1982 anayasasına göre ekonom k düzen n anayasal çerçeves

advertisement
T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI
1982 ANAYASASINA GÖRE
EKONOMİK DÜZENİN ANAYASAL ÇERÇEVESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Serdar KORUCU
Ankara – 2005
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................I
KISALTMALAR..................................................................................................................VII
GİRİŞ.........................................................................................................................................1
1. BÖLÜM
EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ ve DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNİN
SEYRİNE GENEL BAKIŞ
I-
ÇAĞDAŞ EKONOMİK SİSTEMLER ÖNCESİ DÖNEM......................................9
A- Ortaçağda Ekonomik Düşünce.................................................................................9
B- Merkantilizm...........................................................................................................10
C- Fizyokrasi................................................................................................................12
II-
PİYASACI EKONOMİ OKULLARI.......................................................................16
A- Klasik Okul.............................................................................................................16
B- Avusturya Okulu.....................................................................................................21
C- Chicago Okulu.........................................................................................................30
D- Virginia Okulu ve Kamu Tercihi Teorisi................................................................33
III-
MÜDAHALECİ EKONOMİ OKULLARI..............................................................40
A- Sosyalist Ekonomik Düşünce.................................................................................40
B- Keynesyen Ekonomi...............................................................................................43
C- Freiburg Okulu ve “Sosyal Piyasa Ekonomisi”......................................................47
I
IV-
EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ BAĞLAMINDA
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ............................................................................50
A- Liberalizmin Doğuşu ve Sınırlı Devlet Anlayışının Yükselişi...............................50
B- Sosyal Devlet Anlayışının Doğuşu.........................................................................55
C- Neo-Liberalizmin Yükselişi ve Sosyal Devlet Anlayışında Dönüşüm...................60
2. BÖLÜM
ANAYASAL EKONOMİK DÜZENİ BİÇİMLENDİREN TEMEL UNSURLAR
İ-
TARİHSEL SÜREÇ...................................................................................................66
A- Cumhuriyetin İlk Yılları (1923-1929).....................................................................66
B- Devletçi-Korumacı Sanayileşme ve II. Dünya Savaşı Yılları (1930-1945)............68
C- Savaş Sonrası Dönem ve Toplumsal Dönüşüm Yılları (1946-1960)......................70
D- Planlı Kalkınma Dönemi (1961-1979)....................................................................73
E- 24 Ocak Kararları ve Dışa Açık Büyüme Dönemi (1980- ).................................76
II-
TEMEL GÖSTERGELER.........................................................................................80
A- Mülkiyet Hakkı.......................................................................................................80
1- Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Niteliği...........................................................80
2- Mülkiyet Hakkının Sınırlanması Sorunu..........................................................82
3- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı.........................................83
B- Sözleşme Özgürlüğü...............................................................................................91
1- Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı ve Niteliği..................................................91
2- Mevcut Anayasal Durumda Sözleşme Özgürlüğünün
Sınırlanması Sorunu..........................................................................................93
3- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sözleşme Özgürlüğü..................................96
III-
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI...............................................................................104
A- 1982 Anayasası’nda Sosyal Devletin Hukukî Yöntemleri...................................105
1- Sosyal Hakların Tanınması ve Klasik Hakların “Sosyalleşmesi”...................105
II
a- Sosyal Hakların Tanınması...................................................................105
b- Klasik Hakların “Sosyalleşmesi”..........................................................109
2- Kamulaştırma ve Devletleştirme.....................................................................110
a- Kamulaştırmanın Tanımı ve Benzeri Kurumlardan
Ayırt Edici Özellikleri.........................................................................112
b- Kamulaştırmalarda Bireyler Bakımından Öngörülen Güvenceler........116
3- Vergilendirme Yetkisi.....................................................................................119
a- Vergilerin Yasallığı İlkesi.....................................................................121
b- Kamu Giderlerini Karşılama İlkesi.......................................................124
c- Vergi Adaletinin Sağlanması................................................................125
4- Planlama..........................................................................................................131
a- Planlamanın Tanımı, Türleri ve Evrimi................................................131
b- Türkiye’de Planlama.............................................................................133
B- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Devlet Kavramı..................................135
3. BÖLÜM
1982 ANAYASASINA GÖRE
EKONOMİK KARAR ALMA SÜRECİNİN ÖRGÜTLENMESİ
I-
KAMU KESİMİ – ÖZEL SEKTÖR AYRIMI.......................................................142
A- Devletleştirme.......................................................................................................143
B- Özelleştirme..........................................................................................................146
1- Özelleştirmenin Amaçları...............................................................................147
2- Özelleştirmeye İlişkin Yasal Düzenlemeler....................................................150
a- 2983 Sayılı Kanun.................................................................................150
b- 233 Sayılı KHK.....................................................................................153
c- 3291 Sayılı Kanun.................................................................................154
d- 3987 Sayılı Yetki Kanunu.....................................................................155
e- 4046 Sayılı Kanun.................................................................................156
III
3- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özelleştirme.............................................159
a- Anayasa ve Özelleştirme.......................................................................160
b- Yetki Sorunu.........................................................................................161
c- Yasayla Düzenleme Zorunluluğu..........................................................161
d- Yasayla Düzenleme Zorunluluğunun Kapsamı....................................165
e- Kamu Mülkiyetinin Tabî Olduğu Koruma Rejimi................................168
f- Başlangıç Hükümleri ve Ekonomik Bağımsızlık..................................169
g- Tekelleşme ve Kartelleşmenin Önlenmesi ile Tüketicinin
Korunması............................................................................................170
h- Doğal Servet ve Kaynakların Özelleştirilmesi......................................173
ı- Değerlendirme.......................................................................................174
C- Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi................................................175
1- Kamu Hizmeti Kavramının Tanımı ve Ayırt Edici Unsurları.........................176
2- Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Bakımından Anayasa
Değişiklikleri Öncesi Durum..........................................................................178
3- Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Bakımından Anayasa
Değişiklikleri Sonrası Durum.........................................................................186
II-
YASAMA – YÜRÜTME AYRIMI VE “YETKİ DEVRİ” SORUNU..................189
A- Genel Olarak Yasama-Yürütme Ayrımı...............................................................189
B- Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi ve 1982 Anayasası Bakımından
Sonuçları..............................................................................................................191
C- Ekonomik Karar Alma Sürecinin Örgütlenmesi Bakımından
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yasama-Yürütme Ayrımı..............................195
1- Malî Yükümlülüklerin Yürütme Organı İşlemleriyle Düzenlenmesi.............195
a- Anayasa m. 167/2..................................................................................195
b- Anayasa m. 73/4..................................................................................197
2- Yabancıların Mülk Edinebilmelerine İlişkin Yasalarla Yürütmeye Verilen
Yetkiler............................................................................................................199
3- Özelleştirme Yasalarıyla Yürütmeye Verilen Yetkiler...................................203
IV
4. BÖLÜM
1982 ANAYASASI’NDA “EKONOMİK SİSTEM TERCİHİ” SORUNU
I-
1982 ANAYASASI’NDA EKONOMİK DÜZENİ BİÇİMLENDİREN ve
EKONOMİK POLİTİKAYI KOŞULLANDIRAN ANAYASAL İLKELER.....206
A- Sosyal Devlet İlkesi..............................................................................................206
1- T.C. Anayasalarında Sosyal Devlet İlkesi......................................................207
a- 1924 Anayasası....................................................................................207
b- 1961 Anayasası....................................................................................208
c- 1982 Anayasası...................................................................................210
2- Sosyal Devlet Anlayışının Gereklerini Karşılamak Bakımından 1982
Anayasası’nın Öngördüğü Ekonomik Yapının İrdelenmesi...........................211
3- Sosyal Devlet İlkesi ve Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları.....213
B- Başlangıç Hükümleri ve Ekonomik Bağımsızlık İlkesi.......................................218
1- Türk Anayasa Hukukunda Başlangıç Kısmının Hukukî Niteliği....................219
2- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Başlangıç Hükümleri ve
Ekonomik Düzenin Sınırları............................................................................222
a- Yabancıların Mülk Edinebilmesine İlişkin Kanunlarla
İlgili Kararlar.......................................................................................223
b- Özelleştirme Kararları..........................................................................226
c- Değerlendirme.......................................................................................229
I-
1982 ANAYASASINDA EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ.......................231
II-
1982 ANAYASASI’NIN “EKONOMİK SİSTEM TERCİHİ”.............................239
A- Doktrindeki Görüşler............................................................................................239
B- Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı.....................................................................241
C- “Ekonomik Sistem Tercihi” Tartışmalarına Çok Boyutlu Yaklaşım....................244
1- Anayasanın Ekonomik Sistem Tercihi............................................................244
V
2- Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen........................................................245
3- Anayasada Öngörülen Ekonomik Politika Modeli.........................................248
D- Anayasanın Ekonomik Sistem ve Düşünce Biçimlerine
“Açıklığı” ve “Kapalılığı”.....................................................................................248
SONUÇ...................................................................................................................................253
VI
GİR İŞ
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerinin ayrıntılı bir profili çıkarılmak
istendiğinde; başta ekonomi olmak üzere, siyaset bilimi, felsefe, hukuk ve sosyoloji
gibi bilim dallarına ait verilerden yararlanarak disiplinler arası bir çalışma yapılması
zorunludur.
Bu bilim dallarından herhangi birinin sınırları içinde kalarak mikro ölçekli
çalışmalar gerçekleştirilmesi elbette mümkündür. Ancak bu durumda da, ele alınan
konunun amaca uygun biçimde sınırlanması sorununu çözmek gerekir. Sözgelimi;
ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerini yalnızca ekonomi bilimi sınırları
dahilinde kalarak incelemek isteyen bir araştırmacı, ekonomik doktrinler tarihinden
yararlanarak mevcut duruma ilişkin saptamalar yapabilir; ekonometriden yararlanarak
bazı rakamsal göstergeler belirleyebilir veya ekonomi felsefesinden yararlanarak
üretim ve bölüşüm gibi konularda olması gereken üzerine yaklaşım geliştirebilir.
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerinin hukukî boyutunu incelemek
isteyen bir araştırmacı ise, öncelikle anayasal metinleri dikkate almalıdır. Bilindiği
gibi ekonomi ve hukuk, konu, yöntem ve uygulamaları bakımından birbirinden farklı
disiplinler olmalarına rağmen; toplumsal yaşam içerisinde karşılıklı etkileşim
halindedirler. Ekonominin gelişmişlik düzeyi, toplumsal yaşamın siyasî ve hukukî
yapısını belirleyen unsurlardan birini oluşturmaktadır. Öte yandan; her ekonomik
düzende ekonomik faaliyetlerin içinde cereyan edeceği bir hukuksal çerçeve
oluşturulması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu karşılıklı ilişki içerisinde hukuk; bir
toplumdaki ekonomik düzen karşısında hem bir “araç”; hem de -bu düzenin sınırlarını
çizmek suretiyle- “çerçeve” işlevi görmektedir.1 Bu noktada anayasalar ön plana
çıkmaktadır. Çünkü, ekonomik alanın örgütlenişi ve işleyişinin hukuk kurallarına
bağlanması zorunluluğu, hukuk sisteminin temeli olan anayasaların ekonomik sistemin
de temelini oluşturması sonucunu yaratmıştır.2 Dolayısıyla, bir toplumdaki ekonomik
düzen ile o toplumun benimsediği anayasa arasında kaçınılmaz olarak belli bir bağ
bulunduğunu kabul etmek gerekir.
1
Tan’a göre, “Ekonomik önlemler alındığında, bunların ne tür hukuksal mekanizmalarla uygulamaya
geçeceği sorusu hukukun ‘araç’; ekonomi yönetiminin takdir yetkisini hukuk devleti ilkelerine zarar
vermeden nasıl kullanabileceği sorusu da hukukun ‘çerçeve’ işlevini ortaya koymaktadır.” Bkz. Turgut
Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, (Ankara: TODAİE Yayınları, 1984), s.3.
2
Turgut Tan, “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, C.7, (1997), s.161.
2
Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerini
anayasa hukuku araç ve yöntemleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın odak
noktası ise, 1982 Anayasası’nın çerçevelendirdiği ekonomik düzenin temel
niteliklerini ortaya koymak; Anayasa’nın ekonomik alandaki “ideolojik rengini”
belirginleştirmeye çalışmaktır.
Hukuk normları hiyerarşisinde en üst basamakta yer alan anayasalar, ulusal
ekonomilerin temelini oluşturan ve tüm ekonomik faaliyetlerin sınırlarını çizen
metinler
olmaları
dolayısıyla;
ekonomik
“öngörülebilirliğin”
sağlanabilmesi
bakımından da temel rehber niteliğindedirler. Genellikle göz ardı edilen bu olgu,
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın çıkış noktasını ve temel amacını ortaya
koymaktadır:
Devletlerin ekonomik alandaki faaliyetleri karşısında kişilerin en çok ihtiyaç
duydukları
şey olan
“ekonomik
öngörülebilirlik”
anayasaların
rehberliğinde
sağlanabildiğine göre; öngörülebilirliğin sağlanabilmesi için, anayasaların öngördüğü
ekonomik yapı ile ekonomik alana ilişkin anayasal düzenlemelerin kapsam, nitelik ve
sonuçları bakımından değerlendirilmesi öncelikli amaç olmalıdır.
Ancak
hemen
belirtilmelidir
ki;
bu
temel
amaç
doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz çalışma, anayasal ekonomik düzeni bütünüyle kapsama iddiasında
değildir. Zira anayasal ekonomik düzen, mevcut araçlarla bütünsel bir yaklaşım
geliştirmeyi imkansız kılacak ölçüde farklı parametrelere sahiptir. Anayasa’nın
ekonomik hükümlerini ve bunların fikrî dayanaklarını oluşturan ekonomik yaklaşım
biçimlerini incelemek elbette ki imkan dahilindedir. Ancak, ekonomik alana dolaylı
biçimde etki eden pek çok anayasal ilke ve kural bulunduğu da unutulmamalıdır.
Anayasa’nın 90’ıncı maddesiyle yasama organına tanınan “milletlerarası
andlaşmaları uygun bulma” yetkisi bunlardan biridir. Usulüne göre yürürlüğe
konulmakla kanun hükmünde etki ve güce sahip olan milletlerarası andlaşmalar, dış
ticaret faaliyetlerinin hukuksal zeminini oluşturdukları gibi; ülkenin politik, askerî ve
kültürel dış ilişkilerini biçimlendirmek suretiyle ekonominin tümü üzerinde çok
önemli bir dolaylı etkiye de sahiptirler. Buna rağmen, milletlerarası andlaşmaları
uygun bulma yetkisinin anayasal ekonomik düzendeki karşılığı, mevcut araçlarla,
içeriksel bir değerlendirmeye tabî tutulamayacaktır. Şeklî bir inceleme yapılması
düşünülebilir; ancak bunun da anlamlı sonuçlar vermeyeceği açıktır.
3
Aynı şekilde, Anayasa’nın 161’inci madde ve devamında öngörülen bütçeye
ilişkin esaslar, Devletin sahip olduğu harcama yetkisinin somut etkileri ve sonuçları
bakımından hiçbir fikir vermemektedir. Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerine
dair çok önemli veriler içeren sübvansiyonlar, krediler, teşvik tedbirleri, vergi
bağışıklıkları, vergi iadeleri, destekleme alımları gibi uygulamaların anayasal
ekonomik düzendeki sonuçları bakımından da pek bir şey söylenemeyecektir.
Görüldüğü gibi, Anayasal düzenleme konusu yapılan esaslardan bir kısmını
ekonomik düzendeki sonuçları bakımından değerlendirmeye tabî tutmak, anayasa
hukuku araç ve yöntemlerini kullandığımız sürece mümkün değildir. Bu durumda, bu
gibi esasların, gerçekleştirdiğimiz çalışmanın kapsamı dışında kalması kaçınılmaz
olmaktadır.
Buna
karşılık,
Anayasa
hükümlerini
tek
başına
ele
almanın,
gerçekleştirdiğimiz çalışmanın temel amaçlarını karşılamak bakımından yeterli
olmayacağı da açıktır. Çünkü, bilindiği gibi anayasalar, genellikle soyut ve genel
nitelikli kurallar vaz eden metinlerdir. Anayasada yer alan ekonomik alana ilişkin ilke
ve kuralların kişiler bakımından doğuracağı somut sonuçlar, Anayasa Mahkemesi
kararları
ile
mümkün
olmaktadır.
Sözgelimi,
mülkiyet
hakkının
zamanla
“sosyalleşerek” kamu yararı amacıyla sınırlanabilen bir hak olarak ele alınmış olması,
hakkın bireysel koruma alanı ile sosyal işlevi arasında hassas bir dengenin
gözetilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ancak anayasal formülasyonlar, çoğu zaman
bu dengenin sağlanması bakımından tek başlarına yeterli olmamakta; birey ve toplum
çıkarlarının karşı karşıya geldiği durumlara ilişkin düzenlemelerde, somut Anayasa
Mahkemesi kararlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarının
anayasal ekonomik düzen bakımından kaynak niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle,
çalışmamızın alt başlıklarını oluşturan konular, mümkün olduğu ölçüde3, Anayasa
Mahkemesi kararları ışığında incelenmiştir.
3
Çalışmamızın alt başlıklarını oluşturan konuların bir kısmıyla ilgili yeterli sayıda Anayasa Mahkemesi
kararı bulunmamaktadır. Bu durumda, Mahkeme’nin konuya ilişkin genel yaklaşımını tespit edebilmek
oldukça güçtür. Bunun tam tersi nitelikli bir diğer güçlük de, ele aldığımız konulardan bazıları hakkında
verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının, ayrı bir inceleme konusu olmayı hak edecek kadar fazla
sayıda olmasıdır. Örneğin, Mahkeme’nin vergilendirme alanına ilişkin vermiş olduğu kararların sayısı;
çalışma sınırlarımız dahilinde genel bir değerlendirme yapmayı imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, bu
gibi durumlarda, Anayasa Mahkemesi kararlarından ancak aydınlatıcı nitelikte ve sınırlı ölçüde
yararlanılmış olması olağan karşılanmalıdır.
4
Belirttiğimiz kapsam ve amaçlar dahilinde konuya eğilme çabasındaki bu
çalışmanın
birinci
bölümünde,
ekonomik
alandaki
devlet-toplum
ilişkilerini
biçimlendiren ekonomik düşünce biçimleri incelenmektedir.
Ekonomik düşünce biçimlerini inceleyen çalışmalarda, yöntemsel olarak,
tarihsel bir perspektif takip edilebileceği gibi; belirli kavramlar etrafında ayrıma
gidilerek analitik bir çalışma da gerçekleştirilebilir. Çalışmamızın bu bölümünde her
iki yönteme de başvurulmaktadır: Önce, feodalizmin yok olma sürecinde ortaya çıkan
düşünce biçimleri kısaca ele alınmakta; ardından, devletin ekonomik alandaki varlık
gerekçeleri konusunda ikili bir ayrım gözetilerek, çeşitli ekonomi okulları tarafından
dile getirilen görüşler buna göre incelenmektedir. Bu temel ayrım çerçevesinde
gerçekleştirilen analitik incelemenin ardından da, ekonomik düşüncenin evrimi
bağlamında devlet-toplum ilişkilerinin seyri irdelenmektedir.
Ele aldığımız konu bakımından işlevsel olduğuna inandığımız bu yöntem
dolayısıyla, hem çeşitli ekonomik düşünce okulları tarafından savunulan görüşler
yüzeysel olmayan bir yaklaşımla ele alınabilmekte; hem de ekonomik düşüncenin
evrimi,
devlet-toplum
ilişkilerinin
genel
seyriyle
ilişkilendirilerek
ortaya
konabilmektedir. Böylece, Anayasa’nın ekonomik alanda öngördüğü yapının düşünsel
dayanaklarını açıklığa kavuşturabilme imkanı da elde edilmiş olmaktadır.
Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, anayasal ekonomik düzeni biçimlendiren
temel unsurlar ele alınmaktadır.
Genellikle kabul edildiği üzere; bir ekonomik düzenin niteliğini belirleyen
temel göstergeler, mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğüne ilişkin düzenleme
biçimlerinden oluşmaktadır. 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi kararlarında
mülkiyet hakkı ile sözleşme özgürlüğünün ifade ettiği anlam, anayasal ekonomik
düzenin anlaşılabilmesi bakımından temel referans noktası niteliğindedir.
Öte yandan, XX. yüzyılın ikinci yarısında yaygın bir uygulama olanağına
kavuşan sosyal devlet anlayışı; “temel göstergeler” de dahil olmak üzere, devlettoplum ilişkilerinin pek çok boyutunda belirleyici bir unsur haline gelmiştir.
Anayasanın çerçevelendirdiği ekonomik düzenin tam olarak anlaşılabilmesi
için; 1982 Anayasasını hazırlayan kurucu iktidarın ekonomik alana ilişkin tercih ve
5
önceliklerini belirleyen bazı somut zorunluluklar ile ekonomi politikalarında yaşanan
köklü değişimlerin de incelenmesi gerekmektedir.
Belirttiğimiz nedenlerle, “tarihsel süreç”, “temel göstergeler” ve “sosyal devlet
anlayışı”; anayasal ekonomik düzeni biçimlendiren temel unsurlar olarak belirlenmiş
ve ikinci bölümde inceleme konusu yapılmıştır.
Üçüncü bölümde ise ekonomik karar alma süreçleri ele alınmıştır. Genellikle
kabul edildiği üzere, bir ekonomik düzende bireylerin sahip oldukları irade
özerkliğinin sınırı, o düzendeki devlet müdahaleciliğinin derecesine bağlıdır.
Müdahaleciliğin derecesi ise, ekonomik yapı içindeki yönlendirici unsurun kamu
kesimi veya özel sektör olmasına göre değişmektedir. Bu durumda, ekonomik karar
alma süreçlerinin örgütlenmesi bağlamında kamu kesimi-özel sektör ayrımının ortaya
konması; anayasal ekonomik düzenin açıklığa kavuşturulması gereken temel uğraş
alanlarından biri olmaktadır. Ancak, kamu veya özel kesimin ekonomi içindeki etki ve
ağırlığını saptamak ve bununla ilgili objektif değerlendirmeler yapmak; temel olarak
ekonomi formasyonuna sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde,
söz konusu ayrımı biçimlendiren anayasal araçlarla (devletleştirme ve özelleştirme)
sınırlı bir inceleme yürütülmüştür.
Ekonominin tümü bakımından geçerli olan kamu kesimi-özel sektör ayrımının
yanı sıra, kamu kesimi içindeki karar alma sürecinin örgütlenmesi de bu bölümde ele
alınmaktadır. Bilindiği gibi, yürütme organının ilk elden, kaynağı kendisinde olan
düzenleyici işlem yapma yetkisi yoktur. Bu nedenle yürütme, ekonomik konularda,
yasama organı tarafından gerçekleştirilecek yasal düzenlemelerle sınırlı bir hareket
serbestisine sahiptir. Kamu kesimi içindeki karar alma süreçleri incelenirken;
yürütmeye tanınan bu hareket serbestisi “yasama yetkisinin devredilemezliği”
bağlamında ele alınmakta ve yürütme organının ekonomik konulardaki düzenleyici
işlem yapma yetkisinin sınırları araştırılmaktadır.
Çalışmamızın son bölümünde ise, 1982 Anayasası’nın ekonomik sistemler ve
düşünce biçimleri karşısındaki durumu ele alınmakta ve “Anayasanın ekonomik sistem
tercihi var mıdır?” sorusu etrafında şekillenen tartışmalara ışık tutulmaktadır.
Bu bölümde geliştirdiğimiz yaklaşım biçiminin, konuyla ilgili tartışmalara
farklı bir bakış açısı getirdiği söylenebilir. Zira, gerek doktrin, gerekse Anayasa
Mahkemesi tarafından benimsenen tek boyutlu yaklaşımın aksine; bu bölümde,
6
konuya çok boyutlu bir perspektifle açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. Temel
göstergeler bağlamında 1982 Anayasası’nın hangi ekonomik sistemin gereklerini
yansıttığı ortaya konduktan sonra, anayasa tarafından öngörülen ekonomik düzen tasvir
edilmekte ve Anayasanın, herhangi bir ekonomik politika modeli empoze edip
etmediği araştırılmaktadır.
7
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ ve
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNİN SEYRİNE
GENEL BAKIŞ
I- ÇAĞDAŞ EKONOMİK SİSTEMLER ÖNCESİ DÖNEM
A- ORTAÇAĞDA EKONOMİK DÜŞÜNCE
Ortaçağın sosyal, siyasal ve ekonomik yapısına damgasını vuran sistem
‘feodalizm’dir. Feodalizm, sosyal ilişkilerin toprağa göre şekillendiği, toprağa sahip
olan kişinin, aynı zamanda siyasal iktidar sahibi olduğu bir sistemi ifade etmektedir.
Feodal sistemde, toprak sahibi olmayan ‘serfler’, toprak sahibi ‘senyör’lerden hizmet,
para, ya da ürün karşılığında toprağın bir kısmını işletme hakkı almışlardır. Senyörler
ise bunun karşılığında, serfleri korumak, onlara tarımsal araç-gereçleri sağlamak, aynı
zamanda adaleti, düzen ve asayişi temin etmek gibi sorumluluklar üstlenmişlerdir.1
Feodalizmde üretimin temel birimi, küçük köylü işletmeleriyle çevrelenmiş
büyük toprak parçalarıdır; ancak “piyasa için üretim anlayışı” düşük düzeydedir. Bu
nedenle feodal ekonomik düzeni, kapalı tarım ekonomisi olarak nitelendirmek yanlış
olmayacaktır.
Dönemin ekonomik düşüncesinde ise, Hıristiyan din motiflerinin mutlak bir
hakimiyeti söz konusudur. Bu dönemde “ekonomik davranışlar, insan davranışının
çeşitli yönlerinden sadece birisi olarak görülmüş ve bütün insan davranışları gibi,
ekonomik davranışların da ahlâk kuralları ile sınırlanmış olduğu kabul edilmiştir.
…[E]konomik yaşamda ‘doğru’ ile ‘yanlış’ı birbirinden ayıran bazı ilkeler
belirlenmeye çalışılmıştır.”2
“Ortaçağ iktisat tartışmaları, büyük ölçüde şu ahlâkî soruları cevaplamakla
meşguldü: Adil fiyatı belirleyen nedir? Tefecilik (yani faiz karşılığında borç verme)
ahlâkî açıdan savunulabilir mi?”3
1
Ortaçağ Avrupa toplumlarının sosyal ve ekonomik yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Herbert
Heaton, Avrupa İktisat Tarihi C.1, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay-Osman Aydoğuş, (Ankara: Teori
Yayınları, 1985); Witold Kula, Feodalizmin Ekonomik Teorisi, çev.: Oğuz Esen, (Ankara: Birey ve
Toplum Yayınları, 1985).
2
Vural Fuat Savaş, İktisatın Tarihi, (İstanbul: Avcıol Matbaası, 1998), s.96-97.
3
William J. Barber, İktisadî Düşünce Tarihi, çev.: İhsan Durdu, Üçüncü Basım, (İstanbul: Şûle
Yayınları, 1999), s.22.
9
Adil fiyat ilkesi, “bir alım-satım işleminde iki tarafın da ‘eşit şeyler’
değiştirmesi gerektiği düşüncesi ve iki tarafın da kayba uğramamasını sağlama kaygısı
sonucunda genel kabul görmüştür. [Adil fiyat ilkesine göre] bir satış işleminde
‘makul’ ve ‘uygun’ görülenin dışında belirlenen fiyatlar adalet dışıdır.”4
Paranın yalnızca mübadele aracı olarak görülmesi ve sahibinin emeği olmadan
herhangi bir getiri üretmesinin mümkün olmadığı düşüncesi nedeniyle, bu dönemde
faiz hoş karşılanmamıştır. Ancak, kimi durumlarda, alacaklının zararının karşılanması
amacıyla faiz alınabileceği de kabul edilmiştir.5
Ortaçağ ekonomik düşüncesi, 13. yüzyıla kadar durgun bir görünüm
çizmektedir. Ancak, Haçlı Seferlerinin etkisiyle uzak mesafeler arasında başlamış olan
ticarî faaliyetler, Ortaçağ ekonomik düşüncesindeki değişimlerin başlangıcı olmuştur.6
Uzak mesafeler arasında başlayan denizaşırı ticarî faaliyetler, Avrupa’da
önemli miktarda ticaret sermayesi birikimine yol açmış; bu birikim, feodal toplumun
“kabuğunu çatlatan” önemli unsurlardan biri olmuştur. Yaşanan köklü toplumsal
değişimlere paralel olarak, dönemin hakim ekonomik düşünce biçimi de değişime
uğramıştır.
B- MERKANTİLİZM
XV-XVII. yüzyıllarda devletlerin iktisat politikalarında belirleyici rol oynayan
merkantilizm, piyasa ekonomisi şartlarının bu dönemde oluşmaya başlaması
nedeniyle, modern iktisat kuramı bakımından değinilmesi gereken akımlardan biridir.
“Merkantilizm” sözcüğünü -belli bir tarihsel dönemle özdeşleştirerek- ilk defa
kullanan kişi Adam Smith olmuştur.7 Barber’a göre, Smith’in ‘merkantil sistem’ gibi
4
Savaş, a.g.e., s.114.
5
Aynı eser, s.123.
6
“Haçlı Seferleri aslında bir yağma seferidir ve tarihte görülen, denizyoluyla yapılan öteki yağma
seferleri gibi, yerini zamanla düzenli ticarete bırakarak, ülkelerarası ve denizaşırı ticareti
başlatmıştır.” Alâeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1990),
s.278.
7
Bkz. Savaş, a.g.e., s.138; 1 numaralı dipnot.
10
ifadeleri merkantilizme gerçekte sahip olduğundan daha fazla tutarlılık isnat etmiştir.8
Zira merkantilizm, sistemli, tutarlı bir düşünce ve doktrin değildir. Bu nedenle,
merkantilizmden anlaşılması gereken; sistemli bir düşünceden çok, farklı ülkelerde
farklı uygulama biçimleri ile karşımıza çıkan merkantilist politikalar olmalıdır.
Merkantilist politikaların ülkeden ülkeye farklılık göstermiş olması, siyasî ve
iktisadî alt yapı farklılıkları ile; sosyal, kültürel ve coğrafî etkenlerle açıklanabilir.
Sözgelimi; Almanya bir kara devleti olduğu için, Alman merkantilistleri
(Kameralistler) dış ticaretten çok, iç iktisadî ilişkiler ve iç ticaret üzerinde
durmuşlardır.9 İtalyan ve İspanyol merkantilistleri, daha çok para ile ilgili konular
üzerinde durmuş, “Katolik kalmaları dolayısıyla Ortaçağ düşüncesinden pek
kurtulamamışlardır.”10 Fransız merkantilizmi (Colbertism) devlet eliyle sanayileşmeye
ağırlık verirken, İngiliz merkantilistleri liberal teoriye daha yakın bir çizgi
izlemişlerdir.11
Tüm bu farklılıklara rağmen, merkantilist düşünce denilince; dış ticaret
dengesinin lehte olmasını amaçlayan, korumacı ve aşırı müdahaleci politikalar akla
gelmektedir. Giderek güçlenen merkezî krallıklarla tüccar kesim arasındaki uyum ve
işbirliği, merkantilist politikaların temel karakteristiğini oluşturmaktadır. Zira, güçlü
bir devlet olmanın gereği olan zenginlik,
tüccarların ticarî faaliyetleriyle
sağlanabilmekte; uzak mesafeler arasındaki ticaretin gelişmesiyle birlikte değişik
ülkelerdeki tüccarların çıkarlarının çatışır hale gelmesi ise, tüccarları rakiplerine karşı
koruyacak güçlü bir merkezî güce gereksinim yaratmakta idi. Bu durum karşısında,
devletlerin gücü ile tüccarların çıkarları arasında karşılıklı çıkarlara dayalı bir uyumun
oluşması doğaldır.
Merkantilistler altın ve gümüş gibi yıpranmayan ve değerini koruyan değerli
madenlerden yapılmış olan parayı, güçlü devletlerin zenginliğinin başlıca koşulu
olarak görmüştür. Bu nedenle lehte bir dış ticaret fazlası sağlayarak ülkeye değerli
maden girişini arttırmayı amaçlamışlardır. Buna yönelik olarak, ithalatı kısıp, ihracatı
8
Barber, a.g.e., s.27.
9
Aydın Yalçın, İktisadî Doktrinler Tarihi, (Ankara: AÜSBF Yayınları, 1983), s.139.
10
Gülten Kazgan, İktisadî Düşünce, Onuncu Basım, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002), s.46.
11
Farklı ülkelerdeki Merkantilist uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fritz Neumark, İktisadî
Düşünce Tarihi, çev.: Ahmet Ali Özeken, (İstanbul: Güven Basımevi, 1943), s.80 vd.
11
teşvik etmiş; ücret ve faiz hadlerini belirlemiş; dışarıdan temin edilen sınai
hammaddelerin gümrük vergilerini en alt düzeye indirmişlerdir.
Ayrıca; daha büyük kamusal harcamanın daha fazla gelir ve istihdam yarattığı
görüşünü savunmuşlar ve o dönemde üretimin emek-yoğun nitelikli olması nedeniyle,
düşük ücretlerle üretim yapılabilmesi bakımından, hızlı nüfus artışını gerekli ve yararlı
görmüşlerdir.
Ticarî ilişkilerin uluslar arası boyutunda ise merkantilistler, bir tarafın
kazancını diğer tarafın kaybı olarak gören, çatışmacı politikalar izlemişlerdir. Ülkeye
değerli maden ve ucuz hammadde girişini sağlamanın en kolay yolu, coğrafî keşifler
yoluyla keşfedilen ülkelerin zenginliklerinden faydalanmak olarak görülmüş; bu da
yaygın bir biçimde sömürgeleştirme politikaları izlenmesine neden olmuştur.
Ekonomik büyümenin temellerini algılamaktan uzak, koyu bir devlet
müdahaleciliğine ve yüksek dozda ekonomik milliyetçilik anlayışına dayalı
merkantilist düşünce biçimi, günümüz ekonomik düşünce biçimleri karşısında
şüphesiz ki sığ ve tutarsızdır. Ancak merkantilizmin ihracatı özendiren müdahaleciliği,
ticarî sermayenin yerini sınaî sermayenin almasına ve sanayi kapitalizminin
gelişmesine zemin hazırlamıştır.12 Bu nedenle; merkantilistlerin modern iktisat
düşüncesinin inşasında rol oynamış düşünürler oldukları kabul edilmelidir.
C- FİZYOKRASİ
Fizyokrasi, Merkantilizmin teorik çelişkilerine ve Merkantilist politikaların yol
açtığı sorunlara duyulan tepkilerle, Fransa’da ortaya çıkmış bir akımdır. XVII. yüzyıl
ekonomik düşüncesinde kısa bir süre etkili olmasına rağmen iktisadî düşünceler tarihi
bakımından değinilmesi gereken akımlardan biridir.
Fizyokratlar ilk defa, ekonomik olayların oluşumunu açıklayacak genel
yasaların varlığını araştırmışlar, bunu yaparken gerçekleştirdikleri soyut analizlerle
12
Yalçın’a göre, bu dönemde “…ihracatın artırılması için, dış ticarete konu olabilecek, yükte hafif,
pahada ağır mallar üzerinde durulması gereklidir. Bu da, çoğaltılabilen, imalatla dış pazarlara geniş
hacimde sürülebilen endüstri malları ile mümkün olabileceğinden; merkantilistler, sanayi devriminin
öncüleri kabul edilmelidirler. Bkz. Yalçın, a.g.e., s.135.
12
iktisatın bağımsız bir bilim dalı olarak doğuşuna hizmet etmişlerdir.13 Fizyokrasinin
kurucusu ve en önemli temsilcisi kabul edilen Francois Quesnay (1694-1774)
liderliğinde
Fizyokratlık,
iktisat
tarihinin
ilk
“düşünce
okulu”
olarak
nitelendirilmektedir.14
Sözcük anlamı “doğal düzen” olan Fizyokrasi, toplumsal işleyişin, kusursuz
olduğuna inanılan “doğal düzen ilkelerine” uygun olması gerektiğini savunur. Yani,
yasalarını insanların yaptığı “pozitif düzen”, doğal düzenin ilkelerine uygun olmalıdır.
Çünkü; Fizyok-ratlara göre, mülkiyet hakkının tanındığı, sözleşme yapma ve
ekonomik girişimde bulunma gibi özgürlüklerin koruma altında olduğu bir düzende
kişisel çıkarların takibi toplum yararına sonuçlar üretmektedir.
Fizyokratlar,
ekonomideki
serbestleşmenin
herkesin
yararına
sonuçlar
üreteceğine dair bu iyimser inançlarını, ünlü, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
(laissez faire, laissez passer) deyişiyle ifade etmişler ve Devletin ekonomik alana
müdahalelerini doğal ekonomik işleyişi bozduğu gerekçesiyle reddetmişlerdir.
Fizyokratların doğal düzen anlayışı Tanrısal kaynaklıdır. Onlara göre,
“…dünyada her şey ideal bir düzene sahiptir. Bu düzen kusursuz olup, yasaları
Tanrı’nın isteklerini yansıtır.”15 Teorilerinde bu gibi “metafizik”16 unsurlara yer
vermiş olmanın yanı sıra; ekonomik ve siyasal özgürlükler arasındaki ilişkiyi tam
olarak kavrayamamış olmalarıyla da fizyokratlar, kendilerinden sonra gelen
düşünürlerden ayrılmaktadırlar.17
Fizyokratlar,
toplumsal
zenginliğin
mübadele
ile
değil,
üretimle
sağlanabileceğini savunmuşlar; ancak endüstriyel üretimin önemini göz ardı ederek,
tarımsal üretimi toplumsal zenginliğin başlıca kaynağı olarak görmüşlerdir. Bu
anlayışa göre, doğanın yaratıcı gücü sayesinde “artık değer”, yalnızca tarım sektörü
tarafından yaratılabilmektedir.
13
Kazgan, a.g.e., s.65.
14
Savaş, a.g.e., s.225.
15
Aynı eser, s.227.
16
Kazgan, a.g.e., s.65.
17
Sabine’e göre “fizyokratlar mutlak monarşiden, eğer mutlak monarşi anlayışlı bir ekonomi siyaseti
gidecek olsa, memnundular.” George Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi-2 Yeni Çağ, çev.: Özer
Ozankaya, (Ankara: Sevinç Matbaası, 1969), s.257.
13
Fizyokratların, tarımsal üretimi yegâne zenginlik kaynağı olarak varsayan
görüşleri; onların toplumsal sınıflara yaklaşım biçimleri18 ve geliştirdikleri gelir
dağılımı teorisi üzerinde büyük ölçüde etkili olmuştur. 1758 yılında Francois Quesnay
tarafından yazılan ve Fizyokrat görüşün özeti sayılan Ekonomik Tablo (Tableau
economique) adlı eser, yaratılan “net üretim”in sınıflar arası dolaşımını tasvir
etmektedir.19 Bu eserde toplumun (toprak sahipleri, toprağı işleyen çiftçiler ve “kısır
sınıflar” olmak üzere) üç sınıftan oluştuğu varsayılmakta; ve dış ticaretin olmadığı bir
ekonomide yıllık üretimin bu sınıflar arasındaki dolaşımı ele alınmaktadır.
Fizyokratlar, Ekonomik Tablo’da ortaya konulan perspektife uygun olarak,
vergilerin yalnızca arazi gelirlerinden alınması gerektiğini savunmuşlar ve “tek vergi”
sistemini benimsemişlerdir. Bu sistem ile geleneksel arazi vergisi muafiyetleri
kaldırılarak, tüm arazi sahiplerinden net üretimdeki paylarına göre vergi alınması
öngörülmüştür.20 “Fizyokratların tek vergi teorilerindeki temel varsayım, ücret ve
kârların, rekabet sonucu, asgarîye ineceği; ve sonuçta, ancak toprağın net bir fazlalık
getireceği görüşüdür.”21 Ücret ve kârların asgarîye indiği bir ekonomide, tarım sektörü
dışındaki sektörlerden alınan vergiler başka kişilere yansıtılacak, ve vergi yükünün
artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla fizyokratlara göre, vergiyi sonunda kim
ödeyecekse, onun baştan vergilendirilmesi daha makûl olacaktır.22
Fizyokrat düşünürler, ortaya koydukları görüşleriyle, kendilerinden sonra gelen
iktisatçılar için önemli bir tartışma zemini oluşturmuşlardır. İngiliz klasik iktisadında
milletlerarası ticaret teorisini etkilemişler, Say’ın ifade ettiği “Mahreçler Kanunu”
teorisinin temel kavramlarını ortaya koymuşlardır.23 Ayrıca makro ekonomideki
18
Fizyokratlar, tüccarlar ve malî sermaye sahipleri ile zanaatkarları herhangi bir “artık değer”
yaratmadıkları gerekçesiyle “kısır sınıflar” olarak nitelendirmişlerdir. Onlara göre tüccarların tek yaptığı
şey, başkaları tarafından üretilen şeylerin insanlar arasında değişimini sağlamaktır. Zanaatkarlar ise
üretimde kullandıkları hammaddenin değerine emekleriyle bir değer ilave etmektedirler. Dolayısıyla,
zanaatkarların elde ettikleri gelir, kattıkları bu değere eşittir. Bkz. Savaş, a.g.e., s.231.
19
“Ekonomik Tablo” hakkında detaylı açıklamalar için bkz. Kazgan, a.g.e., s.65-6.
20
Savaş, a.g.e., s.232.
21
Yalçın, a.g.e., s.161.
22
Buradan, fizyokratların “vergi yansıması” olgusunun bilincinde oldukları sonucuna varılabilir.
23
Yalçın, a.g.e., s.165.
14
“genel denge” kavramı ile Walras’a öncülük etmiş; “artık değer” kavramı ile Marksist
ekonomi yaklaşımında kullanılabilecek tahlil araçları sağlamışlardır.24
24
Kazgan, a.g.e., s.68.
15
II- PİYASACI EKONOMİ OKULLARI
A- KLASİK OKUL
Gerek devlet-toplum ilişkilerine kazandırdığı perspektif, gerekse ekonomi
biliminin temel gündem maddelerini sistemli biçimde ele alan ilk akım olması
dolayısıyla Klasik Okul; politik iktisatın ve modern ekonomi biliminin kurucusu
sayılır.
Klasik Okulun kurucusu kabul edilen isim ise, tartışmasız Adam Smith’dir.
Yaşadığı dönemin temel ekonomi sorunlarını incelediği ve 1776 yılında kaleme aldığı
Ulusların Zenginliğinin Sebepleri ve Kaynakları Üzerine Bir Araştırma (kısaca
Ulusların Zenginliği) adlı eserle Smith; yalnızca ekonomi bilimi değil, genel olarak
sosyal bilimler alanında kendisinden en çok söz ettiren düşünürlerden biri olmuştur.
Adam Smith’den sonra, David Ricardo, Thomas Robert Malthus ve Jean
Baptiste Say ve John Stuart Mill gibi düşünürler; Smith’in teorisindeki boşlukları
doldurmuşlar; bilhassa, değer, fiyat, ücret, rant, kâr ve sermaye gibi konularda
Smith’in eksiklerini tamamlamışlardır. Belirttiğimiz konularda Smith’den ve
birbirlerinden farklı görüşler ileri sürmüş olmalarına rağmen bu düşünürler; “kişisel
çıkar motifi”, “ekonomik düzenin işleyişi” ve “devletin bu düzendeki yeri” gibi
konularda Smith’in takipçisi olmuşlar ve ortaya koydukları eserlerle savundukları
ekonomik düşüncenin bir “okul” niteliği kazanmasını sağlamışlardır.
Adam Smith, Ulusların Zenginliği’ni kaleme alırken, Fizyokratların ele
aldıkları tartışma konularından bir ölçüde etkilenmiştir. Ancak bu etkinin abartılarak,
Klasik Teorinin Fizyokrasinin izinde veya onun devamı niteliğinde olduğunu
söylemek mümkün değildir. Merkantilizme yönelik eleştiri ve sorgulamalar
bakımından belli paralellikler bulunmasına rağmen Klasik Okul mensupları, Fizyokratlardan farklı olarak- iktisadî süreci karşılıklı ilişkiler içinde bir bütün olarak
kavramayı başardıkları gibi; bu ilişkilerin içeriğini de bölümlemiş, tanımlamış ve
sorunları derinliğine ele alabilmişlerdir.25
25
Kazgan, a.g.e., s.72.
16
Klasiklerin, bir toplumda bireylerin “kişisel çıkar güdüsü” ile hareket
ettiklerine ve her zaman daha rasyonel olan tercihlerde bulunacaklarına duydukları
inanç; onların, “doğal düzen” anlayışlarının temelini oluşturmuştur. Klasiklere göre
toplumsal yaşam, cömertlik ve hayırseverlik gibi duygular değil, kişisel çıkar
arayışları üzerine kuruludur.
“Yemeğimizi kasabın, biracının ya da fırıncının yardımseverliğinden dolayı değil,
onların kendi çıkarlarını gözetmeleri nedeniyle elde ederiz. Onların insancıllıklarına
değil, bencilliklerine sesleniriz ve hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarımızdan söz etmeyiz,
onların kazançlarından söz ederiz.”26
Gerek yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Smith, gerekse diğer klasik düşünürler,
sahip oldukları doğal düzen anlayışlarıyla “insanların bencil yaratıklar olduklarını
değil, insanların bencilliğine rağmen herkesin çıkarı doğrultusunda işleyebilen bir
sistemin olabilirliğini”27 savunmuşlardır.
Peki bu nasıl mümkün olmaktadır? Geleneksel toplumların baskıcı yapısı, ya
da merkezî planlama yapan bir otorite olmaksızın, herkesin sürekli kendi çıkarını
kolladığı bir toplum, kaosa sürüklenmeden nasıl olup da bir arada kalabilmekte ve
herkesin yararına sonuçlar üretebilmektedir?
Aslında bir ahlâk felsefecisi olan Adam Smith, Ulusların Zenginliği’nden önce
1759 yılında yayımlanan Ahlâkî Duygular Teorisi (The Theory of Moral Sentiments)
adlı eserinde bu soruya kısmî bir yanıt vermektedir. Smith, insan doğası ile ekonomik
düzenin işleyişi arasında kurduğu ilişkinin ipuçlarını içeren bu eserinde, kişisel
çıkarların takibinde kişilerin bencilliğini sınırlayan ve karşılıksız iyilik yapmaya
yönelmelerini sağlayan birtakım ilkelerden söz etmektedir.
Bu ilkelerden biri olan “sempati ilkesi” (law of sympathy)’ne göre, “insanlar,
başka bir kimsenin eylemlerini ve karakterini, eğer kendilerini o duygulara
uydurabilirlerse onaylarlar. Bu tür tasavvurî durum değişiklikleri ile içine
giremedikleri davranışları ise reddeder, kınarlar. Bunu yaparken ‘hayalî bir yargıcın’
onayı ile onaylar; ya da onaylamayarak mahkum ederler”28 İnsanlar böylece, zaman
26
Adam Smith, Ulusların Zenginliği, çev.: Ayşe Yunus-Mehmet Bakırcı, (İstanbul: Alan Yayıncılık,
1985), s.26.
27
Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar, Üçüncü Basım, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), s.94.
28
Atilla Yayla, Liberalizm, Üçüncü Baskı, (Ankara: Liberte Yayınları, 2000), s.63, 10 numaralı dipnot.
17
içinde kendi davranışlarının hayalî yargıcı haline gelerek kendi bencilliklerini
sınırlayabilirler.
Ulusların Zenginliği’nde ise Smith, insan doğasındaki bencil eğilimler ile
toplumsal mutluluğun uzlaştırılmasında rekabet ve işbölümü kavramlarını ön plana
çıkarmaktadır.
Smith’in öngördüğü sistemde rekabet, kişisel çıkar dürtüsüyle hareket eden
bireylerin –böyle bir sonucu amaçlamasalar bile- toplumsal refahın oluşumuna katkıda
bulunmalarını sağlayan düzenleyici bir unsurdur. Rekabet, üreticileri daha verimli
çalışmaya, mallarının kalitesini yükseltmeye ve onları tüketicinin tercihlerine uymaya
zorlar.29
“Kişisel çıkarın kendisini teslim almasına izin veren bir kimse, rakiplerinin sessizce
yanaşarak onun kazancını kaptığını görecektir; mallarını çok yüksek fiyata satarsa
müşterisiz kalacak veya işçilerine herkesin ödediği kadar ücret ödemek istemezse
çalıştıracak işçi bulamayacaktır. Böylece, …insanların bencil güdüleri -karşılıklı
etkileşim yoluyla- en beklenmedik sonuca, toplumsal uyuma dönüştürülür.”30
İşbölümü ise insanlardaki “mübadele eğilimi”nin sonucu olarak ortaya
çıkmakta31; emeğin verimini arttırarak zenginliğin toplumun farklı katmanları arasında
yayılmasını sağlayan bir işlev görmektedir.
“İyi yönetilen bir toplumda, halkın en alt kesimlerine kadar ulaşan genel zenginlik,
bütün çalışma alanlarında işbölümünün yol açtığı büyük üretim sonucunda
gerçekleşmektedir. Her işçi kendi ihtiyacından fazlasını elinden çıkarabileceği büyük
miktarda emeğe sahiptir; diğer işçiler de tümüyle aynı durumda olduğundan, bu işçi
kendine ait büyük bir miktarı, diğerlerine ait malların büyük bir miktarıyla ya da aynı
şey demek olan diğerlerinin mallarıyla mübadele edebilir. Bu işçi, diğerlerine gerek
duyduklarını bol bol verirken, diğerleri de onun istediklerini fazlasıyla sağlarlar ve
genel bir bolluk, toplumun tüm farklı kesimleri arasına yayılmış olur.”32
29
James D. Gwartney – Richard L. Stroup, Temel Ekonomi, çev.: Yıldıray Arsan, İkinci Baskı,
(Ankara: Liberte Yayınları, 1999), s. 48-9.
30
Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri, çev.: Ali Tartanoğlu, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,
2003), s.51.
31
Smith, a.g.e., 25.
32
Aynı eser, s.23-24.
18
Smith’in doğal düzen anlayışı, kişisel çıkar arayışı, rekabet ve işbölümü
arasında iç içe geçmiş ilişkilerden oluşan bir yumaktır.33 Adeta bir görünmez el34
tarafından
yönlendirilen
bu
özgürlük
sistemi,
herkesin
yararına
sonuçlar
üretmektedir.35 Üstelik zor kullanımını dışlaması nedeniyle ahlâkî açıdan da “iyi” bir
düzendir.36 Dolayısıyla, bu işleyişe müdahale etmek suretiyle doğal düzenin işleyişini
bozmak yararsız, hatta zararlıdır.
Bu nedenle, doğal sürece en büyük tehdidi oluşturan devlet iktidarı
sınırlanmalıdır. Ancak; devletin bu sistemdeki rolü, yalnızca doğal sürece müdahalede
bulunmama şeklinde özetlenebilecek negatif bir işlev görmek değildir. Devletin, aktif
olarak rol üstlenmesi gereken
(toplumu iç ve dış tehlikelerden korumak, adalet
hizmetlerini yürütmek ve toplumun büyük kesiminin yararına olacak kimi kamusal
yatırımları yapmak gibi) alanlar da bulunmaktadır.37
Ulusların Zenginliği’nde öngörülen doğal düzen işleyişi, sosyal statü
dağılımının soyluluk ve toprak sahipliği merkezli olarak dağıtıldığı bir dünyada, yeni
yeni kendisine varlık alanı bulan bir ekonomik sınıfın meşruiyetini kabul ettirmede
önemli bir rol üstlenmiştir. Smith’in iktisat kuramı, kendi çıkarını gözeterek büyük
servetler elde eden bu yeni sınıf bireylerini yerleşik sınıflara karşı özür dileyici veya
savunmacı olmaktan kurtarmıştır. Sanayiciler başta olmak üzere dönemin iş adamları,
33
Yayla, a.g.e., s.69.
34
“Görünmez el benzetmesi, Adam Smith’in eserinde bireylerin ancak başkalarının yararına iş yaparak
kendi çıkarlarını gözetebileceklerini ifade etmek için bir kez kullanılmasına rağmen, eserinin en meşhur
kavramı haline gelmiş, çoğu yazar tarafından da, birey canı istediği her şeyi yaparsa bu toplumun
yararına olur denmiş gibi yanlış yorumlanmıştır”. Henry Hazlitt, Rules for Living: The Ethics of
Social Cooperation, (New York: The Foundation for Economic Education, Inc., 1999), s.123-24’ten
nakleden: Ömer Demir, İktisat ve Ahlâk, (Ankara: Liberte Yayınları, 2003), s.163-4, 174 numaralı
dipnot.
35
Serbest mübadele ortamında başkalarının yararına bir şey üretmeyen hiç kimse onlarla hiçbir şey
mübadele edemeyecektir. Bu nedenle, kendi çıkarını gözetmek amacıyla da olsa başkalarının yararına
olan işler yapacak, sonuçta, onu amaçlamıyor olsa da, toplumun yararına çalışacaktır. Bkz. Aynı eser,
s.164.
36
Buğra, a.g.e., s.101.
37
“Smith’in karşı olduğu, devletin, piyasa mekanizmasına burnunu sokmasıdır. İthalat üzerindeki
sınırlamalara ve ihracata tanınan teşviklere karşıdır, endüstriyi rekabetten koruyan yasalara karşıdır,
devletin verimsiz konularda harcama yapmasına karşıdır. Dikkat edilirse, devletin bu faaliyetlerinin
hepsi, piyasa sisteminin doğru işleyişini engelleyen faaliyetlerdir.” Heilbroner, a.g.e., s.62.
19
toplumsal refahın artırılmasını sağlayan, kâr peşinde koşmakla aynı zamanda
toplumun çıkarlarını da en iyi biçimde koruyan kişiler olarak yeni bir statü ve itibar
kazanmışlardır.38
Ancak Smith’in, “burjuva” sınıfının çıkarlarını ön plana alan bir perspektife
sahip olduğu iddia edilemez. Smith’e göre, “aynı alanda ticaret ve iş yapan insanlar
nadiren bir araya gelir; ama sohbet döner dolaşır, halka karşı düzenlenecek bir
komploya veya ufak bir müdahaleyle fiyatları artırmaya varır.”39 Smith’in doğal
düzen anlayışı, insanlardaki mübadele eğilimi ve kâr güdüsünü ekonomik büyümenin
koşullarından saymakla birlikte; bunlardan birinin piyasanın “doğal” işleyişini
bozacak biçimde gerçekleşmesine müsaade etmez. Bu noktada, Devletin varlığı ve
işlevi gerçek anlamını bulmaktadır. Fakat, “ne tuhaf adalettir ki, açgözlü onsekizinci
yüzyıl sanayicilerini ‘halkı aldatmak, hatta ezmekten genel bir çıkar sağladıkları’ için
eleştirip uyaran insan, aynı sanayicilerin ekonomik açıdan koruyucu evliyası kabul
edilir hale gelmiştir.”40
Kuşkusuz, “piyasa”yı Smith keşfetmiş değildir; ondan önce de, öz çıkarla
rekabetin karşılıklı etkileşiminin toplumsal koşulları nasıl oluşturduğuna işaret eden
başkaları olmuştur. Fakat bu tür bir anlayış gerektiren hareketin tam felsefesini ilk
anlayan, geniş ve sistematik bir biçimde bütün tabloyu ilk formüle eden Smith’tir. O,
İngiltere’nin, daha sonra bütün Batı dünyasının, piyasanın toplumu nasıl bir arada
tuttuğunu anlamasını sağlayan ve geliştirdiği anlayış üzerine büyük bir toplumsal
düzen inşa eden ilk insandır.41 Takipçileri ise, Smith’in teorisindeki boşlukları
doldurmuşlar ve oluşturduğu kuramsal yapıyı daha derinlemesine ele alarak Klasik
Teorinin bir “Okul” niteliği kazanmasına hizmet etmişlerdir.
Bu isimlerden biri olan David Ricardo (1772-1823), Smith’in ortaya koyduğu
değer teorisini42 yeniden formüle etmiştir.43
38
Demir, a.g.e., s.165.
39
Smith, a.g.e., s. 113.
40
Heilbroner, a.g.e., s.63.
41
Aynı eser, s.65.
42
Smith’e göre, sermaye birikimi ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasından önceki ilkel bir toplumda,
üretim sadece emek tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada emek, yaratılan değerin tek ölçüsüdür
(Bkz. Smith, a.g.e., s.50). Üretim sürecine başka faktörler (toprak ve sermaye) katkıda bulunduğu
zaman emek; üretim maliyetinin tek unsuru, dolayısıyla değerin tek yaratıcısı olarak kalmamaktadır.
20
Thomas Robert Malthus (1766-1834) Nüfus Üzerine Bir Deneme (1789) adlı
eserinde standart klasik görüşlerden uzaklaşmış olmasına rağmen; nüfus ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiye -Smith’in oluşturduğu kuramsal çerçeve içinde kalarakdikkat çekmiştir.44
John Stuart Mill (1806-1873) ise, Klasik değer teorisi ile üretim ve dağılım
yasalarını faydacı bir perspektifle ele alarak “revize” etmiştir.45
B- AVUSTURYA OKULU
Avusturya İktisat Okulu’nun, Carl Menger’in 1871 yılında yayımlanan
“Ekonomi Biliminin Temelleri” (Grundsatze der Volkwirthcaftslehre) isimli kitabı ile
doğduğu kabul edilir. Menger’in görüşleri, 1880’li yıllarda Böhm-Bawerk ve
(Bkz. Smith, a.g.e., s.51). Bir malın üretim maliyetini “ücret”, “kâr” ve “rant” oluşturmaktadır. İşte bu
aşamada Smith için değerin ölçüsü “ihtiva edilen emek” değil, “kumanda edilen (satın alınabilen) emek
olacaktır. Görüldüğü gibi, emeğe kumanda formülasyonu ile ifade edilmiş de olsa, Smith için emek,
değer ölçüsü olma özelliğini sürdürmektedir. Bir görüşe göre, Smith’in emeğe yaptığı bu vurgu;
ekonomik büyüme sorunu ile ilgilenmiş olması dolayısıyla, uzun zaman dilimleri içinde, bir toplumda
ekonomik büyümenin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespite yarayan bir indeks rakamı bulma çabasını
yansıtmaktadır. “Bu hesaba göre, karşılaştırma yapılacak iki dönemde, toplam hasılanın temel ücrete
bölünmesiyle elde edilen sonuçlar, (yani satın alınabilecek emek) ekonomik büyümenin miktarı
hakkında fikir verebilirdi” (Bkz. Barber, a.g.e., s.45).
43
Ricardo da değerin ölçüsünün emek olduğunu savunur. Ancak; Smith’den farklı olarak, bir malın
“satın alabileceği” emek miktarının değil, “içerdiği” emek miktarının esas alınması gerektiğini ifade
eder. Bir malın içerdiği emek miktarının ise, yalnızca üretimin son aşamasında harcanan doğrudan
emek değil; üretimde kullanılan makine ve araç-gereçleri yaratan dolaylı emek göz önünde tutularak
saptanabileceğini belirtir. Bkz. Savaş, a.g.e., s.314-6.
44
“Malthus’a göre, a) Nüfus kaçınılmaz biçimde geçimlik vasıtalarla sınırlanmıştır; b) Geçimlik
vasıtalar arttığında, güçlü engellerle baskı altında tutulmuyorsa, nüfus da artar; c) Bu engeller, ahlâkî
kayıtlar, kötülük ve sefalet diye özetlenebilir; d)Nüfus geometrik bir diziye (1, 2, 4, 8, 16, 32,…) göre
artmasına karşın; gıda maddeleri üretimi, aritmetik diziye (1, 2, 3, 4,…) göre artma eğilimdedir.”
Kazgan, a.g.e., s.87.
45
Ayrıntılı bilgi için bkz. Barber, a.g.e., s.126-44; Yayla, Liberalizm. s.74-86.
21
Wieser’in çalışmaları ile belirli bir iktisatçılar grubu tarafından paylaşılır hale gelmiş
ve bu doğrultuda bir literatür oluşmaya başlamıştır.46
Menger, Wieser ve Böhm-Bawerk’ten sonra, Ludwig von Mises ve Joseph
Shumpeter Avusturya Okulu’nun ikinci kuşak iktisatçı-düşünürlerini oluşturmaktadır.
Friedrich August von Hayek, G. Haberler, F. Machlup, O. Morgenstein gibi isimler ise
bu geleneğe bağlı üçüncü kuşak düşünürlerdir. İkinci ve üçüncü kuşak Avusturya
Okulu iktisatçıları, 1930’larda üniversitelerde artan Nazi etkileri nedeniyle İngiltere ve
ABD’ne göç ederek çalışmalarını buralarda sürdürmüşlerdir. Bu durum, bu okulun
görüşlerinin yayılmasını sağlamış ve bu geleneğe bağlı, başka uluslardan düşünürlerin
olmasını sağlamıştır. Nitekim; kendilerini Neo-Avusturyalılar olarak adlandıran
dördüncü kuşak iktisatçılar arasında başka uluslardan düşünürler de yer almaktadır.
Bunlar; Ludwig Lachman, Israel Kirzner ve Murray Rothbard gibi isimlerden
oluşmaktadır.47
Menger, Ekonomi Biliminin Temelleri adlı kitabı ile, iktisat literatüründe
“marjinal devrim”in öncülerinden biri (Diğer isimler, W. S. Jevons ve L. Walras’dır.)
kabul edilir. Marjinalizm, Klasik Teori’nin, mübadele değerini üretim maliyeti ile
açıklarken içine düştüğü kimi çelişkilerin çözümünü içermektedir.
“Marjinal fayda teorisinde gizli olan subjektif değer teorisi”48 , objektif maddî
koşullar yanında, kişinin duygu, düşünce, alışkanlık ve içgüdülerini ön plana çıkaran
yeni bir yaklaşımı ifade etmektedir. “Menger’e göre, malların değerini belirleyen şey,
malların kendi içlerinde taşıdıkları bir özellik değil, kişilerin subjektif istekleri ile bu
isteklerin tatminini sağlayacak objektif şartların bilgisini göz önünde tutarak mallara
atfettiği önem derecesidir.”49
Avusturya İktisat Okulu mensupları, yaşadıkları dönemin teknik iktisadî
meseleleri hakkında önemli tartışmalara girmiş, bu konularla ilgili olarak iktisat
46
Turan Yay, Hayek’te İktisadî Düşünce, (Bursa: Ezgi Kitabevi, 1993), s.34; Israel Kirzner,
“Avusturya İktisat Okulu”, çev.: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, ed.: Coşkun Can Aktan,
(Ankara: Seçkin Yayınları, 2004), s.191.
47
Kirzner, a.g.m., s.191.
48
Turan Yay, “Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi”, Piyasa Dergisi, S.11,
(2004), s.3.
49
Yay, a.g.e., s.45.
22
literatürüne önemli katkılar gerçekleştirmişlerdir. Ancak bu okulun üzerinde durulması
gereken özelliği, mensuplarının 20. yüzyıl boyunca politik iktisat konusunda
benimsedikleri tutumdur. Carl Menger’in Alman Tarihçi Okulu ile giriştiği metodoloji
tartışmalarıyla başlayan süreçte Avusturya iktisatçıları, yaşadıkları dönemin hakim
kollektivist düşünce biçimlerine karşı liberal ekonomik düşünceyi savunmuşlardır.
Mises, 1920’li yıllarda “sosyalist ülkelerde ekonomik hesabın imkansızlığı”
konusunu ele almış, modern dünyada sosyalist bir sistemin “imkansız” olduğunu
savunmuştur. Mises’e göre; sosyalist planlama organı, üretim araçları için gerçek bir
fiyat sisteminden mahrum bırakılmış olacağından, plancılar bu kaynakların
maliyetlerini, kârlılığını veya verimliliğini fiilen hesaplamaya muktedir olamayacak,
ve bundan dolayı, modern, karmaşık bir ekonomide kaynakları rasyonel biçimde tahsis
etmede başarısız olacaklardır.50
Hayek ise akademik kariyerinin başlangıcında teknik iktisadî konular üzerine
çalışmış, Keynes ile 1929 Dünya Krizi’nin açıklanmasına yönelik konjonktür teorisi
tartışmasına girmiş olmasına rağmen; kariyerini metodoloji, hukuk, siyaset felsefesi
gibi alanlarda klasikleşmiş eserler üreterek sürdürmüştür. Benimsediği enter-disipliner
yöntem, iktisadî görüşlerine felsefî bir derinlik kazandırmış; onu, diğer Avusturya
İktisatçıları arasında ayrı bir yere oturtmuştur.
Yaşadığı dönemin en popüler kavramlarından biri olan “sosyal adalet”
ilkesine, ve genel olarak merkezî planlama fikrine karşıt görüşleriyle Hayek;
liberalizmin çağımızdaki temsilcilerinden biri olarak, klasik liberal düşünürlerin –
bugün için bir kısmı geçerliliğini yitirmiş- görüşlerini çağın gereklerine uygun bir
söyleme kavuşturmuştur. Bu nedenle; devlet-toplum ilişkilerinin pek çok boyutunda
liberal tezlerin en yetkin ifadesini bulduğu filozof olan Hayek’in “piyasa ekonomisi”,
“özgürlük” ve “devlet” gibi konulardaki görüşlerini ayrıca ele almakta yarar vardır.
- Akıl, Rasyonalizm ve Kendiliğinden Doğan Düzen Kavramı :
Hayek’in bilgi teorisinin cevabını bulmaya çalıştığı başlıca sorular, aklın ve
bilginin mahiyetinin ne olduğu ve insanların akıllarını kullanmak suretiyle toplumda
işlerliği bulunan bütün bilgiye sahip olup olamayacağı ve sahip olduğu bu bilgiyi
50
Murray Rothbard, “Ludwig von Mises: Avusturya Okulu’nun Lideri”, çev.: Atilla Yayla, Piyasa
Dergisi, S.11, (2004), s.59.
23
kullanarak ideal bir sistem kurup kuramayacağıdır. Hayek bu konuda, David Hume ile
benzer görüşlere sahiptir; insan aklının, gelenek ve deneyimlerden bağımsız olarak
sadece aklî ilkelere dayanarak bir sosyal düzenin bütün kurumlarının baştan itibaren
kurgulanabileceğine ve gerektiğinde varolan bir sosyal yapının değiştirilip, yenisinin
yapılabileceğine inanmaz.51
Hayek, sosyal kurumların baştan kurgulanabileceğini varsayan ve insan aklını
çevresel koşullardan bağımsız addeden “kurucu rasyonalizm”e karşıdır. Kendisini
“evrimci rasyonalist” olarak tanımlamayı tercih etmektedir. Evrimci rasyonalizmin
temelinde, insan zihni ile çevre (dış dünya) arasında iki yönlü bir etkileşimin varlığı;
yani zihnin çevreyle birlikte evrimleştiği düşüncesi yatmaktadır. Kurucu rasyonalizm
ise aklın, dış dünyayı biçimlendirecek bir güce sahip olduğunu savunurken; aklın aynı
zamanda dış dünya tarafından biçimlendirildiğini göz ardı etmektedir.
Akıldan bilgiye geçildiğinde Hayek’in iki önemli noktayı vurguladığı görülür:
Bilginin parçalılığı ve sınırlılığı... Hayek’e göre bir toplumda işlerliği olan bilgiler, bir
bütün olarak hiçbir mekânda veya hiçbir zihinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla; ne
kadar zeki olurlarsa olsunlar, insanlar toplumlardaki bu sınırsız bilgi yığının ancak bir
kısmına sahip olabileceklerdir. Daha doğru bir ifadeyle; bilgi, bütün insanlar arasında
dağılmış durumdadır ve herkes bilgi bütününün ancak bir bölümüne sahiptir. Bu
konuda şöyle bir örnek verilebilir: “Her bir çiftçi ne kadar çok buğday ekerse o kadar
çok ürün alacağını ve bunları satışa sunması halinde ne kadar gelir elde edeceğini
bilebilir. Fakat (serbest piyasanın egemen olduğu) genişlemiş bir toplumda her çiftçi
buğday ekme eyleminin fiyatlar üzerindeki etkisini bilemeyecektir. Çünkü diğer
çiftçilerin de buğday ekmeye ağırlık vermesi durumunda fiyatlar düşecektir. Böylece
bireysel usavurmanın sosyal olarak kullanımı arzu edilen sonucu vermeyecektir.”52
Hayek’te bilginin parçalılığı ve sınırlılığı düşüncesinin en önemli sonucu,
tamamen merkezî planlamaya dayalı bir toplumsal yapının oluşturulamayacağı
düşüncesinin kabulüdür. Bu düşünceye göre; dil, ahlâk, hukuk kodları ve değişik
ekonomik düzenlemeler, bunları bilinçli olarak yaratabilecek her şeyi bilen bir akıl
tarafından yaratılmamıştır. Aksine; bu ürünler planlanmamış sosyal evrimin
51
Atilla Yayla, Liberal Bakışlar, İkinci Baskı, (Ankara: Liberte Yayınları, 2000), s.238-239.
52
Sururi Aktaş, Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, (Ankara: Liberte Yayınları, 2001), s.41-42.
24
sonuçlarıdır.53 Yani; insan eylemlerinin sonucu olup, insan dizaynının sonucu olmayan
sosyal yapılardır. Hayek bu sosyal yapıları “kendiliğinden doğan düzen” (spontaneous
order) olarak adlandırır.
Bilinçli bir tasarım faaliyetinin ürünü olmamasına rağmen kendiliğinden doğan
düzenlerin nasıl ortaya çıktığı sorusuna Hayek, iki noktayı vurgulayarak cevap verir.
Birincisi, insanlar sadece amaç-izleyen varlıklar değildir, aynı zamanda kural-izleyen
varlıklardır. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek dildir. İnsanlar (özellikle çocuklar)
anadillerini konuşurken o dilin kurallarından habersizdirler. Buna rağmen -ifade
edemeseler de- o kuralları kullanır ve sosyalleşmelerini gerçekleştirirler.54
Kendiliğinden doğan düzenlerin oluşumu ve gelişimi ile ilgili ikinci nokta, kuralların
bir seleksiyon sürecinden geçerek ortaya çıkmış olmalarıdır. Bir toplum içindeki
gruplar tarafından benimsenen sosyal kurallar, etkinlik derecelerine göre rekabet
ederek elenirler. Hayek, “davranışlarımızdan ancak bizi başarılı kılanlar ve toplu bir
düzeni sağlayanlar bir norm niteliği kazanırlar” demektedir.55
Buna rağmen Hayek, kendiliğinden doğan düzenlerde bilinçli aklın rolünü
inkâr etmemektedir. Ayrıca; kendiliğinden düzenin bazen çıkmaza girebileceğini ve
bu çıkmazdan kendi dinamikleriyle kurtulabilmesinin olanaksız olduğu durumlar
olabileceğini kabul ederek, böyle durumlarda da akla müracaat edilebileceğini
reddetmez. Onun reddettiği şey, bir sosyal düzenin baştan sona yaratılabileceği
düşüncesidir. Hayek’e göre toplumsal kurumların geliştirilmesinde kendiliğinden
doğan sosyal güçlere karşı hareket edilmemelidir.56
- Piyasa Ekonomisi ve Devlet:
Hayek’e göre piyasa, insan eylemlerinin sonucu olup, insan dizaynının sonucu
olmayan dil, ahlâk ve hukuk kodları gibi bir “kendiliğinden doğan düzen”dir.
Piyasanın bu niteliğinin, Hayek düşüncesinde önemli sonuçları vardır.
53
Aktaş, a.g.e., s.19.
54
Atilla Yayla, Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi, (Ankara: Liberte Yayınları, 2000), s.122.
55
Aktaş, a.g.e., s.54-62.
56
Yayla, a.g.e., s.122-124.
25
Ancak bu sonuçları, piyasa ekonomisi ve devlet bağlamında ele almaya
başlamadan önce, yaşadığı dönemin hakim iktisat anlayışı ile ayrıştığı noktalara
değinmekte fayda vardır.
Bilindiği gibi Neoklasik iktisadî analizlerde, piyasanın “tam rekabet” şartları
altında işlediği varsayılır. Tam rekabet şartlarından söz edilebilmesi için; (i) çok
sayıda potansiyel alıcı ve satıcıdan oluşan ve serbestçe giriş yapılabilen bir piyasanın
varlığı, (ii) potansiyel alıcı ve satıcılarca arz ve talep edilen homojen bir mal, (iii)
piyasa aktörlerinin mal ve fiyat
gibi faktörlerin tam bilgisine sahip olması gibi
koşulların gerçekleşmesi gerekir.
Hayek ise, tam rekabet şartlarının ancak birkaç özel piyasa ya da sektörde
olabileceği, tüm ekonomi boyutunda gerçekleşemeyeceği düşüncesindedir. Bundan
daha önemlisi, Hayek’e göre, piyasa aktörlerinin hiçbir zaman “tam bilgi”ye sahip
olmamasıdır. Herkes, toplumun tüm bireyleri arasında yayılmış olan bilginin ancak bir
kısmına sahiptir. Piyasa faaliyetlerinin aslında kısmî bilgiler ile yürütülüyor olması
sebebiyle, “tam rekabet” varsayımları ile yapılan analizler gerçekçi olmadıkları kadar,
rekabet sürecinin önemini de göz ardı etmektedirler.
“Bir kimsenin rekabet baskısı altında nasıl hareket edeceği, hangi özel durumlarla
karşı karşıya geleceği, kendisi tarafından daha önceden bilinemeyeceğinden, onun
sanki rekabet varmış veya rekabet olduğundan daha “tam”mış gibi davranmasını
beklemek anlamsızdır. Rekabet sürecinde sonuçların önceden görülememesi
önemlidir. Eğer sonuçları görebilseydik rekabete ihtiyacımız olmazdı. İşte, rekabet,
sonuçlarını önceden göremediğimiz halde bir keşif yöntemi oluşturduğu için
değerlidir. Ekonomi teorisi modeller kurarak bu keşif sürecinin işleyişini açıklamaya
çalışır. Bu modellerde teorisyen, gerçekte öyle olmadığı halde, modelin, eylemlerini
temsil ettiği bireylere rehberlik eden bütün bilgilere sahip olduğunu varsayar. Bunun
bize sağladığı yarar, yöntemin nasıl işlediği konusunda bilgi vermesidir. Ancak, bu
modellerden çıkarılan sonuçlar, zihnî bir süreçle sunî olarak kurulan yapılarda test
edilebilseler bile gerçek hayatta sınanamazlar.”57
Hayek’e göre rekabet, insanların bilgi edindiği ve bilgi iletişimi yaptığı bir
süreç ve bir “keşif yöntemi”dir. Bu sürecin sonunda tekelleşme yaşanması durumunda
Hayek için önemli olan tekel konumuna nasıl ulaşıldığıdır. Tekel konumuna ulaşan
57
Aynı eser, s.142.
26
birinin tekeli, onun üstün becerisinden veya tekel konusu malın üretimine eşsiz şekilde
uygun bazı üretim faktörlerine sahip olmasından kaynaklanıyorsa diyecek bir şey
yoktur. Diğer üreticilerin faaliyetlerini ve üretim kararları engellenmediği sürece;
üretilen ürünün fiyatının, maksimum kâr düzeyinde belirlenmesi tekel sahibinin üstün
becerisinin karşılığıdır.
Hayek’e göre tepki gösterilmesi gereken tekeller, bir imtiyaz durumu sonucu
elde edilen tekellerdir. Bunlar ise, piyasa şartlarında doğan tekeller değil, siyasî
iradeye dayanan tekellerdir. Devlet tekelleri bunun tipik bir örneğidirler. Birtakım
kamu hizmetlerinde görüldüğü gibi, aslında piyasa süreci içinde yerine getirilebilecek
hizmetlerin, tekel yaratılarak gördürülmesi durumunda rekabet süreci engellenmiş
olmaktadır.
- Sosyal Adalet, Planlama ve Totalitarizm:
“Hayek’in hukuk devleti anlayışı yasaların genelliği, belirliliği ve soyutluğu
gibi dışsal özellikleri üzerine kuruludur. Yasaların içeriğine ilişkin maddî değer
ölçüleri Hayek’in hukuk devleti anlayışını yönlendirmemiştir.”58 Yasaların dışsal
özellikleri üzerine kurulu olan bir hukuk devleti anlayışı doğal olarak, yasaların belirli
kişi ve grupların lehine veya aleyhine formüle edilmemesi anlamında “kanun önünde
eşitlik”ten yanadır. Eşitlik ya da sosyal adaletin sağlanması gibi gerekçelerle belli sınıf
ya da gruplar lehine yasal düzenlemeler yapılmasına ise karşıdır.
Hayek “sosyal adalet” kavramına, hukuk devleti anlayışını tahrip edebileceği
ve bireysel özgürlükleri anlamsız hale getirebileceği gerekçesiyle kuşkuyla
yaklaşmaktadır.
Hayek, “sosyal” betimlemesiyle “topluma ait olan” ve “toplumun işleyişiyle
ilgili karakteristik olan”ı ifade ettiğimiz sürece, bu betimlemenin adalet kavramının
başına eklenmesinin anlamsız olduğunu söyler. Çünkü adalet zaten sosyal bir
fenomendir. “Sosyal dil”den söz etmek ne kadar anlamsız ise, sosyal adaletten söz
etmek de Hayek açısından aynı derecede anlamsızdır.59
Sosyal adalet taleplerini içeren argümanlarla ilgili Hayek’in dile getirdiği bir
başka husus; kimsenin kontrolünde olmayan sosyal süreçlerin, adalet bakımından
58
Adnan Güriz, Kapitalist İdeoloji Üzerine Bir İnceleme, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1995), s.158-9.
27
değerlendirmeye tabî tutulmasındaki yanlışlıktır. Hayek’e göre adil-gayrî adil ayrımı,
ancak bireysel davranışların sonuçları hakkında ileri sürülebilecek değer yargılarıdır.
Toplumsal süreçlerin sonucu olan durumların bu değerlendirmeye tabî tutulması
mümkün değildir. Çünkü toplum bilinçli bir varlık değildir. Nasıl doğal olaylar adalet
açısından değerlendirme konusu yapılamazsa, insanın sorumluluk gücünün dışında
kalan toplumsal işleyiş süreçleri de böyle bir değerlendirme konusu yapılamaz.60
Ancak sıkça yapılan bir yanlışla, toplum; antropomorfize edilerek (kişileştirilerek)
bireysel liyakatlere göre davranması gereken bir özne gibi varsayılmakta ve bireysel
hakedişlere siyasal müdahalelerin önü açılmaktadır.
“Hayek, ilkel toplumları modern büyük toplumlardan ayıran en temel özellik
olarak, ilkel toplumların emir ve karar niteliğindeki hukuka, büyük toplumların ise
soyut ve genel nitelikteki kurallara sahip olmalarını gösterir. İlkel toplumlar ortak
hiyerarşik amaçlara sahiptirler. Emir niteliğindeki hukuk kuralları ise bu ortak
amaçlara hizmet ederler. Hayek’e göre büyük toplumlarda tek biçim ortak bir amaçlar
hiyerarşisinden söz etmek olanaksızdır. Büyük toplumlarda, birbiriyle uyuşmazlık
halinde olan çok sayıda amaç vardır ve hukuk kuralları bu amaçların uyuşmasına
hizmet ederler. Dolayısıyla büyük toplumlarda hukuk kuralları, ilkel toplumlarda
olduğu gibi belirli, bilinen özgül amaçlara dönük değildirler.”61
Bir kez daha ifade edecek olursak, Hayek’e göre büyük toplumlarda tek biçim
ortak bir amaçlar hiyerarşisinden söz etmek olanaksızdır. “Sosyal adaletin sağlanması”
talebinin, bir an için toplumdaki herkes tarafından kabul gören bir “amaç” olduğunu
varsaysak dahi; bu amaca ulaşmak için kullanılacak “araçlar” bakımından yine
mutabakat sağlanamayacaktır.
Planlama, sosyal adaletin sağlanması amacına yönelik araçlardan biridir.
Ancak bu yola girildiğinde, planlama ile oluşacak merkezî gücün; keyfî kullanılması,
bireysel özgürlükleri tahrip etmesi ve sonuçta totaliterizme kadar varacak sonuçlara
yol açması mümkündür.
59
Aktaş, a.g.e., s.200.
60
Friedrih August von Hayek, Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük – Sosyal Adalet Serabı, çev.:
Mustafa Erdoğan, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1995), s.57.
61
Aktaş, a.g.e., s.101.
28
1944 tarihli Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) adlı klasikleşmiş eserinde
Hayek; plancılığın sonuçları hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
Öncelikle plancılığın kabul edilmesi, yada devletin iktisadi faaliyetlerinin bir plan
dahilinde yürütülmesinin istemek ve bu konuda -varsayalım- mutabık olmak demek,
planın içeriği üzerindeki bir mutabakat anlamına gelmemektedir. Plancılık öyle bir
durum yaratır ki, bizi alışık olduğumuzdan çok daha fazla hususlarda uyuşup
anlaşmaya mecbur eder. Demokratik meclislerin, milletin böyle son derece açık bir
şekilde tevdi ettiği bir vazifeyi yerine getirmek hususunda gösterecekleri ehliyetsizlik,
demokratik müesseseleri halkın gözünden düşürmekte gecikmeyecektir. Bunun
neticesi olarak parlamentolar, ifa etmekle mükellef oldukları görevleri yapmaktan
aciz, lüzumsuz bir gevezelik yeri gibi algılanmaya başlanacaktır. Ve yavaş yavaş
plancılığı verimli ve etkili bir şekilde yürütebilmek için, bunun idaresinin
“politikacı”lardan alınıp, uzmanlara, daimi memurlara veya bağımsız kuruluşlara
verilmesi gerektiği kanaati yerleşecektir.62
Hayek’e göre bu süreç sonunda “ekonomik diktatörlük”lerin ortaya çıkması ve
toplumun emir ve buyruklarla yönetilir hale gelmesi kaçınılmazdır:
Planlamayı yapan güç, herkes için bir üretim aracı olan genel kurallar koymakla
yetinmez. Daha doğrusu planlamayı yapan siyasal iktidar, keyfîliği bertaraf eden genel
ve soyut yasalarla kendisini bağlamaz; ihtiyaç duydukça müdahale eder. Müdahale
ederken verdiği kararlar, o anın koşullarıyla ilgili olacaktır. Siyasal iktidar
müdahalesinde genel ve sabit yasalarla bağlı olmayacağı için anlık olarak verdiği
kararlar bir grubun lehine, başka bir grubun da aleyhine olacaktır. Dolayısıyla toplum
genel yasalar yerine, önceden kestirilemeyen emir ve buyruklarla yönetilecektir.63
Öte yandan Hayek, toplumdaki bilginin parçalı ve dağınık halde bulunması
sebebiyle, planlamayı gerçekleştiren kurulun, başarısızlığa mahkum olduğunu
savunmaktadır. Çünkü, piyasadaki çeşitli şartların bilgisi geçici, kısa ömürlü, hemen
eskiyen bir niteliğe sahiptir. Bu bilgi merkezî bir kamu otoritesi tarafından toplansa
bile, toplanma için geçen süre içinde pratik değerini kaybeder.64
62
Friedrih A. Von Hayek, Kölelik Yolu, çev.: Turhan Feyzioğlu-Yıldıray Arsan, İkinci Baskı, (Ankara:
Liberte Yayınları, 1999), s.64-71.
63
Aynı eser, s.78.
64
Yay, a.g.e, s.60.
29
Sonuç olarak; Hayek için, sosyal adalet talepleri anlamsız; bu talepleri yerine
getirmeye yönelik hukuksal önlem ve kurumlar da başarısızlığa mahkumdurlar. Sosyal
adaleti sağlamaya yönelik mekanizmalar, o mekanizmayı etkileyerek refahtan pay
alma mücadelesini arttırmakta; örgütlü çıkar grupları aracılığıyla hükümetle pazarlık
etme süreci, hem piyasa düzenini tahrip etmekte, hem de çıkar gruplarının artan
baskısı nedeniyle demokrasinin işleyişini olumsuz etkileyerek totaliter rejimlere doğru
uzanan sonuçlar doğurmaktadır.
Hayek, güçlü ahlâkî çağrışımları nedeniyle pek az kesimin açıkça karşı tavır
sergileyebildiği “sosyal adalet” kavramına çok güçlü argümanlarla eleştiriler
yöneltmiştir. Eserlerinde, bir yandan sosyal adalet kavramının anlamsızlığını
vurgulamış, diğer yandan bu amaca ulaşmak için kullanılan planlama faaliyetinin
hangi nedenlerle başarısız kalmaya mahkum olduğunu çarpıcı ifadelerle dile
getirmiştir.
C- CHİCAGO OKULU
Chicago Okulu genellikle, Milton Friedman ve Monetarizm ile birlikte anılır.
1976 Nobel Ekonomi ödülü sahibi Amerikalı iktisatçı Friedman’ın, ekonomilerdeki
enflasyon sorununun nedenleri ve çözüm yolları üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde
geliştirdiği ve Chicago Okulu mensuplarınca benimsenerek geliştirilen parasalcı teori
(monetarizm), bu ekolün makro ekonomi teorisine yaptığı en önemli katkıdır.
Bilindiği üzere John Maynard Keynes, 1930’lu yıllarda, ekonomideki efektif
talep yetersizliğinden kaynaklanan sorunların çözümünde telafi edici maliye
politikaları izlenmesini önermiştir. Keynes’e göre devlet, kamu harcamaları, vergi,
borçlanma ve bütçe gibi malî politika araçlarını kullanmak suretiyle ekonominin
canlandırılmasını sağlayabilecek imkanlara sahiptir. Keynesyen makro ekonomi
teorisinin özünü oluşturan bu düşünce, 1930’lu yıllardan itibaren teoride genel kabul
görmüş ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalara kaynaklık etmiştir.
Friedman ise, 1940’lı yıllardan itibaren maliye politikalarını ön plana çıkaran
Keynesyen
ekonomi
anlayışına
karşı
çıkarak
para
politikalarının
önemini
vurgulamıştır. Friedman’a göre enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları gibi sorunlar; para
30
arzının hükümetlerce gereksiz yere ve aşırı ölçüde artırılmasından kaynaklanmaktadır.
Sorunların çözümünde ise, para politikası araçlarından yararlanmak gerekir.
Friedman’ın, ünlü “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur”
sözü; bu yaklaşımı en iyi özetleyen ifadedir.65 Friedman’ın para miktarı ve fiyatlar
genel seviyesi üzerine yaptığı çalışmaların ve ortaya koyduğu parasalcı teorinin
detaylarına girmeden şunu belirtmekte fayda vardır: Friedman, para miktarındaki
değişmeler ile iktisadî faaliyetler ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkiyi başarıyla
ortaya koymuş; siyasî otoritenin parasal yetkilerini kullanarak gerçekleştirdiği
ekonomik müdahalelerin sonuçlarına dikkat çekmiştir.
Friedman, politik ve ekonomik özgürlüklerin korunması bakımından Devletin
sahip olduğu güç ve yetkilerin sınırlandırılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Kapitalizm ve Özgürlük adlı eserinde; özgürlüğe, tarih boyunca en büyük tehdidin güç
yoğunlaşmasından doğduğunu belirtmektedir:
“Özgürlüğün temel tehdidi zor kullanma gücüdür, ister bir mutlak hükümdarın, bir
diktatörün, isterse bir oligarşinin ya da o anki çoğunluğun elinde olsun. Özgürlüğün
korunması için böyle bir güç yoğunlaşmasını mümkün olan en büyük ölçüde ortadan
kaldırmak ve yok edilemeyecek gücü de bir denetim ve denge sistemiyle dağıtıp
yaymak gerekir.”66
Friedman’a göre piyasanın çeşitliliğe izin veren yapısı, çoğulculuğun gereği
olan özgürlük ortamını doğurmaktadır.
“Piyasanın yaptığı şey, siyasal kanallar aracılığıyla karara bağlanması gereken
sorunlar dizisini büyük ölçüde azaltmak, böylece devletin oyuna doğrudan katılması
gereğini en aza indirmektir. Siyasal kanallar aracılığıyla eylemin tipik özelliği, özde
görüş birliği talep etme ya da bunu zorla sağlama eğilimidir. Öte yandan piyasanın
büyük üstünlüğü geniş ölçüde çeşitliliğe izin vermesidir. Siyasal anlamda bu bir nisbî
temsil sistemidir. Sözgelişi, her kişi istediği boyun bağı rengi için oy kullanabilir ve
65
Coşkun Can Aktan, “Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi”, Yeni İktisat Okulları, ed.:
Coşkun Can Aktan, (Ankara: Seçkin Yayınları, 2004), s.179.
66
Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük, çev.: Doğan Erberk-Nilgün Himmetoğlu, (İstanbul:
Altın Kitaplar Yayınevi, 1988), s.35.
31
istediğini elde eder; çoğunluğun hangi rengi istediğini bilse de, eğer kendisi azınlıksa
buna uymasına gerek yoktur.”67
Fakat; “serbest piyasanın varlığı, hiç kuşkusuz, devlete olan ihtiyacı ortadan
kaldırmaz. Tersine, devlet hem ‘oyunun kuralları’nı belirlemek için bir forum olarak,
hem de kararlaştırılan kuralların yorumlanması ve uygulanması için bir hakem olarak
gereklidir.”68 Friedman’a göre devlet, iç ve dış güvenliğin sağlanması ve adalet
hizmetlerinin üstlenilmesi dışında, “tek tek kişilerce yapıldığında daha zor ya da daha
pahalı olabilecek işleri” yapmakla sınırlı bir görev alanına sahip olmalıdır.69
Doğal olarak Friedman, sosyal devlet anlayışını reddeden bir anlayışa sahiptir.
Ona göre, devletin “sosyal” nedenlerle işlevlerinin genişletilerek etkinliğinin artması
en başta özgürlükler bakımından tehlike oluşturmaktadır. Ancak Friedman; toplumda
gelir düzeyi düşük olan kesimlerin ve kendi sorumluluklarını alamayacak durumda
olan
kişilerin
devlet
ta-rafından
himaye
edilmesine
yönelik
düzenlemeler
gerçekleştirilmesine de karşı çıkmaz.
Friedman’a göre, toplumdaki her kişinin yaşam standardının altına bir taban
koyarak
yoksulluğun
hafifletilmesinde
devletin
eylemini
haklı
bulduğumuz
varsayıldığında; geriye, “nasıl” ve “ne kadar” sorularının yanıtlanması kalmaktadır.
“Ne kadar” sorusunun yanıtı, yükleneceğimiz vergi miktarı ile ilgilidir. “Nasıl”
sorusunun yanıtında ise, “yoksulluğu hafifletilmek istenen kişilerin belli bir meslek
grubunun ya da ücret grubunun, veya örgütlerin ve sanayilerin üyeleri oldukları için
değil; insan oldukları için” yardım almaları sağlanabilmelidir. Ayrıca; yoksulluğun
hafifletilmesi programı “mümkün olabildiğince piyasayı bozmamalı ya da çalışmasını
engellememelidir”. Friedman için “fiyat desteklemeleri, asgarî ücret yasaları, gümrük
engelleri ve benzerleri” bu anlamda kusurludur.70
Friedman, gelir düzeyi düşük kimselerin korunması amacıyla, kusurlu saydığı
bu uygulamalar yerine, negatif gelir vergisi adını verdiği bir sistemin savunuculuğunu
yapmıştır. Bu sistem, devletin fakirlik çizgisinin altında gelire sahip olan kimselerden
vergi almaması; aksine, bu kimselere devlet tarafından ödeme yapılmasını gerektirir.
67
Aynı eser, s.34-5.
68
Aynı eser, s.34.
69
Aynı eser, s.15-6.
70
Aynı eser, s.308-9.
32
Eğitim ve sağlık sektörlerinde sunulan hizmetlerin özel kesim tarafından
sunulması kural olmakla birlikte Friedman, bu hizmetlerin karşılığını ödeyemeyecek
durumda olanların bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için “kupon sistemi”ni
savunmuştur. Kupon sisteminde devletin herhangi bir mal veya hizmeti bizzat sunması
yerine, bu hizmetlerin karşılığını ödeyemeyecek durumda olanlara, hizmetin bedelini
kapsayan bir kupon verilmesi öngörülmektedir. Böylece, söz konusu hizmetlerin özel
kesim tarafından sunulması nedeniyle verimlilik ve kalite artışı sağlanmakta, devletin piyasa sürecini bozucu nitelikte olmayan- müdahalesi ile de gelir düzeyi düşük toplum
kesimlerinin bu hizmetlerden yararlanması sağlanabilmektedir.
Sonuç olarak; Milton Friedman öncülüğünde Chicago Okulu, ortaya koyduğu
parasalcı teori (monetarizm) ile, Keynesyen makro ekonomi anlayışının teorideki ve
uygulamadaki popülaritesini yitirmesinde etkili olmuş akımlardan biridir. Ancak
Friedman; devletin müdahaleci politikalar izlemesinin sonuçlarıyla ekonomi biliminin
sınırları dahilinde ilgilenmekle kalmamış, devlet müdahaleciliğini her şeyden önce bir
“özgürlük” sorunu olarak görmüş ve eserlerinde bu hususu sıklıkla vurgulamıştır.
D- VIRGINIA OKULU ve KAMU TERCİHİ TEORİSİ
Virginia Politik İktisat Okulu, Anayasal İktisat akımına büyük katkılar
sağlayan “Kamu Tercihi Teorisi” (Public Choice Theory)’nin anavatanı olarak kabul
edilir. Virginia Okulu’nun kurucuları olan James M. Buchanan ve Gordon Tullock
gibi isimler, Kamu Tercihi Teorisinin yanı sıra, kamu ekonomisinin büyüme nedenleri
üzerine çalışmalarda bulunmuş ve “Piyasa Ekonomisinin Başarısızlığı” teorisine karşıt
olarak, “Devletin Başarısızlığı Teorisi”ni geliştirmişlerdir.
Kamu Tercihi Teorisi, politik süreçte alınan karar ve uygulamaları iktisat
biliminin kullandığı araç, metod, ve varsayımlara dayalı olarak açıklayan bir disiplin
olarak tanımlanabilir.71
Temelleri, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda bazı matematikçilerin oylama
mekanizmasının analizini konu alan çalışmalarına kadar dayanmaktaysa da Kamu
Tercihi Teorisi; II. Dünya Savaşı’nın ardından geliştirilmiştir. Bu dönemde Amerika
71
Coşkun Can Aktan, Anayasal İktisat, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1993), s. 15.
33
Birleşik Devletleri’nde kamu sektörünün hızlı bir büyüme içinde olması sorununa,
başlangıçta yalnızca malî önlemler açısından yaklaşılmış; ancak çok geçmeden,
büyümenin temelinde ekonomik, siyasal ve etik problemler bulunduğu anlaşılmıştır.72
Problemlerin çok boyutluluğunun farkına varılmasıyla birlikte, disiplinler arası
nitelikli çalışmalar artmış; Kamu Tercihi Teorisinin gelişme süreci hızlanmıştır.
Kamu Tercihi Teorisinin temel metodolojik varsayımlarını; “metodolojik
bireycilik”, “rasyonalite ve maximand ilkesi” ile “politik mübadele (catallaxy) ilkesi”
oluşturmaktadır.
Metodolojik bireycilik, toplumu ve diğer sosyal bütünleri anlamak için
bireylerden ve bireysel davranışlardan hareket edilmesini gerektiren bir yaklaşımdır.
Bir bilimsel çalışmanın kolektif bütün bazında yapılarak, bundan hareketle kişiler
hakkında sonuçlara ulaşılmasının yanlış olduğunu varsayar. Çünkü; “bütün sosyal
eylem ve davranışlar bireyler tarafından yapılır. Bir kolektif bütün de kendi başına
değil, bir veya birkaç kişi aracılığı ile işler; bireysel üyelerinin dışında hiçbir varlığa
veya eyleme sahip değildir. …Dolayısıyla, bir kolektif bütünü tanımanın yolu da,
birey eylemlerinin incelenmesinden geçmektedir.”73
Kamu Tercihi Teorisi de, siyasal karar alma sürecinin iktisadî analizini
gerçekleştirirken; toplumsal bir davranışın, tamamen bireysel tercihler sonucu
olduğunu kabul etmektedir.
“...Pazar yerinde, belli bir günde şu kadar elma, bu kadar portakal satılması ile, bir
seçim sandığından A partisine bu kadar, B partisine şu kadar oy çıkması fertlerin
birbirinden bağımsız ...yaptığı tercihin ve verdiği kararın sonucunu yansıtır. Kısacası
piyasada da, politikada da ortaya çıkan sonuçları yaratan tek unsur ferttir. Ferdin
dışında herhangi bir organik varlık söz konusu değildir.”74
Rasyonalite ve “Maximand” ilkesi ise, davranışlarını altruistik (özgeci) olmaya
iten çeşitli faktörlerin varlığına rağmen insanların temelde, kişisel çıkar güdüleriyle
hareket eden, elde edeceği yararın katlanacağı masraftan çok olmasına özen gösteren
varlıklar olarak kabul edilmesi gereğini ifade eder. Klasik liberal düşünürler tarafından
72
Savaş, a.g.e., s.1009.
73
Yayla, Liberalizm, s.132.
74
Vural Fuat Savaş, Anayasal İktisat, (İstanbul: Beta Yayınları, 1989), s.43.
34
devletin siyasal bakımdan sınırlanması gerekliliğini savunurken dile getirilen75 bu
varsayım; Kamu Tercihi teorisyenleri tarafından siyasal karar alma sürecinin iktisadî
analizinde kullanılmış ve devletin ekonomik işlevlerini sınırlama düşüncesinin
dayanaklarından biri olmuştur.
Politik karar alma sürecinde politikacıların oy, seçmenlerin kamusal mal veya
hizmetlerden sağlayacakları fayda, bürokratların bütçe, baskı ve çıkar gruplarının da
rant maksimizasyonu peşinde koştukları kabul edilir. Kamu Tercihi literatüründe,
karar alma sürecinde rol alan aktörlerin kişisel çıkar motifiyle, kendi çıkarlarını
maksimize etmeye çalışmaları, Maximand ilkesi olarak adlandırılmaktadır.
Politik Mübadele (Catallaxy) İlkesi ise özetle, siyasal karar alma
mekanizmalarının; bazı “özel amaçların” kolektif olarak sağlandığı süreçler olarak
kabul edilmesi varsayımını ifade eder.
“Gerek piyasalarda ve gerekse politikada bireylerin ekonomik çıkarlarını pozitif
değerdeki malların seçimi oluşturur. Fakat, piyasalar esasen mübadele kurumlarıdır.
Bireyler, piyasaya bir malı diğer bir mal ile mübadele etmek amacıyla girerler.
Politika da, bireyler arasındaki karmaşık bir mübadele yapısıdır ve bu yapı
içerisinde bireyler piyasa mübadelesinde sağlayamadıkları bazı özel amaçlarını
kollektif olarak sağlamaya çalışırlar. ...Piyasada bireyler, elmalarla portakalları
mübadele ederler, politikada ise bireyler tüm kollektif ihtiyaçlarını tatmine yarayacak
mal ve hizmetler -mahalli yangın koruma hizmetinden yargı hizmetine kadar- ile
bunların maliyetlerine yapacakları katkı payları arasında bir mübadelede bulunurlar.”76
Buchanan’ın cümlelerinde politikanın “karmaşık bir mübadele yapısı” olarak
ifade edilmesi, hem politik mübadele türlerinin (ekonomik mübadele ile)
farklılığından; hem de politik süreçte yer alan aktörlerin mübadele sonuçlarından
etkilenme derecelerinin değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki;
“İktisat teorisinin, kişisel çıkar peşinde koşan rasyonel insan varsayımını politikaya
uyguladığımız zaman, gerçek dünya koşullarına uygun bir davranış kalıbı elde ederiz.
Mesela politikacılar devlet hizmetleri piyasası’nın arzedicileri’dir. Bilindiği gibi bir
75
“Herhangi bir devlet sistemini anayasa ile sınırlandırırken ve kontrol ederken, her insanın hilekâr
olabileceği varsayılmalı, eylem ve davranışlarında özel çıkardan başka bir amacının olmayacağı
düşünülerek önlemler alınmalıdır.” David Hume’dan nakleden: Aktan, a.g.e., s.57.
76
James Buchanan’dan nakleden: Aktan, a.g.e., s.20 (vba).
35
piyasada
arzedicilerin
davranışlarını
belirleyen
temel
etken
kâr
motifidir.
Politikacıların davranışını belirleyen temel etken ise oy kazancıdır. Gerçi değişik
derecelerde toplum çıkarının takibi ...gibi isteklerin de politikacı davranışlarını
etkilediği
öne
sürülebilirse
de
politikacının
bütün
bu
amaçlara
ulaşması
seçilebilmesine bağlıdır. ...Politikacının içinde bulunduğu rekabet ortamı, politikacıyı
devamlı olarak davranışlarını, oy kaybı ve kazancı yönünden değerlendirmeye
sürükler. ...Bunun içindir ki politik rekabet, toplumsal değerlendirmelere yatkın bir
politikacıyı dahi, karar alırken oy hesabı yapmaya zorlar. Kar motifinin terkedilmesi
bir firmayı piyasadan nasıl silip atarsa, oy hesabının ihmali de bir politikacıyı
politikadan silip atar.
Seçmen ise, devlet hizmetleri piyasası’nın talep edicisi’dir. Bir seçmenin kime oy
vereceğinde adayın görüntüsü, dürüstlüğü, kitlelerle iletişim kurabilme becerisi gibi
unsurlar farklı derecelerde rol oynar. Ancak, kişisel çıkar duygusu nedeniyle, bir
adayın seçmen için yapabilecekleri ne kadar çok ve bunların seçmene maliyeti ne
kadar azsa, adayın seçilme şansı da o kadar artar. Bu nedenle diğer hususlar aynı
kalmak koşuluyla, seçmenler kendilerine en düşük maliyetle; en çok devlet hizmeti,
toplumsal mal ve transfer yararları sağlayacak olan politikacıyı destekler.”77
Politik
mübadelenin
yapısından
kaynaklanan
bu
farklılığın
siyasal
yozlaşmalara yol açması kaçınılmaz görünmektedir. Kamu Tercihi teorisyenleri
gerçekleştirdikleri çalışmalarda, politik mübadele süreci ile siyasal yozlaşmalar
arasındaki bu bağ üzerinde önemle durmuşlardır.
“Genel olarak bürokratik süreçlerin, iyi niyetli bürokratlarca kamu yararını
maksimize etmek amacıyla gerçekleştirildiği kabul edilir. Bu görüşün doğal uzantısı,
bürokratların yanlış uygulamalarının insanî hatalara, ve bilgi eksikliklerine
atfedilmesidir. Sorunların daha fazla bilgiye ulaşılması, ya da bürokratların işlerini
daha iyi yapmaları yoluyla çözülebileceği kabul edilir.”78 Oysa; bu yaklaşıma uygun
bir şekilde dizayn edilen sistem, kendi yapısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle
istenmeyen sonuçlar üretmektedir. Kamu ekonomisinin büyüme nedenlerini inceleyen
Kamu Tercihi Teorisyenleri, sistemin kendi yapısından kaynaklanan sorunları
olduğunu keşfetmiş ve “piyasa ekonomisinin başarısızlığı teorisi”ne karşıt olarak,
“kamu ekonomisinin başarısızlığı teorisi”ni geliştirmişlerdir.
77
Savaş, a.g.e., s.45-6.
36
Bilindiği gibi; piyasa ekonomisinin başarısızlığı teorisi, piyasa ekonomisinin
başarısız
olduğu
durumların
varlığı
sebebiyle
ekonomiye
yönelik
devlet
müdahalelerini haklılaştırıcı işlev görmektedir. Kamu ekonomisinin başarısızlığı
teorisi
ise,
kamu
ekonomisinin
başarısızlık sebeplerinden
hareketle,
kamu
ekonomisinde devletin oynadığı rolün sınırlanması gereğini ortaya koymaktadır.
Virginia Okulu mensuplarının çalışmalarında ifade ettikleri kamu sektörünün
büyüme nedenleri ve kamu ekonomisinin başarısızlık nedenleri şunlardır:
78
-
Rasyonel seçmenlerin ilgisizliği,
-
Rasyonel seçmenlerin bilgisizliği,
-
Ortanca Seçmen Teorisi79,
-
Rant kollama faaliyeti,
-
Oy ticareti,
-
Politik miyopluk80,
-
Malî aldanma81,
Fuat Oğuz, “Hukukun Ekonomik Analizi: Genel Bir Değerlendirme”, Piyasa Dergisi, S.2, (2002),
s.10.
79
Toplumların hemen hepsinde, en alt ve en üst gelir gruplarına nazaran orta gelir gruplarının çok daha
geniş bir kesim oluşturması nedeniyle; politikacıların seçimlerde başarı kazanabilmeleri için, ortanca
seçmen dediğimiz bu kesimi memnun edecek politikalar vaad etmeleri gerekmektedir. Bu da, kamu
hizmetlerinin bedelini ödeyebilecek güce sahip olduğu halde, bu hizmetlerden bedel ödemeksizin
yararlanmakta olan büyük bir “bedavacı” (free rider) kesimin oluşması sonucunu doğurmaktadır. Savaş,
a.g.e., s.13.
80
Politikacılar tarafından, uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikaları yürürlüğe koymak
yerine, kısa dönemde sonuç alınabilecek politikaların uygulanması eğilimini ifade eder. Seçmenlerin de,
uzun vadede kendilerine daha büyük yarar sağlayacak politikalar yerine, maaş artışları, destekleme alım
fiyatları, vergi indirimleri gibi politik vaadlere rağbet etmeleri sonucunda; uzun vadede enflasyon,
işsizlik, ödemeler dengesi açığı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bkz. Aktan, a.g.e., s.88.
81
Mali Aldanma kavramı, dolaylı vergiler veya kaynakta tevkif usülüne göre tahsil edilen dolaysız
vergiler neticesinde vergi yükümlülerinin vergi ödediklerinin farkına varmamaları, dolayısıyla
kendilerine sağlanan kamusal hizmetlerin bedelini doğru olarak saptayamamaları durumunu ifade
etmektedir. Mali aldanma nedeniyle kamusal hizmetlerin bedelini tam olarak saptayamayan vergi
37
-
Açık Harcama İlkesi82,
-
Kamusal Mal ve Hizmetlerin “Bohça” Şeklinde Sunulması83,
-
Hizmet Kayırmacılığı,
Belirttiğimiz nedenlerle kamu sektörünün başarısızlığa mahkum olduğunu
savunan Virginia Okulu mensupları, devletin ekonomik işlevlerinin anayasal düzeyde
sınırlanması gereğine işaret etmişler; ve bu amaca yönelik ekonomik anayasa önerileri
geliştirilmişlerdir.
Ülkemizde de Vural F. Savaş ve Coşkun Can Aktan gibi isimler tarafından
yapılan birtakım çalışmalarda, çeşitli ekonomik anayasa önerilerine rastlanmaktadır.
Bu önerilerde, devletin sahip olduğu “para basma”, “borçlanma” ve “vergilendirme”
yetkilerinin sınırlandırılması ile, “denk bütçe” ilkesinin anayasada yer alması gereğine
yapılan vurgu ortak özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Söz konusu öneriler, konunun gündeme gelmesine ve tartışılmasına hizmet
etmeleri bakımından önemlidir. Ancak bunların, Kamu Tercihi Teorisi’nin gereği
olan, “standart” formülasyonlar olarak görülmemesi gerekir.
Toplumsal uzlaşma metinleri olması gereken anayasalarda, devletin para
basma, borçlanma, vergileme, bütçe hazırlama gibi yetkilerine birtakım sınırlar
konulması çabaları anlamlıdır. Ancak, metodolojik bakımdan tüm üstünlüklerine
rağmen, Kamu Tercihi Teorisinin ekonomik anayasa önerilerine ihtiyatla yaklaşılması
için de pek çok sebep vardır. “Belirli hale getirme” çabalarının, “ayrıntılara boğulma”
sonucunu doğurmaması; vatandaşların ekonomik hak ve özgürlüklerini anayasal
yükümlülerinin kamu hizmetlerine olan talepleri artmakta; bu da kamu sektöründe büyümeye neden
olmaktadır. Bkz. Aynı eser, s.86.
82
Kamu harcamalarının vergilerle değil, emisyon ve borçlanma ile karşılanması durumunda, uzun
vadede kamu sektörünün büyümesi ve yozlaşması sonucunun kaçınılmazlığını ifade etmektedir. Bkz.
Vural Fuat Savaş, “Yeni Anayasa İçin Ekonomik Anayasa Önerileri”, Anayasa Yargısı, C.11, (1995),
s. 219.
83
Piyasa sisteminde maksimum faydayı elde etmek isteyen tüketiciler, farklı ihtiyaçlarını farklı
üreticilerden karşılayabilmekte iken; kamusal mal ve hizmetler bir bütün olarak sunulmaktadır. Farklı
arz edicilerinin bulunmaması sebebiyle bir bütün olarak sunulan kamusal mal ve hizmetlerin
verimlilikleri düşmekte ve sonuçta kamu sektörünün başarısızlık nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Savaş, a.g.e., s.12.
38
güvenceye kavuşturma çalışmalarının, hükümetlerin siyasal tercihlerde bulunma
imkanlarını ellerinden alacak noktaya vardırılmaması için dikkatli bir özen
gösterilmesi şarttır.
39
III- MÜDAHALECİ EKONOMİ OKULLARI
A- SOSYALİST EKONOMİK DÜŞÜNCE
Adam Smith ve takipçilerinin Batı toplumlarındaki etkisi çok büyük olmuş;
Smith’in yaşadığı dönemden yaklaşık yüz yıl sonra, Smith’in savunduğu görüşler,
yaygın bir uygulama olanağına kavuşmuştur. Ancak; Sanayi Devriminin yaşandığı
toplumlarda meydana gelen köklü değişiklikler, çözülmesi gereken pek çok toplumsal
sorunu da beraberinde getirmiştir.
Sanayi devrimi, üretimin ve ekonomik büyümenin hızla artışını sağlamışsa da;
yaratılan zenginliğin toplumun her kesimine yansıması ilk anda sağlanamamıştır. Bu
dönemde, geçinmek için emeğini satmak zorunda olan ücretli kesimin içinde
bulunduğu olumsuz yaşam koşulları; kapitalizmin yaygın bir hoşnutsuzluğun hedefi
haline gelmesi sonucunu doğurmuştur.84
Sebep ve dayanakları ne olursa olsun, bu dönemde kapitalist sistem, ve onun
temelini oluşturan mülkiyet kurumu; yaşanan sorunların kaynağı olarak algılandığı bir
gerçektir. Kökeni çok eskilere dayanan ütopyacı görüşlerin etkisiyle, Robert Owen,
Saint-Simon gibi düşünürler tarafından, mülkiyet kurumunun ortadan kaldırıldığı ve
kapitalist sistemin yıkıldığı bir düzeni öngören ütopyacı sosyalist görüşler
savunulmuştur.
Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895) ise, kapitalist
ekonomik sistem ve bu sistemin kurumlarını derinlemesine analiz ederek, kendi içinde
tutarlı bir ekonomi anlayışı ortaya koymuşlardır. Kendilerinden önceki ütopyacı
görüşlerden farklı yaklaşım biçimleriyle bu iki düşünür, sosyalist düşünceye bilimsel
nitelik katan ve sosyalist ekonomik düşüncenin kurucusu olarak kabul edilen
isimlerdir.
84
Hayek ise, bu dönemde kapitalizme yönelik tepkilerin Sanayi Devrimi öncesinde insanların
yaşamlarını neşe ve bolluk içinde sürdürüyor olmalarından değil; Sanayi Devriminin getirdiği
zenginlikle birlikte, beklenti ve hedeflerin yükselmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bkz.
aşağıda s.48, 125 numaralı dipnot.
40
Marksist değer teorisinde, malların değişim değerinin belirlenmesinde
kullanılabilecek tek ölçü, emek miktarıdır.85 Harcanan emeğin miktarı ise, malın
üretiminde kullanılan emeğin, zaman cinsinden karşılığı ile belirlenebilir.
Ancak; bir malın üretiminde kullanılan emek miktarının arttırılması, o malın
değerinin de aynı oranda artması anlamına gelmeyeceğinden; Marx, değerin ölçüsünü,
“sosyal bakımdan gerekli olan emek-zaman” ifadesi ile formüle etmiştir. Sosyal
bakımdan gerekli emek-zaman; bir malı, üretimin normal şartlarında, ortalama beceri
ve iş yoğunluğuyla üretmek için gerekli olan emek-zaman demektir. Yani, somut
emek değil, ortalama beceri ve çalışma yoğunluğudur.86
Emeğin verimliliğinde meydana gelen artışlar ise, emek-zaman miktarının
değişmesine yol açmaktadır. Üretimin fiziksel koşulları ve organizasyonu, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler ile üretim araçlarının durumu gibi etkenler nedeniyle; emeğin
verimliliği ile üretim için gerekli emek-zaman miktarı arasında ters oranlı ilişki söz
konusudur. “Şu halde, bir malın değeri, bir yandan o maldaki emek miktarına, öte
yandan emeğin verimliliğine göre değişmektedir.”87
Klasik gelir dağılımı analizinde toplumsal gruplaşmalar; kapitalistler, toprak
sahipleri ve emekçiler olmak üzere üç sınıftan oluşmakta iken, Marksist ekonomik
düşüncede “mülkiyete yasa olarak tanınmış haklar üzerine temellenmiş iki cepheli bir
ayrım” söz konusudur.88
Marksist gelir dağılımı analizi, “emek” ile “emek gücü”nü birbirinden
ayırmakta; ve emek gücünü, emek piyasasında emekçi tarafından satılan ve işveren
tarafından satın alınan bir “meta” olarak ele almaktadır. Bu durumda, emek gücünün
değeri, tıpkı diğer mallar gibi, içerdiği sosyal bakımdan gerekli emek zamanı
tarafından belirlenir. “Emek gücünü üretmek için talep olunan emek-zaman, ancak
geçim için, yaşamak için zorunlu olan araçları üretecek kadar azalır. Başka bir
85
Burada, yalnızca üretimin son aşamasındaki doğrudan emek girdileri değil; araç-gereçler ile
hammaddelerin üretimi için geçmişte harcanan emek miktarı da göz önünde tutulmaktadır.
86
Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, Beşinci Baskı, (Ankara: İmge Kitabevi, 1997), s.275-6.
87
Aynı eser, s.277.
88
Barber, a.g.e., s.173.
41
deyimle emek gücünün değeri, işçiyi yaşatacak kadar gerekli olan malların, ya da
geçim araçlarının değeridir.”89
Marksist yaklaşım biçimine göre kapitalist işverenler, emek gücünün tüm
üretimine sahip olmakta, ve bunun karşılığında işçilere emek gücünün değeri olan en
az geçim ücreti kadar ödeme yapmaktadırlar. “Emekçinin bir günlük tüketimini
üretmek için gerekli emek-zaman dört saatse, emek gücünün mübadele değerinin
ölçüsü bu olacaktır; fakat, emekçi günde sekiz saat çalışıyorsa, …aradaki dört saatlik
fark, kapitalistin ele geçirdiği artı-değerdir. Emek gücüne mübadele değerini öderken,
bunun yarattığı kullanma değerini elde etmesi, kapitaliste artı-değer sağlar.”90
Kapitalist bir düzen içinde artık değer iki durumda ortadan kaldırılır. Ya
kapitalist, işçiyi geçimi için gerekli olan malları ürettikten sonra daha fazla çalıştırmaz
ya da işçi, artık değeri kendisine aktarmaya olanak veren bir ölçüde ücretini arttırır.
Marx’a göre, birinci durum söz konusu olamaz. Çünkü, kapitalist kendi geçimini
kökünden kesmiş olur. İkinci durum ise, olanaksızdır. Çünkü, kapitalist bir düzende
yürürlükte bulunan ekonomik ilkeler, ücretlerin, geçim ücreti düzeyinin üstüne
çıkmasına olanak vermezler.91
Marx, kapitalist sistemin buna benzer birtakım iç “çelişkileri” barındırması
nedeniyle, devresel dalgalanmalar yaşayacağını; bu dalgalanmalarla yaşanan krizlerin
her defasında geçici nitelikli çözüme kavuşturulacağını; ancak kapitalizm geliştikçe,
krizlerin daha şiddetlenerek kapitalist sistemin yıkılmasına sebebiyet vereceğini
öngörmektedir. “Marx, devresel dalgalanmalar için tek değil, birkaç teori ileri
sürmüştür. Hatta, bunların bir kısmı, standart teorinin kabul ettiği ilkelere göre, kendi
içlerinde tutarlı değildir.”92 Dolayısıyla, bu teorileri ayrı ayrı ele almak yerine; genel
bir fikir oluşturabilmek bakımından, kapitalizmin yaşayacağı öngörülen krizler ile kâr
hadlerindeki yükseliş arasındaki ilişkiye değinen teoriye yer vermek daha uygun
olacaktır.
Buna göre, kapitalist sistemde “yeni üretim tekniklerinin uygulanmaya
başlaması yatırımları artırır. Yatırımların artışıyla piyasada işçi talebi kabarır. İşçi
89
Marx’ın bu konudaki esin kaynağı şüphesiz ki Ricardo’dur. Bkz. Talas, a.g.e., s.279.
90
Kazgan, a.g.e., s.308.
91
Talas, a.g.e., s.288-9.
92
Kazgan, a.g.e., s.327.
42
talebindeki bu artış, endüstri rezerv ordusundan bir kısmının emilmesine ve ücret
piyasasındaki basıncın hafiflemesine yol açar; ücretlerde düşme durur, hatta bir miktar
artış göze çarpar. Ücretlerin yükselmesi artık değer oranını düşürür ve dolayısıyla kâr
oranında da düşme kendini gösterir. Bu ise, yatırımları durdurur ve yatırımların
durmasıyla işçi talebi de azalır.”93
Kapitalist sisteme ilişkin gerçekleştirdikleri ekonomik analizler ve ortaya
koydukları öngörüler sonucunda, Marx ve Engels için, kapitalizmin yıkılışı
kaçınılmazdır. Kapitalizmin nihaî çöküşünün ardından, amaçlanan sınıfsız topluma
geçiş; birinci aşamada “proleter diktatörlüğü”nün, ardından da “komünist toplum”un
kurulmasıyla gerçekleşecektir.
“Geçici sayılan proleter diktatörlüğü aşamasında, Marksizme göre, proletarya
iktidara geçecek, egemen sınıf olan ve bu gücünden vazgeçmeyen burjuvazi ve
ideolojisi tasfiye edilecektir. Ekonomik bakımdan bu aşama; üretim araçlarındaki
mülkiyetin kolektif, tüketim malları
mülkiyetinin özel olmasıyla ayrılır. Süratli
sanayileşme ve makineleşme, toplumu geleceğin bolluk dönemi olan komünizme
hazırlamak üzere, üretimi süratle artıracaktır.94
Marx ve Engels’e göre devlet, sınıf çatışması sonucu doğduğu için, sınıfsız bir
toplumda kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Komünizm aşamasında, devletin yerini
komünler alacaktır. Ekonomik üretim ise, kâr değil, toplumsal ihtiyaçların
karşılanması amacıyla, komünler tarafından ayarlanacak ve iktisadî planlar, bu esasa
göre “aşağıdan yukarıya doğru” gerçekleştirilecektir.95
B- KEYNESYEN EKONOMİ
Keynesyen ekonomi anlayışının temellerini, Birinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde sanayileşmiş Batı toplumlarında yaşanan ekonomik krizlerin atlatılması
çabaları oluşturmaktadır. Özellikle; 1929 yılında yaşanan ve etkileri neredeyse tüm
dünyada hissedilen geniş çaplı ekonomik kriz karşısında, dönemin hakim ekonomi
93
Yalçın, a.g.e., s.337.
94
Kazgan, a.g.e., s.332.
95
Aynı eser, s.333-4.
43
anlayışının yetersizliği96 ortaya çıkmış ve krizin çözümüne yönelik somut yaklaşımlar
geliştirilmesi zorunluluğu artmıştır.
John Maynard Keynes (1883-1946), yaşanan ekonomik krizin nedenleri ve
çözüm yollarıyla ilgili argümanlarını, 1936 yılında kaleme aldığı Genel Teori adlı
eseriyle ortaya koymuştur. Tam adı, İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (General
Theory of Employment, Interest and Money) olan eserinde Keynes, devletin
düzenleyici ve müdahaleci fonksiyonlar üstlenmesini savunan ekonomi anlayışının
teorik çerçevesini ortaya koymuştur.
Genel Teori, “sanayi ekonomilerinde istihdam ve milli hasıla düzeylerinin
tespiti ve iktisadî dalgalanmaların nedenleri” konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır.97
“Ekonomide etkin kaynak kullanımının sağlanması, ekonomik büyüme ve
kalkınmanın gerçekleştirilmesi, adil bir gelir ve servet dağılımının temini ve ekonomik
istikrarın sağlanması için devletin toplam talep üzerinde yönlendirici kararlar almasını
öneren”98 bir ekonomik yaklaşım içermektedir.
Bu yaklaşımın temel dayanaklarını ise, klasik teoriye istihdam, para, faiz,
tasarruf-yatırım ilişkisi bağlamında getirilen eleştiriler oluşturmaktadır. Bu noktada
şunu belirtmek gerekir; her ne kadar klasik ekonomi anlayışına önemli eleştiriler
getirmiş olsa da, Keynes’in benimsediği ekonomik sistem kapitalizmdir. Klasik
ekonomi anlayışına yönelttiği eleştirilerle devletin ekonomide aktif ve öncü rol
oynaması gerekliliğini savunmasına rağmen Keynes’in düşünceleri, kapitalist
ekonomik sistemden herhangi bir kopuş anlamı içermemektedir.
Klasik yaklaşıma göre bir toplumda tasarruflar -faiz hadlerinin değişkenliği
sayesinde-
kendiliğinden
yatırıma
dönüşmektedir.
Çünkü;
rasyonel
iktisadî
davranışlarda bulunan bireylerin gelirlerinin bir kısmından vazgeçmeleri, yani tasarruf
etmeleri, bunun karşılığında kendilerine bir karşılık (faiz) önerilmesi ile mümkündür.
Faizlerin düşmesi tasarrufları artırmakta, yatırımlar için ihtiyaç duyulan fonun
96
Bu yaklaşıma göre yaşanan işsizlik sorununun sebebi, ekonominin tam istihdam dengesine ulaşmasını
önleyici katılıklardır. Bu katılıklardan ilki, ücretlerin işçi sendikalarının tutumu nedeniyle esnek
olmaması; diğeri ise, savaş sonrasında yaşanan tekelleşme sonucunda, arz-talep dengesinin tam rekabet
koşullarına uygun biçimde kurulamamasıdır. Bkz. Barber, a.g.e., s.302-3.
97
Aynı eser, s.309.
98
Coşkun Can Aktan, “Keynezyen İktisat (Talep-Yönlü İktisat)”, Yeni İktisat Okulları, s.11.
44
sağlanabilmesi amacıyla faizler yükselmekte ve tasarrufların yatırıma dönüşmesi
sağlanmaktadır. Yani faiz, tasarrufları yatırıma yönelten bir işlev görmektedir. Ancak
Keynes, gelirin tüketim mallarına harcanmayan bölümünün, her zaman kendiliğinden
yatırım mallarına dönüşmek zorunda olmadığını ortaya koymuştur.99
“Keynes, faiz haddi belirlenmesinin nakdî yönünü ortaya koyarak, bu dengenin
sağlanmasında, neden faiz haddine güvenilemeyeceğini gösterdi: Para, gelenekçi
teorinin kabul ettiği muamele güdüsü yanında, bir de ‘servet kalemi’ olarak spekülatif
olarak talep edi-lebilir. Bu talep, akılcılıkla bağdaşır, psikolojik bir ihtiyaca cevap
verir. …Örneğin; -para miktarı veri iken- bireylerin tutumluluk eğilimindeki bir artış
veya yatırım imkanlarında bir azalış, faiz haddini düşürmek ve tahvil fiyatlarını
yükseltmek eğilimindedir. Eğer bireyler, bu yükselişi geçici görüyor, ilerde tahvil
fiyatlarının düşmesini bekliyorsa, bugünkü yüksek fiyattan elindeki tahvilleri satarak
kapital kazançları elde etmesi, tahvil almayı geciktirerek elinde para tutması akılcı bir
davranıştır. Elde para tutmak faizden vazgeçmeyi gerektirse de, bu, tahvil
fiyatlarındaki değişmelerle fazlasıyla giderilebilir. Bireylerin bu akılcı davranışı,
tutumluluk eğiliminin yükseldiği veya yatırım imkanlarının azaldığı dönemde, tahvil
fiyatlarındaki yükselişi, yani, faiz haddindeki düşüşü önler. …Öyleyse, -para miktarı
veri iken- spekülatif para talebi, faiz haddi değişmelerinin, tasarruf – yatırım
eğrilerindeki değişmenin etkisini gideren bir mekanizma olmasına imkan vermez.”100
Dolayısıyla; Keynes’e göre tasarruf ve tüketim fonksiyonlarını faiz oranı değil, gelir
belirlemektedir.
Bu nokta, Keynes tarafından Klasiklerin istihdam teorisine yöneltilen
eleştirilerin temelini oluşturur. Geleneksel yaklaşıma göre tam istihdamı sağlayan şey,
emek arzı ve emek talebi ile ücretlerin esnekliğidir. Oysa Keynes için “ücret
anlaşması, sadece nakdî ücreti belirler; nakdî ücreti düşürmekle reel ücret düşmez; reel
ücretler ancak efektif talepteki artışla düşebilir. …Tek bir firma veya üretim
kesimindeki nakdî ücret indirimi genel fiyat seviyesini etkilemeyeceği için, reel ücret
ücreti düşürür. Fakat bütün ekonomi çapında nakdî ücret indirimleri, efektif talebi,
dolayısıyla genel fiyat seviyesini düşüreceği için, reel ücretler düşmez.”101 Bu durum;
99
Henri Denis, Ekonomik Doktrinler Tarihi, çev.: Atilla Tokatlı, Üçüncü Basım, (İstanbul: Sosyal
Yayınlar, 1997), s.713 vd.; Barber, a.g.e., s.321 vd.
100
Kazgan, a.g.e., s.223.
101
Aynı eser, s.222.
45
ekonominin
her
zaman
kendiliğinden
tam
istihdam
seviyesinde
dengeye
gelmeyebileceğini göstermektedir.
Nitekim; “Keynes’e göre, 1929 Buhranıyla ortaya çıkan harcanmayan gelirler,
toplam talebi ve üretimi azaltarak işsizliği artırmıştır. İşsizlik arttıkça toplam talep
daha çok azalmış ve düşük talep - düşük üretim - düşük istihdam - düşük talep kısır
döngüsü doğmuştur. Geleneksel ekonomistlerin öngördüğü kendi kendini düzelten
ekonomi beklentisi gerçekleşmemiştir. İşsizlik arttıkça toplam talep ve fiyatlar
azalmış, fiyatlar azaldıkça da kârlar, yatırımlar ve istihdam daha çok azalmıştır.
Kişilere zorla harcama yaptırılamayacağına göre, devletin harcanmayan gelirleri
borçlanarak elde edip harcaması” düşünülmüştür.102
Keynesyen ekonomi anlayışının konumuz bakımından en önemli sonucu,
ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerinde düzenleyici ve müdahaleci işlevler
üstlenen bir devlet anlayışı öngörmesidir. Keynesyen anlayışa göre, sınırlı etkileri
olduğu düşünülen para politikaları yerine, maliye politikaları kullanılmak suretiyle
satın alma gücü artırılarak efektif talep canlandırılacak ve bu suretle, üreticilerin
yatırım arzlarının artması teşvik edilmiş olacaktır.
Keynes ve takipçileri tarafından savunulan söz konusu ekonomi politikası, II.
Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık yirmi beş – otuz yıl kadar teori ve uygulamada
hakim ekonomik yaklaşımı yansıtacaktır.
Ancak; özellikle 1970’li yıllardan itibaren Keynesyen ekonomi anlayışı çeşitli
eleştirilere hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Teoriye yönelik eleştirilerde ağırlıkla,
devletin ekonomideki ağırlığını artırdığı ve açık bütçeyi özendirdiği gerekçesi
işlenmektedir. Lucas ve Sargent’e göre “1960’larda başlayan ve gittikçe artan
enflasyon ve işsizlik, klasik sıkı para ve dengeli bütçe politikalarının sonucu
doğmamıştır. Aksine Keynesyen doktrinin, enflasyon riskine rağmen reel büyüme ve
istihdam artışı vaad eden geniş bütçe açıkları ve yüksek oranlı parasal genişleme
politikalarının sonucu doğmuştur.”103
1929 Buhranı’na sebep olan efektif talep yetersizliğinin, devletin yapacağı
toplam harcamalar ve telafî edici maliye politikaları aracılığıyla canlandırılması fikri,
102
Osman Demir, Ekonomide Devlet, (Ankara: SPK Yayınları, 1997), s.54-5.
103
Vural Fuat Savaş, Keynezyen İktisat Yıkılırken, (İstanbul: Fatih Yayınevi, 1984), s.191.
46
yaşanan krizin çözümünde etkili olmuşsa da, belirli bir konjonktür için geçerli olan
politikaların her zaman ve her konjonktürde uygulanabilecek “genelleştirilmiş”
reçeteler olarak sunulması -sonuçları dikkate alındığında- yanlış olmuştur.104
C- FREIBURG OKULU VE “SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ”
Freiburg Okulu’nun temellerini 1930’lu yıllarda Alman iktisatçı Walter Eucken
(1891-1950) ve hukukçu Franz Böhm (1895-1977) tarafından ekonomik ve sosyal
düzen üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Freiburg Üniversitesi’nde yapılan
bu çalışmalar, Alman neo-liberalizminin temeli sayılan “Ekonomik Düzen Teorisi”ne
(Ordnungstheorie) vücut vermiştir. Daha sonraki yıllarda ise, bu teoriden hareketle A.
Müller Armack’ın öncülüğünde “Sosyal Piyasa Ekonomisi” geliştirilmiştir.105
Freiburg İktisat Okulu’nun, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımına öncülük eden
argümanlarında, piyasanın kendi haline bırakıldığında çeşitli aksaklıklar ve olumsuz
sonuçlar yaratabileceği düşüncesi merkezî bir yer taşır. Dolayısıyla bu okul
mensupları, Fizyokratların Doğal Düzen tasavvuruna ve “bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” sloganıyla ifade edilen görüşlerine karşıdır. Bu anlamda, onları “evrimci”
kabul etmenin olanağı yoktur. Daha çok, insan zihninin çevresel koşulları değiştirme
konusunda tek başına yeterli olduğunu varsayan “kurucu rasyonalist” görüşlerden
etkilenmişlerdir.
Buna rağmen bu okul görüşlerinde; herhangi bir ekonomik düzenin tüm kurum
ve kurallarıyla baştan inşa edilebileceği düşüncesi yer almaz. Kurdukları “Ekonomik
Düzen Teorisi”, piyasa ekonomisi merkezli bir yaklaşımı yansıtır ve piyasa
ekonomisinin arzu edilir sonuçlar doğurabilecek nitelikteki kurum ve kurallarının
muhafaza edilmesi esasına dayanır. Yani Freiburg Okulu mensupları, piyasa
ekonomisini
savunmalarına
karşın;
piyasa
ekonomisinin
bazı
aksaklık
ve
yetersizlikleri olduğunu kabul etmekte ve bu aksaklıkları en aza indirme görevini
104
Coşkun Can Aktan, “Keynesyen İktisat Okulu’nun Eleştirisi”, Yeni İktisat Okulları, s.26 vd.
105
“Bu şekliyle sosyal piyasa ekonomisi, Freiburg Okulu’nun görüşleriyle tam çakışmaz” Hüsnü Erkan,
Sosyal Piyasa Ekonomisinin Bilimsel Temelleri, (İzmir: Konrad-Adenauer Stiftung Yayın Serisi: 1,
1991), s.33; Aktan, “Ekonomik Düzen Teorisi, Ekonomik Anayasa Hukuku ve Sosyal Piyasa
Ekonomisi”, Yeni İktisat Okulları, s.126-8.
47
devlete yüklemektedirler. Bu yaklaşımın ekonomide aktif ve müdahaleci bir devlet
anlayışını yansıttığı açıktır.
Freiburg Okulu kurucularından Eucken ekonomik düzen teorisi alanındaki
çalışmalarında piyasa ekonomisinin “kurumlaştırıcı” ve “düzenleyici” ilkelerini ortaya
koymaktadır. Eucken’e göre piyasa ekonomisinin kurumlaştırıcı ilkeleri şunlardır:106
-
“tam rekabet,
-
parasal istikrar,
-
piyasaya giriş-çıkış serbestisi,
-
özel mülkiyet,
-
ekonomik birimlerin faaliyetlerinden kendilerinin sorumlu olması,
-
sözleşme özgürlüğü,
-
ekonomi politikalarında istikrar ve öngörülebilirlik.
Düzenleyici ilkeler ise;
-
monopol denetimi,
-
gelir dağılımının düzeltilmesi,
-
asgarî fiyat uygulaması,
-
dışsal maliyetlerin ortadan kaldırılması,
-
ekonomik düzenin hukukî çerçevesi” olarak ifade edilmektedir.
Ekonomik düzenin hukukî çerçevesi ile; ekonomik birimlerin karar ve faaliyet
alanlarını düzenleyen her türlü hukukî norm, kural ve kurumlar bütününün anayasa ile
düzenlenmesi kastedilmektedir. Fakat burada; Kamu Tercihi kuramcılarının öncülük
ettiği anayasal iktisat yaklaşımından farklı olarak; devletin ekonomik alandaki
işlevlerinin sınırlanması gereği üzerinde durulmamaktadır. Hatta tam tersine,
ekonomik alanda aktif ve müdahaleci bir devlet öngörülmektedir.
106
Erkan, a.g.e., s.39-43.
48
Sosyal piyasa ekonomisi ise, bu kuramsal zemin üzerine inşa edilen bir
yaklaşımdır ve liberal özgürlük anlayışı ile sosyal adalet düşüncesini piyasa
ekonomisinde bağdaştırma düşüncesinden doğmuştur. Bu ekonomi anlayışı, piyasa
sistemini esas almakta; fakat devletin, piyasa aksaklıklarını gidermek, tüketiciyi
korumak ya da piyasada egemen olan gücün kötüye kullanılmasını önlemek gibi
işlevler üstlenmesini öngörmektedir. Bu haliyle sosyal piyasa ekonomisi, “piyasa
sisteminin evrim sürecinde ulaştığı en son aşama” olarak nitelendirilmektedir.107
Sosyal piyasa ekonomisi ile amaçlanan “piyasa ekonomisinin etkinliğini sosyal
adaletle dengeleme” çabaları, ilk bakışta oldukça cazip ve makul görünmesine karşın;
piyasa ekonomisinin anti-sosyal bir olgu olduğu ön-kabulünü içermesi nedeniyle
ihtiyatla yaklaşılması gereken bir anlayış içermektedir. Zira, farklı ihtiyaç ve
amaçlarla bir araya gelen kimselerin, ekonomik faaliyetlerini yürüttükleri bir sosyal
ilişkiler yumağı olan piyasa, anti-sosyal bir olgu değildir.
107
Aynı eser, s.5.
49
IV- EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ BAĞLAMINDA DEVLETTOPLUM İLİŞKİLERİ
A-
LİBERALİZMİN DOĞUŞU VE SINIRLI DEVLET ANLAYIŞININ
YÜKSELİŞİ
Çalışmamıza başlarken belirttiğimiz üzere, modern ekonomik düşüncenin
temelleri Ortaçağ sonlarında başlayan denizaşırı ticarî faaliyetlerle atılmıştır. Giderek
güçlenen merkezî krallıklarla ticarî sermayeye sahip tüccar kesim arasında varolan
karşılıklı çıkarlara dayalı uyum, dönemin ekonomi politikalarının korumacı ve
müdahaleci bir niteliğe bürünmesine sebep olmuştur. Siyasî hak ve özgürlükler, veya
genel anlamıyla insan hakları doktrininden söz edebilmek ise henüz mümkün değildir.
XVII. yüzyıla gelindiğinde, Batı toplumlarında yaşanan köklü değişimlerin
feodalizmin yok olma sürecini hızlandırdığını; feodalizmin çözülüşünü hazırlayan
müdahaleci nitelikli merkantilist politikaların ise, yaşanan gelişmeler karşısında
yetersiz kalmaya başladığını görürüz. Özellikle XVII. yüzyılın ikinci yarısında
başlayan ve XVIII. yüzyılda devam eden süreçte toplumsal koşullarda meydana gelen
değişimler, ekonomik faaliyetlerin niteliğini önemli ölçüde değiştirmiş ve ekonomik
düşüncenin evrimine bu doğrultuda yön vermiştir.
Bu dönemde, yeni kıtaların keşfi ve yeni deniz yollarının bulunması, uluslar
arası ticaretin gelişmesini kamçılamıştır. Feodalitenin yerine merkezî devletlerin ve
millî egemenlik anlayışının hakim olmaya başlamasıyla birlikte iç ticarette de canlılık
sağlanmış; iç ve dış piyasaların genişlemesi sonucu kâr gelirleriyle yaşayan kapitalist
sınıf zenginleşip güçlenmiş, bu sınıfın tasarruf gücünde büyük bir artış olmuştur.
Gerçekleştirilen teknik buluşlar ise, insan gücünün makine ile ikame edilmesini ve
sınaî gelişimin zeminini hazırlamıştır. Henüz Sanayi Devrimi’nden söz etmek için
erkendir. Ancak, özellikle İngiltere’de sanayileşme süreci hız kazanmıştır.
İngiltere’deki kamu topraklarının özel mülkiyet konusu yapılabilmesine olanak
sağlayan çitleme (enclosure) hareketi; bu ülkenin sanayileşmedeki öncü konumunun
hazırlayıcısı olmuştur. Çitleme hareketi, bir yandan tarımsal üretim faaliyetini
kapitalist üretim usullerine taşırken; diğer yandan da, geçim olanaklarından yoksun
50
kalan çiftçilerin topraktan uzaklaşıp şehirlere göç etmelerine ve ücretli işçi sınıfını
oluşturmalarına yol açmıştır.108
Söz konusu toplumsal gelişmeler karşısında, merkantilizmin üretimden çok
ticarî faaliyetlere ağırlık veren yaklaşım biçimi ile müdahaleci nitelikli ekonomik
uygulamaları güncelliğini yitirmiş ve giderek yükselen teorik itirazların odağı haline
gelmiştir. Fizyokratlarla başlayan ve Smith’in ünlü eseriyle yetkinlik bakımından
doruk noktasına ulaşan bu itirazlar, dönemin hakim ekonomik düşünce biçimini
değiştirmiş; devletin ekonomik alandaki varlık gerekçeleri ve işlevlerine ilişkin
anlayışı farklı bir zemine oturtmuştur.
Yaşanan toplumsal dönüşümün ekonomik alandaki yansımaları bu sonuçları
doğururken; XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren, kökeni çok eskilere uzanan
Tanrısal kaynaklı tabiî hukuk görüşlerinin dünyevîleşmeye başladığını görürüz.
“İnsanın doğuştan bazı hak ve özgürlüklere sahip olduğu ve bunlara devlet tarafından
hiçbir zaman dokunulamayacağı” temelinde dile getirilen görüşler, devlet-toplum
ilişkilerini derinden sarsacak siyasî sonuçlar doğurmuştur.
Savunduğu görüşlerin siyasî sonuçları bakımından dönemin en etkili düşünürü
John Locke olmuştur. Locke, insanın vazgeçilmez tabiî haklara sahip olduğunu ve
siyasal düzenin amacının özgürlüğü güvence altına almaktan başka bir şey olmadığını
savunur.109 Bu noktada Locke’un hareket noktasını, insanın “tabiat hali”ne ilişkin
varsayımları oluşturmaktadır110 Locke’a göre, bütün insanların özgür ve eşit olarak
yaşadıkları “tabiat hali”nde, doğa durumunu yöneten ve herkesi bağlayan bir doğa
yasası söz konusudur: Bu doğa yasası “akıl”dan başka bir şey değildir. Bütün insanlık
eşit ve özgür olduğundan, insan aklı, kimsenin başkasının yaşamına, sağlığına,
özgürlüğüne ve mallarına zarar vermemesi gerektiğini öğretir.111
Locke’un, mülkiyeti tabiî hukukun “kutsal” hakları arasına sokmuş olması
dikkat çekicidir. Ona göre mülkiyet hakkı, hayat ve özgürlük hakları ile iç içedir ve
kaynağı devlet değildir. Locke’un anlayışına göre, yeryüzüne gelen, Tanrı tarafından
yaratılan insan, kendisine yine Tanrı tarafından verilen bu dünyada yaşamak
108
Yalçın, a.g.e., s.166-173; Kazgan, a.g.e., s.51-4; Denis, a.g.e., s.138-43; Savaş, a.g.e., s.259-62.
109
Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, (AÜHF Yayınları, 1985), s.201.
110
Neşet Toku, John Locke ve Siyaset Felsefesi, (Ankara: Liberte Yayınları, 2003), s.73.
111
Aynı eser, s.78.
51
durumundadır. Bir vücuda ve onun fonksiyonlarına, bu arada iş gücüne sahip olan
insan; etrafında bulunan ve bütün insanlığın ortak malı olan varlıklardan, henüz
kimsenin sahipliğine girmemiş olanlara yönelerek, emek harcamak suretiyle onların
üzerinde muamelede bulunursa, bunlara sahip olmaya hak kazanır. İnsan bunu yapmak
zorundadır, çünkü yaşaması gereklidir. Şu halde mülkiyet hakkı, yaşama hakkından
kaynaklanmaktadır.112
Locke’un öngördüğü tabiat halinde, eşit, özgür ve aklın egemenliğinde bir
yaşam sürmelerine rağmen insanlar, başkalarının saldırılarına uğrama ihtimali
nedeniyle güvenlikten uzaktırlar. Saldırılar karşısında sahip olunan cezalandırma
yetkisinin bireysel nitelikli olması da, yapılan haksızlıkların zaman zaman karşılıksız
kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, insanlar doğa durumundan uygar
toplum düzenine geçerler ve sahip oldukları hak ve özgürlükleri koruyarak,
cezalandırma yetkisini bir “sosyal sözleşme” ile siyasî iktidara devrederler. Bu
bağlamda ortaya çıkan devlet, hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarının koruyucusu
konumundadır; hukuk ise, “doğa durumunda insanların sahip oldukları meşru
müdafaa hakkının kolektif bir organizasyonundan ibarettir”.113
Locke, siyasal topluluğu meydana getiren sosyal sözleşmeyi, her iki taraf için
de uyulması zorunlu hükümler taşıyan, her iki tarafa da karşılıklı yükümlülükler
yükleyen bir anlayışla ele almaktadır. Bir yanda halkın, devlet kudreti amacına uygun
olarak kullanıldığı sürece ona itaat etme zorunluluğu vardır; buna karşılık devletin de,
kendisine tanınmış olan iktidarı amacına uygun olarak, yani kişilerin hak ve
özgürlüklerinin
korunmasını
sağlayacak
şekilde
kullanmak
yükümlülüğü
bulunmaktadır. Devlet, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, halk da itaat
zorunluluğu ile bağlı kalmayacaktır.114 Bu anlayışın kabul edilmesiyle birlikte,
bireylerin sahip oldukları doğal haklar, devletin aşamayacağı sınırları da belirler hale
gelmektedir.115
112
Aynı eser, s.80-85; Yayla, a.g.e., s.36-37.
113
Frederic Bastiat, Hukuk, çev. Yıldıray Arsan, (Ankara: LDT Yayınları, 1997), s.2-3.
114
Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı (Ankara: Yetkin Yayınları, 1993), s.32. Ayrıca
bkz. İlhan Akın, Kamu Hukuku, (İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1974), s.137-39
115
Ayferi Göze, Liberal, Marxiste, Faşist ve Sosyal Devlet Sistemi, Üçüncü Bası, (İstanbul: Beta
Yayınları, 1995), s.8.
52
Locke’un, doğal yaşama döneminin (tabiat hali) hangi çağa rastladığı,
insanların bundan ne zaman vazgeçtikleri sorusuna kesin bir karşılık vermemesi,
insanların siyasal bir toplum meydana getirmeden önce doğal yaşama durumunda
olduklarını belirtmekle yetinmesi; bu dönemi tarihsel bir gerçeklik olarak değil de,
devletin kişiye karşı yüklendiği görevleri tanımlamak için bir varsayım olarak
tasarladığını gösterir.116
Zihinsel bir kurgudan ibaret de olsa, Locke’un “tabiat hali”ne ilişkin
varsayımları ve “sosyal sözleşme” teorisi geniş yankı uyandırmış; dönemin fikir
hareketlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Hatta, XVII. ve XVIII yüzyıl siyasî düşünce
biçiminin ana eksenini, Locke öncülüğünde liberal düşünürler tarafından savunulan
sınırlı-devlet anlayışının oluşturduğunu söylemek abartı olmayacaktır.117 Nitekim,
devlet iktidarının sınırlandırılması gereğine işaret eden liberal tezler, İngiliz, Amerikan
ve Fransız haklar bildirgelerinde yer alarak hukuk düzeninin yapıtaşları haline
gelmişlerdir.118
Bu
bildirgelere
yansıdığı
biçimiyle
özgürlük,
insanın,
başkalarının
özgürlüklerine zarar vermeyecek biçimde davranışlarını düzenleme yeteneğini ifade
eder. Haklar bildirgelerinde insanın toplumdaki durumu, iktidarla ilişkileri ve
özgürlüğün düzenlenmesi gibi konularda ortaya konan yaklaşım biçimi, özgürlüğün
insana bağlı tanımının kabul edilmesine bağlıdır. Özgürlük insanla birlikte, daha
doğuştan
vardır;
tartışılamaz,
yadsınamaz.
Bu
anlayışa
göre
özgürlüğün
uğrayabileceği tek baskı, başkalarının özgürlüklerinin başlangıcıdır. Bu noktada siyasî
iktidarlara düşen görev, kaynağını bireyde bulan özgürlüğü “tanımak” ve
“açıklamak”tan ibarettir.119
Siyasî iktidarların özgürlükler alanına karışmaması talebi, elde edilen
özgürlüklerin zedelenmemesini sağlama amacına yöneliktir. Bu bağlamda liberal
eşitlik anlayışı, yasal eşitliği esas alır. İnsanların maddî olanaklar bakımından -şu veya
bu şekilde- eşitlenmeleri fikri, söz konusu eşitlik anlayışı ile bağdaşmamaktadır.
116
Akın, a.g.e., s.129-30. Aynı yönde görüş için bkz. Yayla, a.g.e., s.32.
117
Bkz. Mehmet Akad, Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi, (İstanbul:
Fakülteler Matbaası, 1984), s.10 vd; İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, Altıncı Baskı, (Ankara:
İmge Kitabevi, 2002), s.41-2; Akın, a.g.e., s.292; Kapani, a.g.e., s.43-7; Göze, a.g.e., s.7.
118
Kaboğlu, a.g.e., s.42.
53
Liberalizmin özgürlük ve eşitlik anlayışı, dönemin anayasal metinlerine bu
şekilde yansımakta iken; Adam Smith, anayasacılık hareketleri ortaya çıkmadan önce
kaleme aldığı ünlü eserinde ekonomik yaşamın doğal düzenini araştırmış, kişisel
çıkarların takibi ile toplumsal mutluluğun bağdaşabilirliğini ortaya koymuştur.
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerine kazandırdığı perspektif nedeniyle Smith,
ekonomik liberalizmin kurucusu sayılmaktadır.120
Smith’e göre, “kişisel çıkar” arayışının yönlendirdiği, “işbölümü” eğilimi ve
“rekabet” baskısının disipline ettiği ekonomik faaliyetler, adeta görünmez bir el
tarafından
birbirleriyle
uyumlu
hale
getirilerek
herkesin
yararına
sonuçlar
üretmektedir.
Devletin bu düzendeki rolü ise, her şeyden önce, ekonominin doğal işleyişini
bozacak müdahalelerden kaçınmaktır. Doğal ekonomik düzen herkesin yararına
sonuçlar ürettiğine göre, devlet tarafından bu düzene gerçekleştirilen müdahaleler de
yararsız ve gereksiz, hatta zararlıdır. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, devletin
bu düzendeki rolü yalnızca doğal sürece müdahalede bulunmama şeklinde
özetlenebilecek negatif bir işlev görmek değildir. Devletin, toplumu iç ve dış
tehlikelerden korumak, adalet hizmetlerini yürütmek ve toplumun büyük kesiminin
yararına olacak kimi kamusal yatırımları yapmak gibi aktif olarak rol üstlenmesi
gereken
alanlar bulunmaktadır. Bunun dışında devlet, kişisel çıkar arayışının
119
Akad, a.g.e., s.11-2.
120
Genellikle klasik liberalizmin siyasî yönünü Locke’un, ekonomik yönünü de Smith’in temsil ettiği
ve bu bakımdan iki düşünüre ait görüşlerin birbirini tamamladığı kabul edilir. Basit bir önyargıdan
ibaret olan bu düşünce iki nedenle gerçeği yansıtmamaktadır. Birincisi, Locke yalnızca siyasî, Smith de
yalnızca ekonomik konularla ilgilenmiş düşünürler değildirler. Locke, “Hükümet Hakkında İki
İnceleme” adlı eserinde (1690) faiz, para, fiyat teorisi gibi ekonomik konulara da yer vermiştir
(Ayrıntılı bilgi için bkz. Savaş, a.g.e., s.187-93); Smith’in ortaya koyduğu ekonomik teori ise, göz ardı
edilmemesi gereken politik bir boyut içermektedir (Bkz. Yayla, a.g.e., s.61). Bu nedenle, bu
düşünürlerin klasik liberalizme yaptıkları katkının tek boyuta indirgenerek ele alınması yanlıştır. Öte
yandan, Locke ve Smith’in görüşleri arasında tam bir uyum ve tamamlayıcılık ilişkisinden söz etmek de
mümkün değildir. İki düşünür arasındaki fark, özellikle savundukları görüşlerin epistemolojik
temellerinde kendini göstermektedir. Locke, aklın, sosyal kurumları baştan inşa edebileceğine duyduğu
inanç nedeniyle rasyonalist bir yaklaşıma sahipken; Smith, sosyal kurumların bilinçli bir tasarım
faaliyetinin ürünü olmadığı görüşündedir. Locke “kurucu”, Smith ise “evrimci” bir rasyonalist anlayışa
sahip olmakla birbirlerinden esaslı biçimde ayrılmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yayla, a.g.e., s.2674.
54
yönlendirdiği ekonomik faaliyetlerin, piyasanın doğal işleyişini bozacak biçimlerde
gerçekleşmesine de müsaade etmeyecektir.
XVII. yüzyılda başlayan ve XVIII. yüzyılda devam eden süreçte yaşanan
toplumsal gelişmeler ve John Locke, Adam Smith gibi düşünürlerin eserlerinin de
etkisiyle liberal düşünce geleneği, dönemin düşünce hayatında oldukça etkili olmuştur.
Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlardaki devlet-toplum ilişkileri de buna bağlı olarak
şekillenmiş; “özgürlük” ve “eşitlik” gibi kavramlar, bu doğrultuda ele alınarak
düzenleme konusu yapılmışlardır.
B-
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ DOĞUŞU
1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi özgürlük ve eşitlik
kavramlarını, bireyi başlı başına bir değer olarak kabul eden121 bireyci bir yaklaşımla
ele almıştır. Hatta Kapani’ye göre 1789 Bildirgesi, bireyi başlı başına bir değer ve
toplum içinde tek gerçek varlık olarak ele alması dolayısıyla felsefî; devletin amacı
olarak kişi haklarının korunmasını göstermesi dolayısıyla siyasal; bireyi toplumun
temel birimi olarak kabul etmesi ve kişi ile devlet arasında sosyal gruplara yer
vermemesi dolayısıyla sosyolojik; mülkiyet hakkına mutlak bir nitelik vermesi
dolayısıyla da ekonomik anlamda bireycidir.122
Ne var ki; XIX. yüzyılın başından itibaren, söz konusu bireycilik anlayışına
yönelik tepki ve itirazlar giderek artmıştır. Bu anlamda en kesin muhalefet, işçi sınıfı
ile sosyalistlerden yükselmiştir. İşçi sınıfı ve aydınların sosyalist düşünce ekseni
etrafında oluşturdukları bütün, toplumsal muhalefetin belkemiğini oluşturmuş; 1848
İhtilallerinin ortaya koyduğu gibi, devletleri rejim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya
bırakmıştır. Sonuçta; 1848 İhtilallerinde ayaklanan kesimler, taleplerini tamamıyla
kabul ettiremeseler bile, özgürlük ve eşitlik kavramlarına ilişkin algılama biçiminin
değişmesinde etkili olmuşlardır.
Bu dönemde oluşan toplumsal muhalefet hareketi, büyük ölçüde, Sanayi
Devrimi sonrasında geniş halk kesimlerinin içinde bulunduğu olumsuz koşullar
121
Bkz. Akın, a.g.e., s.273-5.
122
Kapani, a.g.e., s.49-50.
55
sonucunda ortaya çıkmıştır.123 Gerçekten, dönemin çalışma ve yaşam koşulları
günümüze kıyasla hiç de iç açıcı değildir. Tarıma dayalı feodal toplum yapısının
bozulmasıyla birlikte şehirlere yönelik göç artmış, hızla artan nüfusun da etkisiyle
işsizlik temel sorunlardan biri haline gelmiştir. İşçi olarak çalışanlar ise, işverenler
tarafından belirlenen ücretlerle çalışmak zorunda kalmışlardır. Dönemin çalışma
hayatında belirleyici unsur işveren tercihleridir.
Hayek
ise,
muhalefet
hareketinin
kaynağının
toplumsal
koşullardaki
olumsuzluklardan çok, Sanayi Devriminin getirdiği zenginlikle birlikte insanlardaki
beklenti ve hedeflerin yükselmesine bağlanması gerektiğini ileri sürmektedir.124
Sebebi ve dayanakları ne olursa olsun, XIX. yüzyılın ilk yarısında liberalizmin
özgürlük ve eşitlik anlayışına karşı oluşan tepkisel akımların, hak ve özgürlüklere
ilişkin yaklaşım biçiminin değişmesinde hayli etkili olduğu muhakkaktır. Ana eksenini
işçi sınıfı ile sosyalist aydınların oluşturduğu bu akımlar, seçme, seçilme ve siyasî
örgütlenme haklarının elde edilmesi gibi siyasî hak talepleriyle birlikte; çalışma
şartlarının düzeltilmesi, iş imkanları yaratılması, sosyal güvenliğin sağlanması gibi
ekonomik nitelikli taleplerin savunuculuğunu yapmışlardır.125
123
Akın, a.g.e., s.335-9; Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, (İstanbul: May
Yayınları, 1978), s.62; Orhan Aldıkaçtı, “Sosyal Devlet”, Anayasa Yargısı, C.14, (1997), s.82; Adil
İzveren, “(Toplumsal Bir Aşama Olarak) Sosyal Devlet”, Danıştay Dergisi, Yıl.5, S.18-19, ss.32-43,
s.36-7; Muslihittin Fer, “Sosyal Devlet ve İnsan Hakları”, Danıştay Dergisi, Yıl.5, S.18-19, ss.131-47,
s.133.
124
Hayek’e göre, “Sanayi Devriminden önce herkes mutlak bir yoksulluk içinde yaşayacağını; dahası
aynı kaderi çocuklarının ve onların çocuklarının da yaşayacağını bilirdi. Sanayi Devriminin getirdiği
şaşırtıcı zenginlik, insanları yoksulluğun her alanda süratle yok edilmesi konusunda sabırsızlığa
düşürdü. Sanayi Devriminden önce, hemen herkes en derin yoksulluğu yaşarken, kimseden çıt
çıkmıyordu. …Zenginleşmedeki ve gelişmedeki artış, standartları ve hedefleri de yükseltmiştir.
Yüzyıllardır doğal ve değişmez diye kabul görmüş ve hatta geçmişte ilerleme addedilmiş ne varsa, yeni
çağın vaad ettiği olanaklarla karşılaştırıldığında yetersiz ve hatta komik bulunmuştur. Ekonomik
sıkıntılar bundan böyle hem daha fazla göze çarpar olmuş, hem de daha az mazur görülmüştür. Çünkü,
genel olarak zenginlik daha önce hiç olmadığı kadar hızla genişlemiştir.” F. A. Hayek, “History and
Politics”, Capitalism and the Historians, ed. F. A. Hayek (Chicago: University of Chicago Press.
1954), s.22’den nakleden; Thomas E. Woods Jr., “Yitik Bir Masal: Endüstri Devrimi”, Piyasa Dergisi,
çev.: Emrah Akkurt, S. 2, (2002), s.44. Bu konuda ayrıca bkz. Ralph Raico, “Kapitalizm ve Tarihçiler:
Kapitalizm Hakkında Mitler”, Piyasa Dergisi, çev.: Mehmet N. Tanılır. S.1, (2002), s.75-89.
125
Tanör, a.g.e., s.66.
56
Avrupa’da yaşanan geniş çaplı ihtilallerin ardından hazırlanan 1848 Fransız
Anayasası, bu yöndeki siyasî, ekonomik ve sosyal hak taleplerinin anayasal düzeyde
ele alındığı ilk metin olma özelliğine sahiptir. Gerçi “devletin görevi” ile “insanın
hakkı” arasında tam bir bağ kurulmuş değildir; ancak 1848 Anayasası, bu bağın
geleceğe dönük ipuçlarını, şartlarını içinde taşımaktadır.126 Anayasanın Başlangıç
kısmında ve bazı maddelerinde bu yeni yaklaşımın izleri görülmektedir. 1848
Anayasası; devletin, her vatandaşın refahını arttırmak görevinde olduğunu,
vatandaşların ve devletin karşılıklı ödevlerle yükümlü bulunduklarını ifade etmiş;
devletin vatandaşa kardeşçe yardımda bulunmak, işsizlere iş sağlamak ve
çalışamayacak yoksulları korumakla zorunlu olduğunu açıklamıştır.127
1848 Anayasası, birey anlayışını oturttuğu zemin bakımından da farklı bir
yaklaşımın ürünüdür. 1789 Bildirgesinde somutlaşan bireycilik anlayışı, insanı
evrensel nitelikleriyle ve felsefî bağlamda ele almakta iken; 1848 Anayasası birtakım
örgütlere ve topluluklara yer vermek suretiyle, toplum içinde yerleşmiş insanı konu
almaktadır.128
Bu noktada, siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal alanda düzenleyici rol
oynamaya başladıklarını görüyoruz. Bu şekilde devlet, yalnızca hak ve özgürlükler
karşısında “karışmama” ödevi olan “potansiyel bir ihlalci” olarak kalmamakta;
hakların kullanılmasına eşlik eden, vatandaşlarının maddî ve manevî gelişmelerini
sağlamaya yönelik görevler de yüklenmeye başlamaktadır. Artık, hak ve özgürlüklerin
uygulamaya taşınabilmesi ve etkinliklerinin, işlerliklerinin sağlanabilmesi için bir
takım malî, ekonomik kaynakların seferber edilmesi, gerekli ortamın sağlanması ödevi
devlete ait olmaktadır. Devlete yüklenen işlevlerin bu boyutu, “özgürleştirme”
kavramı ile karşılanmaktadır.129
Liberal devlet pratiğinin geçirdiği bu süreç, kuşkusuz, devletin ekonomik
alandaki varlık gerekçeleri ile işlevleri bakımından da büyük bir dönüşüm anlamına
gelmektedir.
Bundan
böyle
devlet,
yalnızca
ekonomik
büyüme
hedefinin
126
Akad, a.g.e., s.19; Göze, a.g.e., s.102-3.
127
Kapani, a.g.e., s.53-4. 1848 Anayasasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ayferi Göze, Siyasal
Düşünceler ve Yönetimler, (İstanbul: Beta Yayınları, 1995), s.552 vd.
128
Akad, a.g.e., s.20.
129
Aynı eser, s.23.
57
gerçekleştirilmesi ya da piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesinin garantiye alınması
gibi nedenlerle değil; çeşitli toplum kesimleri arasında ekonomik ve sosyal dengenin
kurulması, bireyin ekonomik mücadelesinde “yalnız bırakılmaması” gibi gerekçelerle
de ekonomik alanda varolacak ve bu gerekçeler doğrultusunda işlevler üstlenecektir.
Her ne kadar 1848 Anayasası bu bakımdan önemli dönüşümü temsil
etmekteyse de; sosyal hak anlayışının yerleşmesi ve ekonomik alandaki devlet-toplum
ilişkilerinin belirttiğimiz yapıya kavuşması için XX. yüzyıla kadar beklemek
gerekecektir.
XX. yüzyılda sosyal hakların anayasal tanımaya konu edildiği ilk metin 1917
tarihli Meksika Anayasasıdır. Ancak 1919 Weimar Anayasası, bu bakımdan daha
yetkin bir örnektir. Weimar Anayasası’nda bir yandan sağlık, çalışanlar, aile ve
meslek grupları, eğitim hakkı güvenceye bağlanmış; diğer yandan orta sınıfın
korunmasına özen gösterilmiş ve çalışma hayatında işçilerin -dolaylı da olsayönetime katılmaları sağlanmıştır. Bunun dışında, mülkiyet hakkı da mutlak niteliğini
kaybederek,
toplumsal
bir
anlayışla
sınırlanabilen
nisbî
bir
hak
olarak
düzenlenmiştir.130 Fark edileceği üzere Weimar Anayasası, yeni oluşan hak ve
özgürlükler alanını kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturmakla kalmamış, geleneksel
özgürlüklerin de bu doğrultuda ele alınmasını öngörmüştür. Ancak, Weimar
Anayasası’nın toplumcu programı teoriden öteye gidememiş, kendine göre bir
uygulama alanı bulamamıştır.131
Devletin, bireylerin maddî ve manevî gelişmeleri için gerekli koşulları sağlama
yolunda doğrudan doğruya yükümlülük altına girmesi, II. Dünya Savaşı sonrası
yapılan Anayasalarla olmuştur.132 Hazırlanan Anayasalarda sosyal eğilimlerin giderek
daha belirginleşerek yaygınlık kazanmış olması, dönemin Anayasacılık anlayışında
belirgin bir ortak özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bununla beraber; sosyal hakları ele alış biçimleri ve bu konuda dayandıkları
temel ideolojiler bakımından bu dönemde hazırlanan Anayasaları iki gruba ayırmak
mümkündür.133 Birinci grupta yer alan ve sosyal devlet anlayışının gereklerini
130
Aynı eser, s.24-5.
131
Akın, a.g.e., s.347.
132
Göze, Liberal, Marxiste, Faşist ve Sosyal Devlet, s.103.
133
Bkz. Kapani, a.g.e., s.57.
58
yansıtan Anayasalar, XVIII. yüzyıl hak anlayışının toplumsal gelişmeler karşısında
“yetersiz” kaldığı ve “sosyal” unsurlarla tamamlanması gerektiği inancıyla
hazırlanmışlardır. İkinci grupta yer alan ve genel olarak sosyalist dünya görüşünü
yansıtan Anayasalar ise, XVIII. yüzyıl hak anlayışının temsil ettiği değerlerin evrensel
değil, burjuvazinin sınıfsal çıkarlarını temsil ettiği düşüncesini esas alırlar. Bu temel
ayrımdan dolayı, birinci grupta, liberal demokrasi ilkelerine bağlılığını sürdüren;
sosyal ve ekonomik haklara geniş ölçüde yer vermekle beraber, klasik kişi haklarına
yönelik güvence rejimini de koruyan Anayasalar bulunmaktadır. İkinci grupta ise,
klasik hak ve özgürlükleri tanımış olmalarına rağmen; bunları tamamen kolektivist bir
açıdan ele alan, toplumsal yönü çok daha ağır basan Anayasalar bulunmaktadır.
Her iki grupta yer alan Anayasaların da, ekonomik alanda müdahaleci bir
devlet yapısı öngördükleri muhakkaktır. Sosyalist devlet Anayasaları tarafından
öngörülen müdahaleci devlet anlayışının ekonomik temellerini sosyalist ekonomik
düşünce oluşturur. Sosyalist ekonomik düşünce, kapitalist sistemin -her defasında
geçici nitelikli çözüme kavuşturulacak olan- devresel dalgalanmalar yaşayacağını ve
kapitalizm geliştikçe bu dalgalanmaların kapitalist sistemin yıkılmasına sebebiyet
vereceğini öngörmektedir.134 Bu düşünce doğrultusunda biçimlenen sosyalist sistemde
devlet, toplumu -mutlak eşitliğin sağlanacağı- komünizme hazırlamak üzere aktif ve
müdahaleci bir rol oynayacaktır. Sosyal devlet anlayışının gereği olan müdahaleci
devlet yapısı ise bu iddiaya sahip değildir. Kişiler ve toplumsal sınıflar arasında tam
bir eşitliğin sağlanması yerine, mevcut eşitsizliklerin “olabildiğince” giderilmesini
amaçlar. Sosyal devlet sisteminin sahip olduğu müdahaleci niteliğin ekonomik
temellerini ise, Keynesyen makro ekonomi teorisi oluşturmaktadır. 1929 Ekonomik
Krizi’ne çözüm olarak benimsenen Keynesyen ekonomik yaklaşım, ekonomik
durgunluğa sebep olan efektif talep yetersizliğinin, devletin uygulayacağı telafi edici
maliye politikalarıyla artırılabileceğini ve ekonominin bu yolla canlandırılabileceğini
öngörmektedir. Liberal-demokrat düşünce geleneğine bağlılığını sürdüren Batı
toplumlarında Keynesyen ekonomi anlayışının etkisi önemlidir. Çünkü bu sayede,
devletin ekonomik alanda üstlendiği müdahaleci nitelikli işlevler, yalnızca siyasî
gerekçelere dayandırılmayacak; aynı zamanda ekonomik bakımdan da daha
“rasyonel” olanı ifade etmeye başlayacaktır.
134
Bkz. yukarıda s.34-35.
59
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Hak ve özgürlükler alanında 1789 Bildirgesi
ile somutlaşan liberal yaklaşım, insanın doğuştan bazı haklara sahip olduğu ve
bunların devlet iktidarı karşısında korunması gerektiği düşüncesini savunmuştur.
Liberal düşüncenin genel kabul görmesiyle birlikte sınırlı-devlet uygulamaları da
yaygınlık kazanmıştır. Ancak, 1848 İhtilalleriyle başlayan ve Weimar Anayasası ile
devam eden süreçte söz konusu yaklaşım ve uygulamalar önemli bir dönüşüm
geçirmiştir. Sosyal haklar adı verilen yeni bir hak kategorisinin ortaya çıkmasıyla
birlikte, “devlete karşı korunması gereken hak” anlayışı terk edilerek; devletin,
vatandaşlarının maddî ve manevî gelişmelerini sağlamaya yönelik görevler
yüklenmesi sağlanmıştır. Belirttiğimiz gelişmeler müdahaleci bir devlet yapısının
siyasî
koşullarını
oluşturmakta
iken,
Keynesyen
ekonomi
teorisi
de
bu
müdahaleciliğin ekonomik gerekçelerini üretmiştir.
C-
NEO-LİBERALİZMİN
YÜKSELİŞİ
VE
SOSYAL
DEVLET
ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM
II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık otuz yıl boyunca devlet-toplum
ilişkilerini biçimlendiren temel unsur, Keynesyen ekonomi politikaları ve sosyal
devlet anlayışı olmuştur. Tam istihdamın sağlanması ve satın alma gücünün artırılması
amacıyla kamu harcamalarının artırılması gereğine işaret eden Keynesyen yaklaşım,
dönemin ekonomi politikalarına damgasını vurmuştur. Böylece devlet, ekonomik
yaşamın aktif unsurlarından biri haline gelmiş ve bu sonuç olağan karşılanır olmuştur.
Ancak, özellikle 1970’li yıllardan itibaren, Keynesyen ekonomi anlayışı ve
onun öngördüğü müdahaleci devlet yapısı birtakım eleştirilere hedef olmaya
başlamıştır. Özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde baş gösteren büyüme hızının düşmesi,
işsizliğin artması ve enflasyonun yükselmesi gibi sorunlar karşısında, devletler
tarafından üstlenilen ekonomik işlevlerin gerekliliği tartışılır hale gelmiştir.
Bu dönemde giderek ağırlık kazanmaya başlayan görüşe göre, yaşanan
ekonomik
sorunlardan
kurtulmanın
yolu,
devletin
ekonomik
işlevlerinin
sınırlandırılmasından geçmektedir. Keynesyen teori, devletin ekonomideki ağırlığının
artırılmasına ve açık bütçenin özendirilmesine sebep olmuştur; o halde, devletin
60
ekonomik alandaki etki ve ağırlığının azaltılarak piyasa ekonomisine tekrar işlerlik
kazandırılması gerekmektedir.
Bu yönde görüş belirten James Buchanan önderliğindeki Virginia Okulu
mensupları, politik süreçlerin ekonomik analizinden hareketle, kamu sektörünün
başarısızlık nedenlerini incelemiş ve devletin ekonomik işlevlerinin sınırlandırılması
gerektiğini savunmuşlardır.135 Buchanan, XX. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan
ekonomik sorunlardan Keynesyen ekonomi teorisinin sorumlu olduğunu şu cümlelerle
ifade etmektedir:
“Açık finansman eğilimi, post-keynesyen dönemde önem kazanmıştır. Bu dönemde
keynesyen iktisat, politikacıların kendi özel çıkarlarının peşinde koşmaları için
akademik-entelektüel bir temel yaratmıştır. Keynesyen iktisadın okullarda öğretilmesi
bütçe açığı yaratılmasına adeta bir destek ve dayanak oluşturmuştur. Bu politika, kamu
borçlarının artması ve bununla birlikte para basma sonucunda enflasyona neden
olmuştur. Keynesyen iktisat, politikacılara vergilemeden harcamada bulunacakları
ideal bir ortamda oyunlarını sürdürebilmeleri için imkan sağlamış oldu.”136
Buchanan, Keynesyen ekonomi teorisinin, kamu borçlarının artmasına ve
sonuçta enflasyon sorununa sebep olduğunu ileri sürmektedir. Bu noktada yoğunlaşan
görüşleriyle ön plana çıkan isim ise, Milton Friedman’dır. Friedman tarafından
Keynesyen ekonomi teorisine yöneltilen parasalcı eleştiriler, Keynesyenlerin
savundukları telafi edici maliye politikalarının yüksek enflasyon sorununa sebep
olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur.137
Hayek ise, güçlü ahlakî çağrışımları nedeniyle pek az kesimin açıkça tavır
sergileyebildiği “sosyal adalet” kavramına çok güçlü argümanlarla eleştiriler
yöneltmiş; devlet müdahaleciliğini bireyler için bir kölelik yolu olarak nitelendirmiştir.
Hayek’e göre, sosyal adaleti sağlamaya yönelik mekanizmalar, o mekanizmayı
135
Bkz. yukarıda s.26 vd.
136
James M. Buchanan, “Political Biases of Keynesian Economics”, in: J. M. Buchanan, Economics, -
Between Predictive Science and Moral Philosophy- (College Station: Texas A-M University Press,
1987), s.396’dan nakleden: Aktan, a.g.e., s.91.
137
Bkz. yukarıda s.23 vd.
61
etkileyerek refahtan pay alma mücadelesini arttırmakta ve çıkar gruplarının artan
baskısı nedeniyle demokrasinin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir.138
Görüşlerine kısaca yer verdiğimiz düşünürlerin öncülüğünde ortaya konan
yaklaşımlar, XX. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle
müdahaleci devlet anlayışının gözden düşmesine yol açmıştır. Devletin ekonomik
alandaki etki ve ağırlığının azaltılması gerektiği düşüncesinin genel kabul görmesiyle
birlikte, bunu sağlamaya yönelik yöntem ve uygulamalar da yaygınlık kazanmıştır.
1980’li yıllarda başlayan özelleştirme akımı bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Özelleştirme kavramını ilk kullanan kişi olan Peter Drucker139, “Yeni
Gerçekler” adlı eserinde, artık “her şeye gücü yeten devlet” anlayışının sona erdiğini
ifade etmekte ve devletin sınırlanması amacına yönelik olarak özelleştirme yönteminin
kullanılmasını önermektedir. Drucker’a göre;
“Devlete ait olmayan kuruluşların devletten daha iyi ya da onun kadar iyi olarak
yapabilecekleri ne varsa, bunlar hiçbir zaman devletçe yapılmamalıdır. Önemli olan,
yapılacak etkinliğin, amacı kâr etmek olan ya da kârın en azından bir ölçü sayıldığı
‘ticarî bir iş’ olarak düzenlenip düzenlenmemesi değildir. Önemli olan, devlet
tarafından yürütülmemesidir.”140
Dünyada ilk kez Thatcher döneminde İngiltere ve Ronald Reagan
Başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen ve zamanla
yaygın bir uygulama olanağına kavuşan özelleştirme, ekonomik alandaki devlettoplum ilişkilerinde bir başka dönüm noktasını temsil etmektedir. Özelleştirmede
amaç, gerçek bir piyasa ekonomisinin uygulanabilmesi için gerekli ortamın
sağlanabilmesidir. Yani özelleştirme, yalnızca kamusal mal varlıklarının satışından
138
Bkz. yukarıda s.20 vd.
139
Özelleştirme (privatization) sözcüğü ilk defa 1983 yılında Webster’s New Collegiate Dictionary’nin
9’uncu baskısında yer almış ve “özel hale getirmek, sınai veya ticari hayattaki denetim ve mülkiyeti,
kamu kesiminden özel kesime aktarmak” olarak tanımlanmıştır. Sözcüğün ilk kullanılışı ise, Peter F.
Drucker’ın 1969 yılında basılan “The Age of Discontinuity” isimli eserinde “reprivatization” şeklinde
olmuş, 1976 yılında ise Robert W. Pooe bu terimi, “privatization” olarak kısaltmış ve “Reason
Foundation” isimli çalışmasında kullanmıştır. Bkz. Nursel Öztürk, Özelleştirme Ders Notları.
www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/ozellestirme.htm
140
Peter Drucker, Yeni Gerçekler, çev.: Birtane Karanakçı, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
1996), s.70.
62
ibaret olan bir işlem değil, devletin yeniden yapılandırılmasının ve ekonomik
işlevlerinin yeniden tanımlanmasının araçlarından biridir.
Özelleştirmenin bu yönü ile sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında
genellikle ters yönlü bir ilişki kurulmaktadır. Bu görüşe göre, neo-liberal akımların
yükselişe geçmesiyle birlikte gündeme gelen özelleştirme, sosyal devlet anlayışında
bir “gerileme” anlamına gelmektedir.141
Oysa, bizim de katıldığımız bir görüşe göre; sosyal devletin asıl anlamını
yansıtan temel amaç, “toplumun güçsüz kesimlerinin korunması”dır. Devletin bizzat
ekonomik faaliyetlerde bulunması, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik araçlardan
yalnızca biridir. Sosyal devletin, toplumun “güçsüz” kesimlerinin korunmasına
yönelik tedbirler alması zorunluluğu, bizzat ekonomik faaliyetlerde bulunmasını
gerektirmez. Hatta kimi durumlarda, sosyal devletin temel amaçlarını daha etkin
biçimde gerçekleştirmenin yolu, devleti ekonominin aktif unsurlarından biri olmaktan
çıkarmaktır.142 Bu açıdan bakıldığında, devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin
-belirli
koşullarla-
özel
kesime
devri,
sosyal
devletin
temel
amaçlarıyla
çelişmemektedir. Özelleştirilecek kurum ve kuruluşlarda çalışanların mağduriyetini
önlemeye yönelik tedbirlerin alınmadığı, mülkiyetin ve sermayenin tabana yayılması
amacının gözetilmediği özelleştirme uygulamalarında ise, sosyal devlet anlayışından
geriye doğru adımlar atılmış olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla; özelleştirme
uygulamaları ile sosyal devlet anlayışının geriletilmesinden söz edebilmek için,
gerçekleştirilen düzenlemelerin içeriğine bakmak gerekir.143
141
Bu yaklaşımı esas alan kapsamlı bir çalışma için bkz. Uğur Kara, Sosyal Devletin Yükselişi ve
Düşüşü, (Ankara: Maki Basım Yayın, 2004). Ayrıca bkz. Lûtfi Duran, “Anayasa Mahkemesine Göre
Türkiye’nin Hukuk Düzeni (II)”, AİD, C.19, S.2, (1986), s.4.
142
Friedman tarafından savunulan “kupon sistemi”ne göre, eğitim ve sağlık sektörlerinde özel kesim
tarafından sunulan hizmetlerin karşılığını ödeyemeyecek durumda olanların bu hizmetlerden
yararlanabilmeleri için; bu durumda olanlara, hizmetin bedelini kapsayan bir kupon verilmesi
öngörülmektedir. Buna benzer mal veya hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi yerine kupon
sistemine başvurulması; hem sunulan hizmetlerdeki verimlilik ve kalite sorunlarını önleyecek, hem de
piyasa işleyişine olumsuz bir etkide bulunmayacaktır. Bkz. yukarıda s.25-6.
143
Bu konuda bkz. Mustafa Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, (Ankara: Yetkin Yayınları, 2002), s.201;
M. Emin Ruhi, 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme, (Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım, 2003), s.251-58; Nihat Bulut, “Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal Devlet İlkesini
Yeniden Düşünmek”, AÜEHFD, C.3 S.1, (1999), s.23-38.
63
Belirttiğimiz gerekçeler sonucunda, neo-liberal akımların yükselmesiyle
gündeme gelen özelleştirme olgusu ile sosyal devletin temel amaçları arasında
“mutlak bir bağdaşmazlık” olduğunu ileri sürmek mümkün görünmemektedir. Bu
nedenle, 1980’li yıllardan itibaren devlet-toplum ilişkilerinde yaşanan değişimi, sosyal
devlet anlayışının “gerileyişi” değil, “dönüşümü” olarak kabul etmek gerektiği
kanısındayız.
64
İKİNCİ BÖLÜM
ANAYASAL EKONOMİK DÜZENİ
BİÇİMLENDİREN TEMEL UNSURLAR
I- TARİHSEL SÜREÇ
Bilindiği gibi anayasalar, “yalnızca zorunlu olan siyasal ve hukukî inanç ve
çıkarları değil; anayasa yapıcıların güvence getirmek istedikleri toplumsal ve
ekonomik konular üzerinde varılan uzlaşma veya sonuçları da içerirler.”1 Dolayısıyla
anayasalar, hukukî bakımdan bir kurucu iktidar iradesinin ürünü olsalar bile;
sosyolojik bakımdan, benimsendikleri dönemin toplumsal koşullarından bağımsız
değildirler. Bu tespitin zorunlu sonucu olarak, herhangi bir anayasanın siyasal veya
ekonomik alanda öngördüğü yapının ortaya konabilmesi için, o anayasanın
hazırlandığı ve yürürlüğe konulduğu toplumsal koşulların incelenmesi gerekmektedir.
Çalışma konumuz bakımından düşünüldüğünde, mevcut ekonomik düzenin
anayasal çerçevesini belirginleştirebilmek için, 1982 Anayasası’nın hazırlandığı
dönemin ekonomik koşullarının tarihsel bir incelemeye tabî tutulması gerekir.
A-
CUMHURİYETİN İLK YILLARI (1923-1929)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, yaklaşık on yıl süren, sosyal ve ekonomik
bakımdan büyük yıkımların yaşandığı savaşların ardından gerçekleşmiştir. Bu nedenle
dönemin ekonomi politikalarında güdülen öncelikli amaç, savaşın yıkıcı etkilerinin
giderilmesi ve ulusal ekonominin inşasıdır.2
Bu amaçla benimsenen “devlet desteğiyle yerli ve millî bir burjuvazi
yetiştirilmesi” düşüncesi, dönemin ekonomi politikalarına damgasını vuran temel bir
yaklaşımı ifade etmektedir.3 Belirttiğimiz temel yaklaşım dolayısıyla bu dönemde
“liberal” bir ekonomi politikası izlendiği görüşü yaygın olmakla birlikte; bunu klasik
1
K. C. Wheare, Modern Anayasalar, çev.: Mehmet Turhan, İkinci Baskı, (Ankara: Değişim Yayınları,
1985), s.89.
2
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomi politikaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel
Ülken, Atatürk ve İktisat, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1981).
3
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Dokuzuncu Baskı, (Ankara: İmge Yayınları,
2005), s.40.
66
anlamda değil, diğer dönemlerle karşılaştırıldığında, yani göreceli olarak geçerli
saymak daha doğru olur.4
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi, dönemin ekonomi politikalarının
biçimlendirildiği önemli bir oluşumdur. Kongre’de, yasalara uygun hareket etmeleri
şartıyla yabancı sermayeye güvence sağlanabileceği ifade edilmiş; özel girişimciliğin
canlandırılması ve bunun için çeşitli alt yapı ve teknik hizmetlerin hükümetçe
sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte; genel olarak kalkınmacı bir
anlayış benimsenmiş, “ılımlı bir korumacılığı öngören tezler” ön plana çıkmıştır.5
Dönemin ekonomi politikaları üzerinde belirleyici etkisi olan bir diğer unsur,
Lozan Antlaşması ile kabul edilen ve Osmanlı Devleti’nin 1916 yılında uyguladığı
gümrük tarifesinin beş yıl süreyle yürürlükte kalmasını öngören sınırlayıcı nitelikli
düzenlemedir. Söz konusu sınırlama dolayısıyla, henüz gelişim aşamasında olan sınaî
üretimi dış rekabetin baskısından korumaya yönelik politikalar uygulamaya
konamamıştır.
Bunun yerine, özel kesim aracılığıyla sanayileşmenin sağlanabilmesi için,
1924’te kurulan İş Bankası ile sanayinin finansmanını sağlama amacı güdülmüş;
Sanayi ve Maadin Bankası kurularak (1925) özel sektöre kredi sağlamak, özel kesimle
ortaklıklar kurmak ve devlete ait olan sanayi kuruluşlarını geçici olarak işletmek ve
zamanla bunları özel kesime devretmek görevleri bu bankaya verilmiş; Teşvik-i
Sanayi Kanunu (1927) çıkartılarak sınaî yatırımları özendirmeye yönelik teşvik ve
bağışıklıklar öngörülmüştür.6
1929 yılına gelindiğinde, sınaî gelişmeyi teşvik amacıyla alınan tedbirlere
rağmen bu alanda hedeflenen başarı düzeyinin sağlanamadığı görülmüştür. Bu
sonucun ortaya çıkmasında Lozan Antlaşması ile kabul edilen sınırlamaların büyük
etkisi olduğu şüphesizdir. Ancak, ülkenin yapısından kaynaklanan faktörlerin varlığı
da göz ardı edilmemelidir. 1920’li yılların sonuna gelindiğinde, özel kesim tarafından
gerçekleştirilen sınaî üretim küçük ölçekli, atölye tipi işletmelerin hakim olduğu bir
yapıdadır. Ülkedeki ticaret sermayesinin sanayi alanına yönelmesi konusunda da
4
Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Dokuzuncu Baskı, (Ankara: Remzi Kitabevi,
1997), s.35.
5
Boratav, a.g.e., s.45-6; Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.32-4.
6
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.35.
67
problemler vardır. “Ticarî sermaye, üretici yatırımlar yapmak yerine, spekülasyon ve
kârlı ticareti tercih etmektedir”.7
B-
DEVLETÇİ-KORUMACI
SANAYİLEŞME
VE
II.
DÜNYA
SAVAŞI YILLARI (1930-1945)
1929 yılı, Cumhuriyet dönemi ekonomi politikalarında önemli değişimlerin
yaşandığı bir milat olarak kabul edilebilir. Lozan Antlaşması’nın gümrük tarifeleri için
koyduğu sınırlamalar 1929 yılında kalkmış ve daha korumacı bir gümrük tarifesi
uygulama olanağı elde edilmiştir. Ancak aynı yıl, Osmanlı Devleti’nden devralınan
borçların ödenmesine başlanmıştır. Ülkenin dış ticaret ilişkilerinde bulunduğu
ülkelerde yaşanan Büyük Buhranın da bu yıl içinde patlak vermesiyle birlikte,
uygulanan ekonomi politikalarında köklü değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz
olmuştur.
1930’lu yılların başında benimsenen ekonomi politikaları üç önemli yenilik
getirmektedir: Bunlardan ilki, ekonomi politikasında liberalizmin terk edilerek
devletçiliğin bir ilke olarak kabul edilmesi; diğeri, ülkenin ekonomik kalkınmasında
sanayileşmeye açık bir şekilde öncelik verilmesi; ve sonuncusu, sanayileşmenin planlı
bir biçimde yürütülmesidir.8
“Devletçilik” üzerine kurulu sanayileşme çabaları, 1930’lu yıllarda uygulanan
ekonomi politikalarının temel karakteristiğini yansıtmaktadır. Osmanlı döneminden
miras kalan bir anlayışla toplumun devlete öncelik veren bir özelliğe sahip olması,
devletçi uygulamaların oturduğu zemini kuvvetlendirmiştir. Ancak az önce
belirttiğimiz üzere, bu dönemdeki devletçi yönelimin asıl sebebi; özel sektör
aracılığıyla sanayileşme girişimlerinin istenen sonuçları doğurmaması ve 1929 Büyük
Buhranı’nın ülke ekonomisine olumsuz etkileridir. Daha dolaylı sebepler ise, kapitalist
ülkelerin yaşadığı ekonomik krize karşın Sovyet plancılığının başarı sağlamış
7
Fikret Başkaya, Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına, İkinci Baskı, (Ankara: Maki Basım Yayın,
2004), s.55.
8
Reşat Aktan, Türkiye İktisadı C.1, İkinci Baskı, (İstanbul: Sevinç Matbaası, 1972), s.49; Aslan Eren,
Türkiye’nin Ekonomik Yapısının Analizi, (İzmir: Bilgehan Basımevi, 1989), s.131.
68
olduğuna duyulan inanç ve 1930 Serbest Fırka deneyiminin halk içinde geniş destek
bulmasıyla birlikte ekonomi politikalarında değişiklik ihtiyacının artmış olmasıdır.9
1929 Buhranı’nın etkileri ve Türk ekonomi politikalarında sağladığı dönüşüm,
Türkiye’nin dünya ekonomisindeki konumuna bağlı olarak biçimlenmiştir. Kriz ortaya
çıktığında Türkiye, hammadde ihracatçısı ve sınaî ürün ithalatçısı konumundadır. 1929
Buhranı hammadde fiyatlarının sınaî fiyatlardan daha fazla düşmesine sebep olunca,
ihracatın reel alım gücündeki düşmeye paralel olarak ithalat kapasitesinde daralmalar
yaşanmıştır. Buna bağlı olarak da, toplam tüketim hacminde ve hayat standartlarında
önemli gerilemeler söz konusu olmuştur.10 Bu durumda, tüketim ve gelir düzeyinin
düşmesine karşı doğal bir savunma tepkisi olarak ithalatı denetleyen koruma
önlemlerine gidilmesi, yani dışa kapanarak Buhranın iç yansımalarının sınırlanması,
durgunluğu aşmanın ön koşulu olarak görülmüştür.11
Belirtilen zorunluluklar sonucunda ekonomik bunalıma karşı alınan önlemlerin
birinci boyutunu, kamu harcamalarını kamu gelirlerine uygun olarak dengelemek,
ithalata sınırlamalar getirerek dış ticaretin açık vermesini engellemek gibi önlemler
oluştururken;
ikinci
boyutunu,
ekonominin,
devletçilik
uygulamalarıyla
12
canlandırılması girişimleri oluşturmaktadır.
1934 yılında hazırlanan ve büyük ölçüde başarıyla uygulanan Birinci Beş
Yıllık Sanayileşme Planı, bu yönde alınan önlemlerin somutlaştığı bir belgedir.
Adından da anlaşılabileceği gibi Plan, ekonominin bütüne yönelik amaçlar
içermemekte, yalnızca sınaî üretim alanını ele almaktadır.
Hazırlanan Planla birlikte Devlet, sanayi alanında aslî yatırımcı ve üretici
unsur haline gelmiştir. Demir ve deniz yollarında, -yapılan devletleştirmelerden sonrabelediye hizmetlerinde ve enerjide Devlet egemenliği bu dönemde kesinleşmiştir.
Sanayi ve maden sektörlerinde ise devlet işletmeleri, yatırımların ve üretimin büyük
bölümünün yapıldığı sürükleyici kesim olarak belirmiştir.13
9
Bkz. Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.53-6; Boratav, a.g.e., s.63; Başkaya, a.g.e., s.108-110.
10
Boratav, a.g.e., s.63. 1929 Krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda bkz. Başkaya,
a.g.e., s.74-95.
11
Boratav, a.g.e., s.64.
12
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.60.
13
Boratav, a.g.e., s.70.
69
Sanayileşmenin devlet öncülüğünde yürütülüyor olmasına karşın dönemin
devletçilik anlayışı; sınaî teşebbüslerin devlet tarafından kurulup işletilmesini nihaî bir
amaç değil, geçiş dönemine özgü bir zorunluluk olarak kabul etmektedir.14 Bu
durumda, uygulanan devletçiliğin, kapitalist gelişme modelinin bir parçası olduğunu
kabul etmek gerekir.15
İncelediğimiz dönemin son beş yılında ise, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı
olumsuzlukların etkisi görülmektedir. Türkiye savaşa girmemiş, ancak savaş
ekonomisinin koşullarını tüm ağırlığıyla yaşamıştır. 1940-1945 Dönemi, ithalatın,
dolayısıyla hammadde, ara malı ve yatırım malı biçimindeki üretim girdilerinin
daralması ve faal nüfusun önemli bir bölümünün silah altına alınması sonucunda, tüm
üretken sektörlerin ve millî gelirin daraldığı yıllar olarak ortaya çıkmaktadır.16
C-
SAVAŞ SONRASI DÖNEM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
YILLARI (1946-1960)
II. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllar ve savaş sonrası dönemde uygulanan
ekonomi politikalarına ilişkin çalışmalarda, birbirinden oldukça farklı dönemsel
sınıflandırmalarla karşılaşmak mümkündür. Bu bölümde inceleyeceğimiz dönemi,
1946-1953 ve 1954-1961 biçiminde iki bölüme ayırarak inceleyen çalışmalar17 olduğu
gibi; 1950-195918, 1950-196019 ya da 1950-196220 yıllarıyla sınırlandırarak inceleyen
çalışmalar da bulunmaktadır. Bizim benimsediğimiz yaklaşım, 1950 yılında çok partili
siyasî hayata geçişle birlikte ekonomi politikalarında gerçekleşen köklü değişimin
temellerinin, 1946 yılından itibaren atıldığını kabul eder.21 Bu nedenle biz de, 1960
yılındaki askerî döneme kadar uygulanan ekonomi politikalarını incelemeye 1946
yılından başlamayı uygun buluyoruz.
14
Eren, a.g.e., s.132.
15
Boratav, a.g.e., s.65.
16
Aynı eser, s.81-91.
17
Aynı eser, s.93-106.
18
Mükerrem Hiç, Türkiye Ekonomisinin Analizi, (İstanbul: İÜİFY, 1980), s.10-16.
19
Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi, Beşinci Baskı. (Türkiye İş Bankası Yayınları, 1994), s.103-112.
20
Eren, a.g.e., s.135-137.
21
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.89-95.
70
1946 yılında Demokrat Parti’nin kuruluşuyla başlayan ve bu partinin 1950
yılında iktidarı devralmasıyla devam eden süreç, çok önemli siyasî ve toplumsal
değişimlerin başlangıcı olmakla kalmamış; ekonominin genel yapısı ile bu alanda
uygulanan politikalar bakımından da oldukça önemli bir dönüşümün başlangıcı
olmuştur.
1946 yılına iktisadî bakımdan da bir dönüm noktası niteliği kazandıran özellik,
on altı yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve içe
dönük iktisat politikalarının adım adım gevşetildiği; ithalatın serbestleştirilerek büyük
ölçüde artırıldığı; dış açıkların kronikleşmeye başladığı; dolayısıyla dış yardım, kredi
ve yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir ekonomik yapının yerleşmesi
olmuştur. Bu dönemde, serbestleşmeye yönelen bir dış ticaret rejiminin sonucu olarak,
iç pazara dayalı bir sanayileşme programı değil, dış pazarlara dönük ve tarıma,
madenciliğe, alt yapı yatırımlarına ve inşaat sektörüne öncelik veren bir kalkınma
anlayışı gündemdedir.22
Böylesine köklü bir dönüşümün arkasında yatan nedenler, büyük ölçüde II.
Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslar arası konjonktürle bağlantılıdır. Savaş sonrasında
giderek artan Türkiye-ABD yakınlaşması, ekonomi politikalarının oluşumunda ABD
etkisini artırmıştır. Türkiye’nin Marshall Planı kapsamındaki ekonomik yardımlardan
yararlanabilmesi için ekonomide devletçi politikalara son verilmesi, kamu
girişimciliğinin sınırlandırılması, özel kesime daha hızlı gelişme olanakları sağlanması
talep edilmiştir.23
1947 yılında hazırlanan Kalkınma Planı, ABD başta olmak üzere dış yardım
çevrelerinin taleplerini karşılar niteliktedir. “Özel kesimin tam bir güvenlik içinde ve
istediği sektörde çalışabileceğini öngören Plan, madencilik, enerji, demir-çelik ve
demiryolları dışında kalan ekonomik girişimlerin zamanla özel kesime devrini, yani
özelleştirmeyi
öngörüyordu.”24
Planda
öngörülen
politikalar
tam
anlamıyla
uygulanamamıştır. Ancak hazırlan bu Plan, 1950 yılında gerçekleşen iktidar
değişikliği öncesinde, CHP’nin ekonomi politikalarının özel kesime öncelik veren bir
anlayışa doğru yöneldiğini göstermesi bakımından önemlidir.
22
Boratav, a.g.e., s.95.
23
Aynı eser, s.96-100; Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.93.
24
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.92.
71
1950 yılını özel kesime öncelik veren politikalar bakımından bir milat olarak
kabul eden görüşlere25 katılmak bu nedenle mümkün değildir. Siyasî iktidarın
değişmesiyle birlikte, pek çok alanda politika değişiklikleri görülmesi doğaldır. Ne var
ki; 1947 Planı’nın ortaya koyduğu üzere, 1950’li yıllarda uygulanan ekonomi
politikasının temelleri daha önceki dönemde atılmıştır. Hatta Boratav’a göre, “sermaye
çevrelerinin talepleri”, “kalkınma stratejisi”, “devletin ekonomik rolü” ve “dış
ekonomik ilişkiler” bakımından CHP ve DP iktidarları arasında bir süreklilik söz
konusudur.26
1950 yılından sonra, ekonomide özel sektöre dayalı kalkınma anlayışı ile dışa
açık büyüme stratejisi iyice belirginlik kazanmıştır. Ancak, serbest ticaret rejiminin
sürekli ve giderek büyüyen dış açıklara yol açması ve dış yardım ve kredi sağlamada
karşılaşılan güçlükler karşısında; 1954 yılından itibaren, dış ticaret rejiminde
kontrollere ve korumacılığa ağırlık veren politikalara geçiş yaşanmış; tüketim
mallarının ithalatındaki gerileme nedeniyle, “ithalatı tüketim mallarında ikame eden”
bir sanayileşme sürecine girilmiştir.27
Dönemin genel ekonomik yaklaşımının aksine, toplam yatırımlar içindeki
kamu kesimi payının artış göstermesinin sebebi de budur. Dış ticaret dengesindeki
olumsuzluklar karşısında, özel kesim yatırımlarının kamu fonları kullanılarak finanse
edilmesi eğilimi artmış; fonların tarım ve sanayii teşvik eden alanlara yöneltilmesi
sonucu kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı artış göstermiştir.28 Buna
bağlı olarak da, tam tersi amaçlanmış olmasına karşın, ulusal ekonomi içindeki kamu
kesimi payı düşürülememiştir. Bizim de katıldığımız bir görüş, kamu kesimi payının
düşürülememesinde Türkiye’deki KİT uygulamasının yerleşik bir hal almış olmasının
da belli bir etkisi olduğunu ileri sürmektedir.29
25
Hiç, a.g.e., s.10; Eren, a.g.e., s.135.
26
Boratav, a.g.e., s.99.
27
Aynı eser, 108.
28
Hiç, a.g.e., s.10; Eren, a.g.e., s.136.
29
Bu görüşe göre, “iktisadî devlet teşekkülleri geçmiş üç on [otuz] yıl içinde bir geleneğe, bir hıza, bir
momentuma sahip olmuştur. Devlet bürokrasisinin gelenekleri, kamu iktisadî teşebbüslerini
yönetenlerin bu müesseseleri korumak yolundaki tabiî eğilimleri de dikkate alınırsa, …kamu kesiminin
yerini neden koruduğu açıklanmış olur.” Bkz. Kılıçbay, a.g.e., s.104.
72
Bir kez daha ifade etmek gerekirse; 1960 yılına kadar sürdürülen ekonomi
politikalarında, sanayi kesimindeki özel yatırımların teşvik edilmesi ve buna yönelik
alt-yapı yatırımlarının kamusal harcamalar yoluyla yapılması eğilimi ağır basmıştır.
Yine bu dönemde, tarımsal üretimin de krediler ve destekleme alımlarıyla teşvik
edildiğini görüyoruz. Söz konusu politikalar nedeniyle para arzında oluşan artış, 19501953 döneminde ciddi fiyat artışlarına yol açmadıysa da; 1954 ve sonrasında, hızı
giderek artan ciddi bir enflasyon sorununa yol açmıştır.
Bu dönemde uygulanan ekonomi politikalarını, “iktisadî güçlükler karşısında
bir dizi tepki sonunda oluşan savunma mekanizmaları”30 olarak adlandırmak yanlış
olmayacaktır. Etki-tepki ilişkisinin biçimlendirdiği bu politikaların, el yordamıyla ve
plansız biçimde yürütüldüğü noktasında genel bir fikir birliği bulunmaktadır. Türkiye
ekonomi tarihinde 1950-1960 döneminin “plansız yıllar”31 olarak nitelendirilmesinin
başlıca sebebi de budur.
D-
PLANLI KALKINMA DÖNEMİ (1961-1980)
27 Mayıs 1960 tarihinde son bulan ve “planlı” bir yaklaşımdan yoksun
politikaların uygulandığı dönemin aksine; planlamacılık olgusu ve planlı kalkınma
çabaları, inceleyeceğimiz döneme damgasını vurmuştur. Hatta o kadar ki; Devlet
Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960’da, yani 27 Mayıs’taki siyasal değişiklikten hemen
sonra ve 1961 Anayasası çalışmaları tamamlanmadan kurulmuştur.32
Ekonomi politikalarını bilimselleştirmek ve ekonomiyi kararlı, istikrarlı bir
yapıya
kavuşturmak
düşüncesi,
kuşkusuz
ki
planlamacılık
fikrinin
ağırlık
kazanmasında rol oynamıştır. Ancak konu, ekonomik rasyonalite bakımından
değerlendirildiğinde de planlamacılık daha makul bir seçenek gibi görünmektedir:
“Genişlemiş ve dış rekabete karşı korunmuş bir iç pazar, kararlı bir ortamda, kârlı
sınaî üretime olanak sağlayabilirdi. Kaldı ki sanayiin büyümesi, dışalım yerine yerli
30
Boratav, a.g.e., s.108.
31
Hiç, a.g.e., s.10-6.
32
Bkz. aşağıda s.139, 204 numaralı dipnot.
73
üretim politikasıyla yürütülürse, dış ödeme güçlükleri de giderilebilecekti. Bu noktada
bürokrasinin özlemleriyle yeni gelişen sanayiin özlemleri çakışıyordu.”33
Belirttiğimiz gerekçeler ve genel yaklaşımın sonucu olarak hazırlanan
kalkınma planlarının ilki, 1963 tarihli Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planıdır. Kamu
yatırımlarını ve devlet işletmeciliğini ekonominin sürükleyici gücü olarak gören
Planın temel hedefleri, “istihdam sorununun çözülmesi”, “dış ödeme dengesine
ulaşılması”, “yıllık %7 oranında bir büyüme hızının sağlanması” ve “bu hedeflerin
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi” şeklinde tespit edilmiştir.
1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı büyüme hızı odaklıdır;
büyüme hızını temel belirleyici amaç saymaktadır. Ayrıca bu Planla, daha önce
benimsenen tarım ve sanayi sektörlerinin dengeli büyümesi ilkesi de terk edilerek
ekonominin sürükleyici sektörünün sanayi olması öngörülmektedir. 1973-1977
yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise, hızlı büyümenin
sağlanması için özel kesimin daha çok özendirilmesi ve sosyal adalet ilkelerinden bazı
“fedakârlıklar” yapılması benimsenmiştir. Siyasî ve ekonomik bunalımın iyice
ağırlaştığı bir dönemde, bir yıl gecikmeyle uygulamaya konulan 1979-1983 Dördüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planı, genel nitelikleri ve amaçlarıyla ilk üç Planın uzantısı
niteliğindedir. Ne var ki; 1980 yılında ekonomi politikalarında gerçekleştirilen köklü
dönüşümle birlikte bu Planın uygulanma olanağı da kalmamıştır.34
Birinci Planda yer alan “dış ödemelerde dengeye ulaşılması” amacı, dönemin
ekonomi
politikalarını
şekillendiren
temel
unsur
niteliğindedir.
Bu
amacı
gerçekleştirmeye yönelik olarak, ithalata konu olan mallarda yerli üretim arttırılarak
dışa bağımlılığın azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu dönemde sanayileşme
ileri düzeyde değildir ve ihracat, tarım ürünleri ağırlıklıdır. Dolayısıyla, daha sonra
elde edilecek sonuçlar, dış ticaret dengesinde ithalatın yükselmesi ve genel olarak dışa
bağımlılığın artması olacaktır.
Bir görüşe göre, dışa bağımlılığın artması olgusunun arkasındaki tek etken,
doğrudan ve dolaylı ithal gereksinmesi çok yüksek olan dayanıklı tüketim malları
sektörünün hızlı genişleme temposu değildir. Aynı derecede önemli bir diğer etken,
yatırım malları kesiminde sağlanan genişlemenin ara-mallardan geride kalması
33
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.130.
34
Aynı eser, s.132-41.
74
nedeniyle yüksek bir yatırım temposunun daima aşırı bir ithal faturası gerektirmesinde
aranmalıdır. Nihayet, ucuz petrol fiyatları bir bütün olarak ithal malı enerji türlerine
bağımlı bir sınaî yapı kurulmasında etkili olmuş; hızlı sanayileşme temposu daima
yüksek hacimli bir petrol tüketimi ile sürdürülebilmiştir.35
Kendi içinde önemli riskler taşıyan bu yapıya rağmen ülke ekonomisi, 1970’li
yıllara kadar belli bir büyüme gerçekleştirebilmiştir. Bu dönemde yüksek bir büyüme
temposunun sürdürülebilmesinin temel nedeni, ekonomiye önemli boyutlarda dış
kaynak enjekte edilmesi olmuştur.36
Ancak 1970’li yıllarda dünya ekonomisinin içine düştüğü ekonomik kriz
dolayısıyla yükselen petrol fiyatları, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı arttırmıştır.
Dünya ekonomik krizinin yaygınlaşmasıyla birlikte enflasyonist eğilim kuvvetlenmiş,
gelişmiş ülkelerden Türkiye’ye doğru olan dış krediler azalmıştır. Sanayinin
gelişebilmek için daha fazla dış kaynağa ihtiyaç duyması sebebiyle dış kaynakların
daralması ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Dış tasarruflar içinde
büyük bir yer tutan işçi dövizi girişinin de göreceli olarak azalması, durumu
ağırlaştıran bir başka önemli nedendir.37
Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların ülke ekonomisine yansıması
gecikmeli biçimde gerçekleşmiştir. Söz konusu gecikmenin temel sebebi, sürekli bir
seçim konjonktürü içinde bulunulması nedeniyle, kısa dönemli borçlanma kanallarının
sonuna kadar zorlanması ve ithalat ve milli gelirdeki büyüme hızlarının bu şekilde
sürdürülmeye çalışılmasıdır.38
Ne var ki; 1977 yılına gelindiğinde, birtakım zorlamalarla ertelenmiş olan
ekonomik bunalım, kendini şiddetli biçimde hissettirmeye başlamıştır. 1977
ortalarında sonra yüksek enflasyon, tıkanan transferler, enerji yetersizliği, düşük
kapasite, dış kredi kapılarının kapanması, büyük bir borç yükü ve dış ticaret açığı, işçi
35
Boratav, a.g.e., s.120-1.
36
Boratav’a göre, Soğuk Savaş koşulları içinde Türkiye Batı Bloku’nun “gözetilen”, hatta bir anlamda
“iltimaslı” bir üyesi olarak ek olanaklardan yararlandırılmıştır. “Bu etkenler, Türkiye ekonomisinin ithal
bağımlılığının kronik bir hal almasına ve ihracatın ihmaline önemli katkılar yapmış; ‘nasıl olsa dış
kaynak bulunabileceği’ bilinci, döviz kazancına veya döviz tasarrufuna dönük çabaları peşinen
baltalamıştır.” Aynı eser, s.123.
37
Başkaya, a.g.e., s.164. Ayrıntılı bilgi için bkz. aynı eser, s.161-80.
75
dövizlerinde duraklama, yatırımlardaki gerileme, Türkiye ekonomisine damgasını
vuran belli başlı eğilimlerdir. Bu eğilimlerin tersine çevrilmesi ve ekonominin kendi
kendini üretir hale gelebilmesi, radikal bazı önlemlerin alınmasını gerektirmesine
rağmen; dönemin siyasî koşulları, radikal bir politikaya geçişi geciktirmekteydi.39
E-
24 OCAK KARARLARI VE DIŞA AÇIK BÜYÜME DÖNEMİ
(1980- )
1970’li yılların sonlarına doğru yaşanan ekonomik bunalımın ağırlaşması ve
alınan önlemlerin yetersizliğinin anlaşılması üzerine 1979 yılında kurulan yeni
hükümet, 24 Ocak 1980’den başlayarak yeni bir ekonomik politika modeli
uygulamaya başlamıştır. İncelediğimiz döneme damgasını vuran söz konusu ekonomi
politikalarını “dışa açık büyüme”40 veya “serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılma”41
olarak nitelendirmek mümkündür.
24 Ocak Kararları’nın alınmasına yol açan temel etken, doğal olarak,
ekonominin içinde bulunduğu kriz durumudur. Ancak 24 Ocak Kararları, başlangıçta
ekonomik istikrar önlemleri olarak alınmış olmasına karşın; daha sonraki yıllarda
gerçekleştirilen geniş çaplı yapısal reformların ilk adımını ve “yol haritasını”
oluşturmuştur. Bu bakımdan söz konusu kararlar, “istikrar önlemleri” olmanın
ötesinde önemli bir değişimi de temsil etmektedir.
24 Ocak Kararlarıyla ekonomiyi bu büyük dönüşüme zorlayan başlıca somut
etken, yaşanan dış ödeme güçlüğü nedeniyle uluslararası finans kurumlarından kredi
bulma olanağının kalmamış olmasıdır. Nitekim, 1970’li yılların sonuna gelindiğinde
ülke ekonomisi, uluslar arası finans piyasalarında kredi güvenilirliğini yitirdiği için
finans kurumlarından kredi bulma olanağının kalmadığı bir noktaya gelmiştir. IMF,
Dünya Bankası ve OECD üçlüsü ile yürütülen “borç erteleme” görüşmelerinde bu
kuruluşlar tarafından öne sürülen bir koşul olması nedeniyle, ekonominin serbest
piyasa koşullarında dışa açılması gündeme gelmiştir. Aynı dönemde, dışa açılma ve
38
Boratav, a.g.e., s.129.
39
Başkaya, a.g.e., s.182-8.
40
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.179-97.
76
ekonomideki bürokrasi etkisini azaltma yönünde ülke içinden de yoğun bir baskı
oluşmuş ve söz konusu yapısal reform süreci devreye sokulmuştur.42 Monetarizmin,
telafi edici maliye politikaları yerine para politikalarını ön plana alan yaklaşımı ise, 24
Ocak Kararlarının temel teorik dayanağını oluşturmuştur.
Belirttiğimiz somut koşulların etkisiyle ortaya çıkan ve çalışmamızın birinci
bölümünde detaylı biçimde incelediğimiz neo-liberal akımların oluşturduğu teorik
zemin üzerinde inşa edilen 24 Ocak Kararları’nın başlıca özellikleri nelerdir? “Reel
devalüasyonlar doğrultusunda işletilen bir kambiyo politikası; adım adım liberasyona
yönelen bir ithalat rejimi; pahalı döviz, ucuz kredi ve vergi iadesi gibi teşvik ve
sübvansiyonlarla desteklenen ihracatın bir ulusal öncelik haline getirilmesi; fiyat
kontrollerinin ve temel malların çoğundaki sübvansiyonların kaldırılması ve iç talebin
daraltılmasına dönük makro politikalar 24 Ocak Kararları ile ekonomiye damgasını
vuracak olan iktisat politikaları yönelişinin temel unsurlarını oluşturmaktadır.”43
24 Ocak Kararları ile öngörülen politikaların daha kapsamlı bir özeti ise şu
başlıklardan oluşmaktadır:44
-
İç pazara dönük “ithal ikamesi” modeli yerine, “ihracata yönelik
sanayileşme” modelinin benimsenmesi;
-
Aşırı değerlenmiş döviz kuru yerine “gerçekçi kur” politikasının
benimsenmesi
ve
bunu
sağlamak
için
radikal
devalüasyonlardan
kaçınılması;
-
Faiz hadlerini devletin değil piyasadaki fon arz ve talebinin belirlemesi;
-
Yüksek faizin yanı sıra sınırlı para-kredi politikasının da iç talebi,
dolayısıyla enflasyonu denetleyici bir araç olarak kullanılması;
-
Fiyat denetimlerinin olabildiğince kaldırılması ve fiyatların arz-talebe göre
piyasada belirlenmesinin sağlanması;
41
Gülten Kazgan, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, (İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1985), s.383-
401.
42
Aynı eser, s.383-91.
43
Boratav, a.g.e., s.149.
44
Osman Ulagay, 24 Ocak Deneyimi Üzerine, (İstanbul: Hil Yayınları, 1983), s.16-8.
77
-
Kamu kesimince üretilen temel mallarda sübvansiyonların kaldırılması ya
da azaltılması;
-
KİT reformu yapılarak bu kuruluşların kârsız istihdam depoları olmaktan
kurtarılması;
-
Bir yandan kamu harcamaları kısılırken, diğer yandan kapsamlı bir vergi
reformuyla bütçe denkliğinin sağlanması;
-
Yabancı sermayeyi özendirmek için yeni önlemler alınması, bu arada
devlet tekelindeki kimi üretim alanlarının da yerli ve yabancı sermayeye
açılması.
Görüldüğü gibi 24 Ocak Kararları, önceki istikrar önlemlerinden farklı olarak,
ekonomiyi dışa açma, içe dönük olarak kurulmuş sanayi yapısını dışa dönük bir yapıya
dönüştürme amacını gütmektedir.45 İhracata yönelik bir sanayileşme modelinin ulusal
bir öncelik haline getirilmesi bu yüzdendir. İhracatın artırılması ise iki kaynağa
dayandırılmak istenmiştir; birincisi üretimi artırmak, ikincisi iç tüketimin kısılması
sonucu daha fazla ihraç edilebilir ürün ortaya çıkarmak.46
İç tüketimin kısılması sorunu, 24 Ocak Kararlarıyla uygulanan ekonomi
politikalarında öncelikli konulardan biridir. İç talebin kısılmasına yönelik olarak,
daraltıcı para ve maliye politikalarıyla birlikte, işgücü fiyatının düşük tutulması da
hedeflenmiştir.47 Daha önce uygulanan ithal ikamesi modelinde ücretler, üretim
maliyetlerinden birini oluşturmakla birlikte; bir bütün olarak sermaye için yeniden
üretim sürecini sürükleyen bir talep unsuru niteliğindedir. Böylece, ücretleri siyasî
yöntemlerle baskı altında tutmak için bir zorunluluk yoktur. Grev hakkını içeren toplu
pazarlık sistemi ve yaygın sendikalaşma, işçi sınıfının reel gelirlerinde zaman içinde
sürekli artışları güvence altına almıştır.48 “İthal ikamesi” modelinden “ihracata yönelik
sanayileşme” modeline geçildiğinde ise, ücretleri baskı altında tutma eğilimi ağırlık
kazanmaktadır. Zira düşürülen ücret düzeyi, a) kâr oranlarını artırarak yatırımları
uyarmakta; b) yerli üretimin maliyetini düşürerek ihracatı yapılan malların rekabet
45
Başkaya, a.g.e., s.244.
46
Aynı eser, s.189.
47
Boratav, a.g.e., s.149; Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.186.
48
Boratav, a.g.e., s.124.
78
gücünü artırmakta; c) iç talebi kısıtlayarak iç pazarda alınamaz duruma gelen malların
ihracatını teşvik etmektedir.49
Görüldüğü gibi 24 Ocak Kararları, reel ücretleri düşürerek hem iç pazarı
daraltmayı ve buradan ihracatı artırmayı; hem de gelir bölüşümünü, özel sermayeyi
artıracak biçimde değiştirmeyi amaçlamaktadır.50 Ne var ki; 24 Ocak Kararları’nın bu
yönü, ancak 12 Eylül 1980 askerî müdahalesiyle başlayan dönemde etkin bir
uygulama olanağına kavuşmuştur. Bu yönüyle 12 Eylül rejiminin, 24 Ocak
Kararları’nı siyasal bir çerçeveye kavuşturduğu ifade edilmektedir.51 Hatta; 12 Eylül
rejiminin öngördüğü sıkı ve otoriter yapılanmanın, 24 Ocak Kararları’nın yarattığı
büyük ve kitlesel tepkilerin bastırılabilmesi amacına dönük olduğu dahi ileri
sürülmektedir.52
24 Ocak Kararları’nın 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askerî müdahale
üzerindeki etkisini tartışılır bulmakla birlikte; 12 Eylül rejiminin 24 Ocak
Kararları’nın uygulanabilirliğini artırdığı noktasında dile getirilen görüşlere biz de
katılıyoruz.
24 Ocak Kararları’nın konumuz bakımından ifade ettiği asıl anlam ise, söz
konusu kararların teorik zeminini oluşturan bazı temel değerlerin, 12 Eylül rejiminin
ürünü olan 1982 Anayasası’nın ekonomik ve sosyal alana ilişkin tercihleri üzerinde
belli bir belirleyiciliğe sahip olmasıdır.53
49
Kepenek-Yentürk, a.g.e., s.186.
50
Aynı eser, s.187.
51
Tevfik Çavdar, Türkiye’de Liberalizm 1860-1990, (Ankara: İmge Yayınları, 1992), s.228.
52
Tanör, İki Anayasa, (İstanbul: Beta Yayınları, 1986), s.159.
53
24 Ocak Kararları’nın anayasal ekonomik düzen bakımından sonuçları üzerinde daha sonra ayrıca
durulacaktır. Bkz. aşağıda s.209.
79
II- TEMEL GÖSTERGELER
A-
MÜLKİYET HAKKI
1-
Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Niteliği:
Mülkiyet hakkının düzenlenme biçimi, bir ekonomik düzenin niteliğini
belirleyen temel göstergelerden biridir.54 Liberal ve sosyalist sistemler, mülkiyet
hakkına yaklaşım biçimleri bakımından iki ayrı uçta yer almaktadırlar. Liberal yorum,
mülkiyet hakkını temel insan haklarından biri olarak kabul etmekte iken; sosyalistler
bu hakkın, aslında bir “baskı aracı” olduğunu ileri sürmektedir. Sosyal devlet
sisteminin söz konusu olduğu ekonomilerde ise mülkiyet hakkı, liberal devletin temel
ilkeleri ve kurumlarının korunması; ancak değişen sosyal ve ekonomik koşulların da
dikkate alınması55 suretiyle, “haklarla birlikte ödev ve yükümlülükleri de içeren bir
statü”56 olarak kabul edilmekte ve bu doğrultudaki düzenlenmelere konu olmaktadır.
Sosyal devlet olma niteliğinin benimsendiği 1961 ve 1982 Anayasalarında
mülkiyet hakkı, bu yaklaşım doğrultusunda, nisbî bir hak olarak düzenlenmiştir:
“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
Temelde aynı yaklaşımı yansıtmalarına ve aynı cümlelerle ifade edilmelerine
rağmen, mülkiyet hakkı bakımından 1961 ve 1982 Anayasaları arasında çeşitli
düzenleme farklılıkları bulunmaktadır. 1961 Anayasası’nda mülkiyet hakkı, toplumsal
niteliği düşünülerek “Sosyal ve İktisadî Haklar ve Ödevler” başlığı altında (m.36)
düzenlenmiş; 1982 Anayasası’nda ise, aynı niteliği muhafaza edilmesine karşın
“Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı üçüncü bölümde (m.35) yer almıştır.
54
1982 Anayasası’nın gerekçesinde de, mülkiyet hakkının Anayasal himayesinin, ekonomik sistem
tercihi bakımından gösterge teşkil edeceği hususu belirtilmektedir. Bkz. Danışma Meclisi Tutanak
Dergisi, C.7, Birleşim 120, (1982).
55
Göze, a.g.e., s.97.
56
Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Sekizinci Baskı, (Ankara: Yetkin Yayınları, 2004), s.124.
80
Kimi yazarlar tarafından, mülkiyet hakkının esasen ekonomik bir hak olduğu
ve bu nedenle “Ekonomik Haklar” başlığı altında düzenlenmesi gerektiği
savunulmaktadır.57 Ancak kanaatimizce böyle bir yaklaşım, hakkın içeriğine ilişkin
önemli noktaları göz ardı etmektedir. Mülkiyet hakkı, diğer ekonomik haklardan farklı
olarak, devlet-toplum ilişkilerinin niteliğini belirleyen temel haklardan biridir;
yalnızca bir ekonomik hak olarak görülemez.58 Toplumsal bir işlev yüklenmesine
karşın, devlet-toplum ilişkilerinin yüzlerce yıllık geçmişinde, her zaman kişiyi devlet
karşısında koruyan temel haklardan biri olagelmiştir. Bu nedenle; 1982 Anayasası’nın,
düzenleme sistematiği bakımından hakkın içeriğine daha uygun bir yaklaşım
benimsediği söylenebilir.59
İki Anayasa arasındaki bu farklılığın en önemli hukukî sonucu, mülkiyet
hakkının,
Anayasa
m.91/1
gereğince,
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerle
sınırlanamayacak bir hak olarak düzenlenmiş ve daha güvenceli bir rejime
yerleştirilmiş olmasıdır.
Açıktır ki; düzenleme yeri farklılığı, mülkiyet hakkının klasik anlamını
vurgular niteliktedir. Ancak bu farklılıktan yola çıkarak, Anayasada mülkiyetin
“toplumsal bir hak olmaktan çok, bireysel bir hak olarak anlaşıldığı” sonucuna
varmak da doğru değildir. Çünkü; 1982 Anayasası’nda da mülkiyet kamu yararı
amacıyla sınırlandırılabilecek ve bu hakkın kullanımı toplum yararına aykırı
olamayacaktır. Öte yandan; 1982 Anayasası’nda mülkiyet hakkının, kamu yararı
amacıyla
doğrudan
Anayasal
hükümlerle
sınırlandırıldığı
durumların
1961
Anayasası’na göre çok daha fazla olduğu da göz önüne alındığında, mevcut durumda
57
Bkz. Bülent Tanör - Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Altıncı
Baskı, (İstanbul: Beta Yayınları, 2004), s.166-7.
58
Aynı yönde görüş için bkz. Özbudun, a.g.e., s.124.
59
Nitekim; 1982 Anayasası’nı hazırlayan Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, madde gerekçesinde,
“mülkiyet hakkı, Devletten önce de var olan bir gerçek olması itibariyle ekonomik ve sosyal haklar
arasında değil de kişinin temel hakları arasında düzenlenmesi düşünülebilirse de, Komisyon şimdiki
düzenlemenin [1961 Anayasası düzenleme sistematiğinin] yerinde olduğu sonucuna varmıştır”
ifadelerine yer vermiştir (Bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, C.7, Birleşim 120). Anayasaya son
şeklini veren Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu ise, Danışma Meclisi’nin benimsediği
argümanla farklı sonuca ulaşmış olmasına müdahale etmiş ve maddenin yerini değiştirerek “Temel
Haklar ve Ödevler” bölümüne almıştır. Bkz. Millî Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C.7, Birleşim
118, (1982).
81
hakkın bireysel bir nitelik taşıdığı iddiası temelsiz kalır. Mülkiyet hakkı, 1961
Anayasası’nda sahip olduğu “sosyal” işlevini 1982 Anayasası döneminde de
korumaktadır.
2-
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması Sorunu:
Anayasa’nın
35’inci
maddesinde
mülkiyet
hakkının
“kanunla”
sınırlanabileceği belirtilmiştir. Bilindiği gibi Anayasanın kanunla düzenleneceğini
belirttiği alanlarda da, düzenleyici işlemlere ilişkin genel kurallara uyulması şartıyla
Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabilmektedir.60 Ancak Anayasa’nın 91’inci (ve
konumuzla ilgili olmayan 163’üncü) maddesiyle “münhasır kanun alanı” yaratılmış ve
bazı konularda yürütmenin düzenleyici işlemler gerçekleştirmesi engellenmiştir.
Anayasa’nın 91’inci maddesine göre, “sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı
kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve
ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez”. Mülkiyet hakkı da, kişinin
hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmiş bir hak olmakla, Anayasa’nın belirlediği
“münhasır kanun alanı”na dahil edilmiş ve KHK’larla sınırlanamayacak bir hak olarak
güvence altına alınmıştır.
Anayasa hazırlanırken, 35’inci maddede yer alan, hakkın ancak “kamu yararı”
amacıyla sınırlanabileceği ibaresi, nitelikli bir sınırlama kaydı getirme amacı
taşımıyordu. Yani mülkiyet hakkı, maddede yer alan özel sınırlama sebeplerine ek
olarak, 13’üncü maddedeki genel sınırlama sebepleri ile de sınırlanabilmekteydi.61
Bilindiği gibi, 2001 yılında Anayasanın 13’üncü maddesindeki genel sınırlama
sebepleri kaldırılarak; yerine, temel hak ve hürriyetlerin “yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak” sınırlandırılabileceği hükmü
60
Özbudun, a.g.e., s.235; Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. E.1989/4, K.1989/23, K.T.
16.05.1989, AMKD, S.25, s.245.
61
Nitekim Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu tarafından yazılan gerekçe metninde bu husus
belirtilmektedir: “Metindeki ‘ancak’ ibaresi sınırlayıcı nitelikte görülmemiş, temel hak ve hürriyetlerin
sınırlanmasına ilişkin 13’üncü maddede belirtilen genel sınırlama sebeplerinin tümünün bu haklar
[mülkiyet ve miras hakları] bakımından da geçerli olduğu…” kabul edilmiştir. Bkz. Millî Güvenlik
Konseyi Tutanak Dergisi, C.7, Birleşim 118.
82
getirilmiştir. Bu durumda kanun koyucu, mülkiyet ve miras haklarını, yalnızca özel
sınırlama sebebi olan “kamu yararı” amacıyla sınırlayabilecektir.
Esasen;
mülkiyet
hakkının
yalnızca
“kamu
yararı”
gerekçesiyle
sınırlanabiliyor olmasının ne ölçüde nitelikli bir sınırlama kaydı sayılabileceği de ayrı
bir tartışma konusudur. Kamu yararı, objektif, belirli bir içeriğe sahip teknik bir
kavram olmadığından; bu belirsizlik dolayısıyla özel mülklerin her zaman kamu eliyle
yağmalanabileceği ileri sürülebilir.62
Anayasa’nın 35’inci maddesiyle çizilen sınırlar içerisinde kanunlarla yapılan
sınırlamalar haricinde mülkiyet hakkı, doğrudan Anayasal düzenlemelerle de
sınırlanabilir. Bu düzenlemelerle, topraksız köylüye toprak dağıtımı için büyük toprak
mülkiyetine sınır getirilebilecek (m.44); taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı için
kamulaştırma yapılabilecek (m.46); özel teşebbüsler devletleştirilebilecek (m.47);
tarih, kültür ve tabiat varlıklarındaki özel mülkiyete sınır konulabilecektir (m.63).
Söz konusu Anayasal sınırlamaların her biri, Devletin özel mülkiyet vasıtası ile
piyasalara müdahale olanağı bulduğu hükümlerdir. Görüldüğü gibi 1982 Anayasası,
mülkiyet hakkını bir yandan daha güvenceli bir rejime yerleştirirken, diğer yandan bu
hak üzerindeki Anayasal sınırlamalar bakımından zengin bir içerikle donatılmıştır.
3-
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı:
Mülkiyet hakkının kaynağı, kapsamı ve korunmasına ilişkin esaslar, ekonomik
düzenin niteliğini biçimlendiren temel göstergeler olmanın ötesinde; bireysel nitelikli
hak ve özgürlüklerin korunmasında çözümlenmesi gereken öncelikli konu başlıklarını
oluşturmaktadır. Mülkiyet kurumunun anlamı ve boyutlarını Anayasanın benimsediği
sisteme göre somutlaştırmak ve soyut Anayasa hükümlerini uygulanabilir hale
getirmek konusunda Anayasa Mahkemesi önemli bir işlev görmektedir. Özellikle,
sosyal devlet anlayışının mülkiyet hakkının içeriğinde yarattığı dönüşümle birlikte,
mülkiyet hakkının devlet iktidarı karşısında korunması bakımından Anayasa
Mahkemesi’nin konuya yaklaşımı çok daha önem kazanmıştır. Zira, mülkiyet hakkının
sahip olduğu bireysel koruma alanı ile zamanla kazandığı sosyal boyut arasındaki
83
hassas denge, genel nitelikli Anayasa hükümlerinden çok, Anayasa Mahkemesi
kararları ile kurulabilmektedir.
Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Mülkiyet kavramının anlamı ve boyutları ile hukukî yapısı, toplumların zaman
içindeki gelişme ve bunun sonucu olarak Anayasaların benimsediği toplumsal ve
siyasal sisteme göre şekillenir.”63
Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkına ilişkin genel tutumu ise, hak
kullanımının içerdiği ilişki biçimine göre değişiklik göstermektedir.
Mülkiyet hakkının kullanımında, yalnızca “birey” ile “şey” (eşya) arasındaki
ilişki söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi, hakkın klasik anlamına yakın bir
tutum izlemektedir:
“…Mülkiyet hakkı, bir şey üzerinde dilediği biçimde kullanma, ürünlerinden
yararlanma, tasarruf etme (başkasına devretme, biçimini değiştirme) gibi yetkileri
içerir. Ancak, bu nitelikteki mülkiyet hakkı toplum yararına aykırı olmayacak biçimde
ve yasaların koyduğu sınırlamalara uyularak kullanılır.”64
Hakkın kullanılmasında “birey” ile “toplum” arasındaki ilişki söz konusu
olduğunda ise Anayasa Mahkemesi, mülkiyetin klasik anlamından sıyrılarak toplumsal
bir boyut kazanmış olmasını ve hakkın sosyal işlevleriyle sınırlanmış olmasını ön
plana çıkarır; ki Anayasa’nın 35’inci maddesi de zaten bu anlayışla hazırlanmıştır:
“Mülkiyet hakkı, eski anlamında bireyin dilediği biçimde kullanabileceği bir hak ve
sınırsız bir özgürlük olma niteliğini çoktan yitirmiş; mülkiyet anlayışı, bu hakkın bir
bakıma sosyal yapıda bir hak olduğu yolunda gelişmiş, birçok hak gibi bu hakkın da
kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ilkesi benimsenmiştir.
62
Bkz. Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, İkinci Baskı, (Ankara: Liberte Yayınları,
1999), s.149.
63
E. 1993/9, K. 1993/21, K.T. 10.06.1993, AMKD S.29 C.1, s.306.
64
E. 1990/7, K. 1990/11, K.T. 21.06.1990, AMKD S.26, s.241. Bir başka kararında ise Yüksek
Mahkeme, kişinin “şey” üzerindeki yetkilerini “tüketme” ve “yok etme”yi de kapsayacak şekilde ifade
etmiştir. “…[M]ülkiyet hakkı; bir kimsenin, başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğu
sınırlamalara da uymak koşulu ile bir şey üzerinde dilediği biçimde kullanma, ürünlerinden yararlanma,
tasarruf etme (başkasına devretme, biçimini değiştirme, harcama ve tüketme, hatta yok etme) yetkilerini
anlatır.” Bkz. E. 1988/34, K. 1989/26, K.T. 21.6.1989, AMKD S.25, s.288.
84
Başlangıçta kişinin eşya üzerinde mutlak bir egemenliği demek olan ve kutsal olarak
kabul edilen mülkiyet hakkı, çağımızda bu niteliğini yitirmiş, mutlak ve subjektif
olarak düşünülen bu hak, mutlak olmayan bir duruma dönüşmüş ve sosyal işlevleriyle
sınırlanmıştır.”65
Mülkiyet hakkının bireysel koruma alanı ile, zamanla kazandığı toplumsal
boyut arasındaki denge; Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu hakka ilişkin
benimsediği yaklaşımın kritik noktasını oluşturur. Anayasa Mahkemesi bu noktada,
toplum yararının üstün tutulması gerektiğini ifade etmektedir:
“Sosyal nitelik taşıyan mülkiyet hakkının toplum ve toplum yararı ile doğrudan ve
yakından ilgili olması karşısında bu konuda da bireyle toplum yararının karşılaştığı
durumlarda toplum yararının üstün tutulması doğaldır.”66
Bir başka kararında ise Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkının kamu yararı
amacıyla sonlandırılabileceğini belirtmektedir:
“Kamu yararı kavramı, mülkiyet hakkını mutlak bir hak olmaktan çıkararak kimi
durumlarda taşınmaz ile sahibi arasındaki ilişkinin sona ermesine neden olmaktadır.
Kamu yararının gerektirdiği durumların belirlenmesi yasa koyucunun takdir alanı
içinde değerlendirilmelidir.”67
Mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sonlandırılabilmesi, Anayasa
hükmünün gereğidir. Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi’nin toplum yararını ön plana
alan yaklaşımının kaynağını, Anayasa’nın ilgili maddesinde yer alan “mülkiyet
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü oluşturmaktadır.
Az önce, mülkiyet hakkının “toplum yararına aykırı kullanılamayacak olması”
ile “toplum yararına uygun biçimde kullanılmak zorunda olması” arasındaki farka
değinmiştik. Peki Anayasa Mahkemesi, hakkın kullanımında toplumsal öncelikleri ön
plana çıkaran bu iki yaklaşım biçiminden hangisini benimsemektedir?
65
E.1988/34, K.1989/26, K.T. 21.6.1989, AMKD S.25, s.289; E. 1990/7, K. 1990/11, K.T. 21.06.1990,
AMKD S.26, s.242.
66
E.1990/7, K.1990/11, K.T. 21.06.1990, AMKD S.26, s.244.
67
E.1992/22, K.1992/40, K.T. 17.06.1992, AMKD S.31 C.1, s.33.
85
Anayasa Mahkemesi’nin genel yorumu, hakkın sosyal boyutunun “toplum
yararına kullanma”yı gerektirmediği yönündedir. Ancak istisnaî olarak, aksi yönde
ifadelere yer verdiği kararlar da bulunmaktadır:
“Anayasamızda mülkiyet hakkı mutlak bir hak olarak tanınmamış, kişi yararı ile
toplum yararının çatıştığı yerlerde toplum yararının üstün tutulması öngörülmüş ve
mülkiyetin sosyal işlevi, toplum yararına uygun kullanma ile özdeşleştirilmiştir.
Mülkiyet hakkının buna aykırı kullanılmasına Anayasa olur vermemektedir.”68
Daha sonra değineceğimiz üzere, mülkiyet hakkının toplum yararına
kullanılmak zorunda olması, hakkın kazandığı toplumsal boyutun çok ötesine geçen
totaliter yorumları davet etmektedir.69 Dolayısıyla, Anayasada mülkiyetin sosyal
işlevinin, “toplum yararına uygun kullanma ile özdeşleştiği” görüşüne katılmak
mümkün değildir. Fakat kanaatimiz odur ki; Anayasa Mahkemesi’nin yukarıdaki
görüşü münferit bir yorum yanlışından ibarettir. Zira Mahkeme’nin yaklaşımı bir
bütün olarak değerlendirildiğinde, mülkiyet hakkının toplum yararına uygun biçimde
kullanılması gereğine işaret eden istikrarlı bir tavrın söz konusu olmadığı görülür.
Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkının kullanımından dolayı birey ve
toplumun karşı karşıya kaldığı durumlarda, toplumsal çıkarlara öncelik tanıyan bir
yaklaşıma sahiptir ve bu yaklaşım, -bir ölçüde- Anayasanın gereklerini yansıtmaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin, birey ile devletin karşı karşıya kaldığı durumlarda verdiği
kararların Anayasanın gereklerini ne ölçüde yansıttığı ise tartışmalıdır. Anayasa
Mahkemesi, kamusal mülkiyeti ele aldığı kararlarında, dikkat çekici bir tavır
sergilemektedir.
Bu kararlar içinde ilk grubu oluşturan özelleştirme yasalarını incelerken
Anayasa Mahkemesi, özel mülkiyeti sona erdiren bir işlem olan devletleştirmenin
yasayla yapılması zorunluluğundan yola çıkarak; kamu mülkiyetini sona erdiren işlem
olan özelleştirmenin de mutlaka yasayla yapılması gerektiği sonucuna varmıştır.
Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Özel mülkiyet için Anayasa’nın getirdiği koruma ve güvence kamu mülkiyeti için de
geçerli olduğundan, özel mülkiyet konusundaki özenin kamu mülkiyeti konusunda
öncelikle düşünüleceğinde duraksanamaz. Bu nedenle, kamu mülkiyetinin sona
68
E.1993/9, K.1993/21, K.T.10.06.1993, AMKD S.29 C.1, s.307 (vba).
69
Bkz. aşağıda s. 115-17.
86
erdirilmesine ilişkin esasların yasayla düzenlenmesi, Anayasa’nın 35. maddesinin
getirdiği bir zorunluluktur. Kişisel mülkiyeti güvenceye bağlayan Anayasanın kamu
mülkiyetini güvencesiz bıraktığı düşünülemez. Nitekim mülkiyet hakkını kişiler
yönünden güvenceye alan 35’inci maddenin birinci fıkrası yanında, ikinci ve üçüncü
fıkralarındaki bu hakkın ancak yasayla sınırlanabileceği ve kullanılmasının toplum
yararına aykırı olamayacağı hususları kamu mülkiyetini de kapsamaktadır. Kamu
mülkiyeti için de geçerli olan bu güvence göz ardı edilemez. Kamu mülkiyeti de kamu
70
yararı amacıyla sınırlanabilir ve toplum yararına aykırı biçimde kullanılamaz.”
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 35’inci maddesinde özel mülkiyet hakkı
bakımından öngörülen güvencelerin kamu mülkiyeti bakımından da geçerli olduğunu
açık biçimde ifade etmiştir. Yani Yüksek Mahkeme’ye göre, özel mülkiyet nasıl
kişiler bakımından korunması gereken bir hak ise, kamu mülkiyetinin de korunması
gerekir.
Özel mülkiyet hakkıyla kamusal mülkiyeti özdeş tutan bu değerlendirmeye
katılmak mümkün değildir. Çünkü; Anayasal ilke ve kurallarla güvence altına alınan
haklar, ancak bireyler bakımından söz konusu olabilir. Zira, Anayasa yapmanın amacı
devletin haklarını bireylere karşı korumak değil, bireylerin özel alanını devletin
müdahalesinden masun kılmaktır. Bu nedenle, Devletin kamu malları üzerinde sahip
olduğu tasarruf yetkisini “hak” olarak nitelendirmek, bizim de katıldığımız bir görüşe
göre, kavramsal bir çelişkidir.71 Bu alanda Devletin haklarından değil, yalnızca görev
ve yetkilerinden söz edilebilir.
Bu durumda, Anayasa’nın 35’inci maddesinde özel mülkiyet hakkı için
öngörülen “kanunla sınırlama” koşulunun devletin tasarruf ettiği kaynaklar için de
geçerli olduğu sonucuna varmak yanlıştır. Anayasal ilke ve sınırlamalara bağlı kalmak
koşuluyla, kamu mallarının devri, kanunlarla düzenlenebileceği gibi; çıkarılacak yetki
kanunları ve bunlara bağlı KHK’ler yoluyla da gerçekleştirilebilir.72
70
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.265; E.1994/43, K.1994/42-2, K.T.
9.12.1994, AMKD S.31, s.275; E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994, AMKD S.31 s.385;
E.1995/38, K.1996/7, K.T. 24.5.1996, AMKD S.32, s.589.
71
M. Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, s.203.
72
1994/45-2 sayılı karara muhalif kalan dört üyenin karşı oy yazıları için bkz. AMKD S.30 C.1, s.295-
96.
87
Anayasa Mahkemesi, öngörülen güvenceler bakımından birbirine eşit tuttuğu
iki
mülkiyet
biçimini,
hakkın
getirdiği
yükümlülükler
bakımından
farklı
değerlendirmekte; kamu mülkiyetini özel mülkiyetten farklı ve ayrıcalıklı bir konuma
yerleştirmektedir.
Birazdan inceleyeceğimiz kararlarında Anayasa Mahkemesi, özel kişilerin
alacaklı, devlet organlarının ise borçlu taraf olması durumunda “devlet mallarının
haczedilemeyeceği” kuralını Anayasaya aykırı bulmamıştır.
İcra ve İflas Kanunu’nun “Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar” başlıklı
82’nci maddesinin 1 numaralı bendinde “Devlet malları” hakkında haczin mümkün
olmadığı belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi kararına konu olan olayda, kesinleşmiş
mahkeme kararına rağmen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacağını tahsil
edemeyen kişi, alacağının haciz yoluyla tahsilini istemiş; bu yöndeki talebi yukarıdaki
hüküm gereğince reddedilince de Anayasaya aykırılık itirazında bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi konuyu “hukuk devleti”, “kanun önünde eşitlik” gibi
Anayasal ilkeler bağlamında ele almış ve bu arada, “kişisel çıkar-kamu yararı” ilişkisi
ve “kamu mülkiyetinin tabî olduğu rejim” üzerine dikkate değer saptamalarda
bulunmuştur.
“…Devleti niteleyen egemenlik, buna karşı zor kullanılmasıyla bağdaşmaz. Zor
kullanılması Devlete tanınmış bir yetki olduğundan bunu Devletin kendisine
karşı kullanması düşünülemez. Kamu hizmetlerinin aksatılmadan ve kesintiye
uğramadan sağlanması ve bütçenin getirdiği esasların cebrî icra sonunda tahmin dışı
ihlallere uğratılmaması esastır.”73
Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, Devleti belirli kurum ve kuralların
vücuda getirdiği bir aygıt olarak ele almak yerine, onu kişiselleştirme (antropomorfize
etme) yanlışına düşmüş ve zor kullanma tekeline sahip Devletin, kendisine karşı zor
kullanımını mantıksal bir çelişki olarak değerlendirmiştir. Öte yandan Mahkeme,
Devletin etkinliklerinde kamu hizmeti ve kamu yararının önde geldiğini peşinen kabul
etmek suretiyle; bir alacaklının kişisel çıkarı için devlet mallarının haczini, özel
yararın kamu yararına tercih edilmesi olarak görmüştür:
73
E.1992/13, K.1992/50, K.T. 21.10.1992 AMKD S.29 C.1, s.174-5 (vba).
88
“Sonuç olarak Devlet mallarının haczedilemeyeceğine ilişkin kural, Devletin
borçlarını kendiliğinden ödeyeceği ve bunun hukuk devletinin gereği olduğu esasına
dayanır. Devlet mallarının haczi, bu malların kullanma biçimini değiştireceğinden,
devletin malvarlığında ve mali hukukta sürekliliğe engel olarak, kamu yararına zarar
verir. …Devletin etkinliklerinde kamu hizmeti ve dolayısıyla kamu yararı önde
geldiğine göre, bir alacaklının kişisel çıkarı için devlet mallarının haczi, diğer bir
deyişle, özel yararın kamu yararına yeğlenmesi (tercih edilmesi) söz konusu
olamaz.”74
Devletin her türlü işlem ve faaliyetinde kamu yararı amacının gözetilmesi
gerektiği
muhakkaktır.
Nitekim,
dava
konusu
olayda
davacının
taşınmazı
kamulaştırılmış ve kamu yararı gerçekleştirilmiştir. Ancak sorun, mülkiyet hakkına
son verilen kişinin, hakkının karşılığını alamamasıdır. Söz konusu gecikmede, kamu
hizmeti dolayısıyla herhangi bir kamu yararı bulunmadığına göre, kişinin devlet
karşısındaki alacak hakkına kavuşması gerekir.
Anayasa Mahkemesi ise, alacak hakkı dolayısıyla devlet mallarının haczinin,
bu malların kullanma biçimini değiştireceğini ve kamu yararına zarar vereceğini ileri
sürmüştür. Karşı oy yazılarında da belirtildiği üzere, bu noktada, devlet malları
arasında bir ayrım yapılması gerekir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde doğrudan
doğruya bir rol oynamayan, halkın yararına özgülenmemiş olan ve yalnız sağladıkları
gelir nedeniyle, dolaylı olarak kamu yararını sağlayan devletin özel malları
haczedilebilmelidir.75
Ancak Mahkeme, devlet malları arasında nitelikleri itibariyle söz konusu olan
böyle bir ayrıma başvurma gereği duymamış; kamu mülkiyetine özel mülkiyet
karşısında tanıdığı ayrıcalıklı konumu devlete ait üstün hak anlayışı76 ile
meşrulaştırmıştır. Bu anlayışa göre; kişilere getirilen kimi yükümlülüklerin devlete
yüklenmesini istemek, eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır:
74
Aynı karar, s.175 (vba).
75
Karara muhalif kalan 4 üyenin karşıoy yazıları için bkz. AMKD S.29 C.1, s.179-185.
76
Anayasa Mahkemesi bir başka kararında, devlete ait üstün hak anlayışını şu şekilde ifade etmektedir:
“...Devlet sahip olduğu kurucu unsur niteliğini taşıyan üstün kudretine dayanmak suretiyle ülkede
yerleşik olan ve devletin diğer asli-maddi unsurunu oluşturan insan topluluğunun güvenliğini ve
yararını kollamak ve gözetmek durumundadır. Bu temel işlevi nedeniyledir ki, ülke üzerinde
89
“Toplumsal yaşamın adalet ve kararlılık içinde olmasını sağlayan öğe, devletin,
gerçek kişilere tanınmayan üstün iradesidir. Kişilere getirilen kimi yükümlülüklerin
devlete yüklenmesini istemek, eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı gibi, toplumsal
yaşamın dengeli ve sağlıklı biçimde sürdürülmesine olanak veren ‘devlet’ kavramının
üstün anlamı ile de bağdaşmaz.”77
Anayasa Mahkemesi incelemesine konu olan buna benzer bir başka sınırlama
da, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer
almaktadır. Anılan fıkra hükmüne göre; belediyelerin “…hidematı ammeye muhtas ve
akar olmayan emval ve eşyası” üzerine haciz konulamamaktadır.
Söz konusu düzenleme aleyhine, Belediyelerin bu düzenlemeden yararlanarak
belediyeye ait tüm malvarlıklarını kamu yararına tahsis etmek suretiyle, aleyhlerine
başlatılan icra takiplerini sonuçsuz bıraktıkları ve icra takibinin esasını oluşturan
mahkeme ilâmının uygulanmasının bu kuralla engellendiği itirazı ileri sürülerek
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.
Anayasa Mahkemesi ise, belediyelere ait hizmetlerin, “kamu yararı gözetilerek
yapılan devamlı ve düzenli çalışmalar oldukları” ön-kabulünden hareketle şu sonuca
varmıştır:
“Belediyelerin devamlılık gösteren hizmetlerinin görülmesine ayrılmış olan emval
veya eşyaların hacze konu olabilmesinin, belediyelerin yerine getirmekle yükümlü
bulundukları kamuya ilişkin hizmetlerin ifa vasıtalarını ortadan kaldırmak gibi arzu
edilmeyen bir netice doğuracağı kuşkusuzdur.
İtiraz konusu kuralla getirilen sınırlamada amaç toplum yararının üstün tutulmasıdır.
Bu sınırlama dışında belediye aleyhine her türlü icra takibinin yapılabilmesi
mümkündür. Bu nedenle, engellemeden söz edilemeyeceği gibi haklı bir neden
olmaksızın mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktirilmesi olanağının borçlu
idarenin iradesine bırakılmış olduğu iddiası da yerinde değildir.”78
Kamu hizmetine özgülenen menkul ve gayrı menkullerinin korunmasında belli
bir ölçüde kamu yararı bulunduğu inkâr edilmez. Ancak, söz konusu düzenleme ile
egemenliğe dayalı bir üstün hakka sahiptir.” E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985 AMKD S.21, s.177;
E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22, s.258. (vba)
77
AMKD S.29 C.1, s.176.
78
E.1999/46, K.2000/25, K.T. 20.9.2000, AMKD S.38 C.1, s.177-8.
90
belediyeler, geliri olmayan tüm mal varlıklarını kamu hizmetine tahsis etmek
suretiyle, alacaklıların haciz yoluyla haklarına ulaşmalarını engelleme olanağına sahip
olmaktadırlar. Karşı oy yazılarında da belirtildiği üzere, sınırlamanın ötesinde hakkı
ortadan kaldıran bu durum, Anayasa’nın yalnız 35’inci ve 13’üncü maddelerine değil,
hak arama özgürlüğüne ilişkin 36’ncı madde hükmüne de açık bir aykırılık
oluşturmaktadır.79
Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, öngörülen güvenceler bakımından
birbirine eşit tuttuğu iki mülkiyet biçimini, yükümlülükler bakımından farklı rejimlere
tabî tutmakta ve kamu mülkiyetini ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmektedir. Bu
yaklaşım, Anayasa Mahkemesi’nin, mülkiyet hakkının temel insan haklarından biri
olarak
temsil
ettiği
değerleri
sağlıklı
biçimde değerlendiremediğini
ortaya
koymaktadır. Anayasal ekonomik düzende kişi hak ve özgürlükleri bakımından
önemli mahzurları olan bu sonucun ortaya çıkmasında, Anayasa Mahkemesi’nin
devletçi düşünce yapısından kaynaklanan değerlendirmelerinin büyük etkisi olduğu
muhakkaktır.
B-
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
1-
Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı ve Niteliği:
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü, Anayasa’nın 48’inci maddesi ile düzenlenmiş
bulunmaktadır. Madde hükmüne göre;
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler
kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”
Söz konusu maddenin kapsamını, dar anlamda sözleşme özgürlüğü, çalışma
özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü oluşturmaktadır. Dar anlamda sözleşme özgürlüğü,
sözleşme yapma ya da yapmama, sözleşmenin türünü, tarafını, içeriğini belirleme
79
Karara muhalif kalan 5 üyenin ortak karşıoy yazısı için bkz. AMKD S.38 C.1, s.179-181.
91
yetkilerini içeren bir özgürlük türünü ifade ederken; çalışma özgürlüğü, gerçek
kişilerin özellikle hizmet sözleşmesi çerçevesinde, diledikleri alanda bir işte
çalışabilmelerini; yani hizmet sözleşmesi yapma özgürlüğüne sahip olmalarını ifade
eder. Teşebbüs özgürlüğü ise, kişilerin diledikleri alanda özel teşebbüsler kurmak
suretiyle iktisadî faaliyetlerde bulunabilmeleri demektir. Bu haliyle teşebbüs
özgürlüğü, “organizasyon kurarak sözleşme yapabilme” yada “sözleşme yapabilecek
organizasyonu kurma” özgürlüğüdür.80
Görüldüğü gibi, Anayasa’nın 48’inci maddesiyle bir arada düzenlenen çalışma
ve özel girişim özgürlükleri, sözleşme özgürlüğünün geniş anlamı içinde yer
almaktadır.
Bu
nedenle,
konuya
ilişkin
bundan
sonraki
tespit
ve
değerlendirmelerimizi, sözleşme özgürlüğünün bu geniş anlamı dahilinde yapacağız.
Girişim özgürlüğüne ilişkin ikinci fıkra hükmü ise, yeri geldiğinde ayrıca ele
alınacaktır.
Sözleşme özgürlüğünün temelini irade özerkliği oluşturmaktadır. İrade
özerkliği, hukuk düzeninin fertlere kişisel ilişkilerini hür iradelerine göre diledikleri
gibi düzenleme hususunda tanımış olduğu genel yetkidir. Bunun sonucu olarak hukuk
düzeni, kişilere sözleşmeye konu olabilecek ilişkilerini bizzat düzenleme, ve ona
diledikleri şekli verme imkanını tanımaktadır. Bu suretle sözleşme özgürlüğü kişilere,
sınırlı bir şekilde de olsa, kişisel ilişkilerini diledikleri gibi düzenlemek, aralarında
geçerli olacak bir hukuk düzeni yaratmak yetkisini vermektedir.81
Sözleşme özgürlüğünün dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı hukuksal
güvence altında olması, ekonomik düzenin karakteristiği bakımından da temel
göstergelerden birini teşkil eder. Piyasacı ekonomik düşünce biçimleri, kişilerin sahip
oldukları irade özerkliği gereği, gönüllü mübadelelerin Devlet müdahalesinden
mümkün olduğunca arındırılması gerektiği konusunda birleşirler. Sosyalist sistemlerde
irade özerkliğinin sonuçları bakımından bunun tam tersi geçerlidir. Sosyal devlet
sistemi ise, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü güvence altına almasına karşın;
80
Bkz. Ahmet Battal, “Anayasa Mahkemesinin Sözleşme Özgürlüğü’nün Sınırlanması Konusundaki
Yaklaşımları”, Özel hukuk ve Anayasa Mahkemesi Sempozyumu I, (Ankara: Banka ve Ticaret
Hukuku Enstitüsü Yayınları, 2001), s.48.
81
Bkz. Fikret Eren, Borçlar Hukuku - Genel Hükümler C. 1, Altıncı Baskı, (İstanbul: Beta Yayınları,
1998), s.16-7; M. Kemal Oğuzman-M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Gözden
Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Bası, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 1998), s.18-20.
92
toplumun “güçsüz” kesimlerini korumak adına asgarî sınırları çizmek, sözleşme
koşullarını belirlemek yoluna gidebilmektedir.
İşçi-işveren arasındaki sözleşme koşullarının işçi lehine, veya kiralayan-kiracı
arasındaki sözleşme koşullarının kiracı lehine Devlet müdahalesi ile belirlenmesi,
sosyal devlete özgü tipik müdahale biçimleridir. Asgarî ücret, taban fiyatları ve
destekleme alımları gibi politikalar da, sosyal devlet tarafından gerçekleştirilen yaygın
müdahale biçimlerini oluşturmaktadır.
Sözleşme özgürlüğünün geniş anlamı içinde yer alan girişim özgürlüğünü
sosyal devlet anlayışı doğrultusunda sınırlayan bir düzenleme de, ilgili Anayasa
maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre “Devlet,
özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır”. Bu durumda
Devlet, bir yandan özel teşebbüslerin serbestçe kurulabilmesini, güvenlik ve kararlılık
içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler alırken; diğer yandan da bunların “millî
ekonominin gereklerine” ve “sosyal amaçlara” uygun yürümesini sağlamakla yükümlü
olacaktır.
1961 ve 1982 Anayasaları ile benimsenen sosyal devlet anlayışına uygun
olarak sözleşme özgürlüğünün, doğrudan doğruya ya da diğer hak ve özgürlüklere
getirilen sınırlamalar dolayısıyla sınırlandırıldığı pek çok yasal düzenleme
bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin tümünü bu çalışma kapsamında ele almak mümkün
değildir. Bu nedenle, sözleşme özgürlüğünü anayasal ekonomik düzende belli bir yere
oturtabilmek bakımından; sözleşme özgürlüğüne ilişkin anayasada öngörülen
sınırlama rejimi ile, bazı temel Anayasa Mahkemesi kararlarına değinmek yeterli
olacaktır.
2-
Mevcut Anayasal Durumda Sözleşme Özgürlüğü’nün Sınırlanması
Sorunu:
1982 Anayasası’nın ilk biçiminde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması
konusunda kademeli bir sistem öngörülmüştü. Temel hak ve özgürlükler,
düzenlendikleri maddelerde yer alan sınırlama nedenleri haricinde, 13’üncü maddede
yer alan sınırlama nedenleri ile de sınırlanabilmekteydi. Yani; 13’üncü maddede yer
93
alan sınırlamalar, tüm hak ve özgürlükler bakımından bir genel sınırlama nedeni
oluşturmakta idi.
Ancak 2001 yılındaki Anayasa değişiklikleri82 ile temel hak ve özgürlüklerin
sınırlanması sisteminde de köklü bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
değişikliklerle, Anayasa’nın 13’üncü maddesindeki genel sınırlama nedenleri
kaldırılmış ve temel hak ve özgürlüklerin yalnızca düzenlendikleri maddelerde
belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabileceği hükmü getirilmiştir.
Sayıca çok fazla ve tüm haklar bakımından kapsayıcı nitelikte olan bu
sınırlama nedenlerinin83 kaldırılarak, temel hak ve özgürlüklerin sadece özel sınırlama
nedenleri ile sınırlanabilecek olması olumlu karşılanabilecek bir değişiklik ise de;
ilgili maddede herhangi bir özel sınırlama nedeni bulunmayan hakların sınırlanması
sorunu, tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Anayasa değişiklikleri sonrası sözleşme özgürlüğünün sınırlanması sorunu da,
bu bağlamda doktrin tarafından tartışılmakta olan konulardan biridir. Anayasa’nın
48’inci maddesinde sözleşme özgürlüğüne ilişkin herhangi bir sınırlama kaydı yer
almadığına84, ve 13’üncü madde ile genel sınırlama nedenleri ortadan kaldırıldığına
göre bu özgürlük nasıl ve hangi gerekçeyle sınırlanabilecektir? Anayasa’nın
82
3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, Resmî Gazete, 17 Ekim 2001, Sayı 24556 (Mükerrer).
83
Anayasanın öngördüğü genel sınırlama nedenleri şunlardı:
1- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü;
2- Millî egemenlik;
3- Cumhuriyetin korunması;
4- Millî güvenlik;
5- Kamu düzeni;
6- Genel asayiş;
7- Kamu yararı;
8- Genel ahlâk;
9- Genel sağlık.
84
“Madde metninde yer alan ‘millî ekonominin gerekleri’ ve ‘sosyal amaçlar’ teknik anlamda sınırlama
nedeni olmaktan çok, anayasanın bu alanda devlete yüklediği ödevin unsurları niteliğindedirler.” Fazıl
Sağlam, “2001 yılı Anayasa Değişikliğinin Yaratabileceği Bazı Sorunlar ve Bunların Çözüm
Olanakları” Anayasa Yargısı, C.19, s.292.
94
öngördüğü sınırlama sistemi karşısında, sözleşme özgürlüğünü kısıtlayan tüm yasal
düzenlemelerin anayasal dayanaktan yoksun olduğunu kabul etmek mi gerekecektir?
Bir görüşe göre, mevcut durum karşısında sözleşme özgürlüğü sınırsız hale
gelmiştir. Bu özgürlüğü kısıtlayan tüm yasal düzenlemeler anayasal dayanaktan
yoksundur ve iptal edilmeleri gerekir. Gözler’in makale ve tebliğlerinde kullandığı
çarpıcı örneklerle ifade edecek olursak; uyuşturucu madde üretimi ve ticareti gibi
faaliyetler, bundan böyle sözleşme özgürlüğü kapsamında anayasa güvencesinde
olacak, “genel sağlık” yada “genel ahlâk” gibi genel sınırlama sebepleri de kaldırılmış
olduğundan, bu faaliyetleri engellemek hukuken mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde,
belirli meslekleri icra edebilmek için diploma veya ruhsat alma gibi zorunluluklar da
anayasaya aykırı kabul edilmesi gereken sınırlamalar olacaktır.85
Karşı görüşte olan Sağlam ise, hakkın nesnel koruma alanı dışında olan
kullanım biçimlerinin herhangi bir anayasal sınırlama nedenine ihtiyaç duymaksızın
sınırlanabileceğini savunur. Ona göre, konusu ve amacı genel ahlâka aykırı
sözleşmeler, sözleşme özgürlüğünün nesnel koruma alanı ile spesifik bağlantı içinde
olmayan, yalnızca arızî ya da tesadüfî bağlantı olarak ortaya çıkan kullanım
biçimleridir.86 Sağlam, sözleşme özgürlüğüne getirilen anayasal güvenceye, bu
çerçeveyi aşan, ahlâka aykırı sözleşmeleri de anayasal koruma alanı içine alacak bir
anlam yüklemenin hiçbir nesnel ya da mantıksal açıklaması olamayacağını savunur.87
Konusu ya da amacı genel ahlâka veya kişilik haklarına aykırı sözleşmelerin,
anayasal ilke ve kurallarla açıkça çelişki içinde olmalarından dolayı, anayasal güvence
altında olduklarından söz edilemez. Ancak mevcut durumda, sözleşme özgürlüğünün,
anayasal ilke ve kurallarla çatışma içinde olmayan kullanım biçimlerine getirilecek
sınırlamaları izah etmek de kolay değildir. Söz konusu tereddütlerin giderilebilmesi
amacıyla, sözleşme özgürlüğünün sınırlanması rejimini açıklığa kavuşturacak bir
anayasa değişikliğinin gerekli olduğu kanısındayız.
85
Kemal Gözler, “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği”, Anayasa
Yargısı, S.19, s.350; Kemal Gözler, “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin
Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli
Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59 Sayı 4, (2001) s.53-67.
(www.anayasa.gen.tr/madde13.htm 16.07.2004)
86
Bkz. Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, (Ankara: SBF Yayınları, 1982), s.49 vd.
87
Sağlam, a.g.m., s.292-93.
95
3-
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sözleşme Özgürlüğü:
Sıklıkla vurguladığımız üzere Anayasa Mahkemesi, Anayasada yer alan soyut
düzenlemelerin içeriğini doldurmak, sınırlarını çizmek ve bu şekilde onları
somutlaştırmak suretiyle, devlet-toplum ilişkileri bakımından çok önemli bir işlev
görmektedir. Bu işlevin konumuz bakımından önemi; sözleşme özgürlüğünün
temelinde “bireysel özerklik” ve “irade özerkliği” gibi kavramların yatıyor olmasıdır.
Anayasa Mahkemesi’nin, sözleşme özgürlüğünü ele aldığı pek çok kararı
bulunmaktadır.88 Ancak; anayasal ekonomik düzenin bütünü hakkında fikir
edinebilmek ve Anayasa Mahkemesi’nin ekonomik düzen algılaması ile ilgili
sonuçlara ulaşabilmek bakımından bazı kararlar ön plana çıkmaktadır. Bu bölümde
bazı konu başlıkları altında bu kararlara değinilecektir.
- Özel Okullarda Belli Oranda Ücretsiz Öğrenci Okutulması Zorunluluğu:
Dava konusu olay; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1988 yılında çıkarılan bir
yönetmelikle, ücretsiz okutulacak öğrenci sınırının %10’a yükseltilmesi ve bu
öğrencilerin %75’inin Bakanlık tarafından, %25’inin ise özel kurumlar tarafından
belirlenebileceğinin öngörülmüş olmasıdır. Yönetmeliğin iptali Danıştay’da dava
konusu olmuş ve bu dava sırasında 625 sayılı Kanunun ek 4’üncü maddesinin
Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüştür.
Anayasa
Mahkemesi,
dava
gerekçesi
olarak
gösterilmeyen
hususlar
bakımından da konuyu incelemiş ve Anayasa’nın 48’inci maddesinde yer alan
sözleşme özgürlüğü bakımından Anayasaya herhangi bir aykırılık olmadığına karar
vermiştir. Mahkeme bu sonuca, özel okullar tarafından sağlanan eğitim hizmetinin
niteliğinden hareketle ulaşmıştır:
“Ulusal savunma, sağlık ve iç güvenliğin sağlanması gibi, onlarla eş değerde ödevler
olarak eğitim ve öğretim koşullarının çağdaş uygarlığın gerektirdiği düzeye
çıkarılması için etkin önlemlerin alınması devletin erteleyemeyeceği ödevlerindendir.
Devlete ait bu denli önemli bir kamu hizmetinin yürütülmesinde çok az da olsa
pay sahibi kılınan özel okulların konumunu bir çeşit ‘kamu hizmeti imtiyazı’na
88
Bu konuda yapılmış bir inceleme için bkz. Battal, a.g.m. ss.43-87.
96
benzetmek mümkündür. Devlet, bir kamu hizmetini bizzat kendi personeli, araç ve
gereciyle yapabileceği gibi, bu hizmeti özel kişilere de yaptırabilir. (…) Bu sebeple,
özel okulları, iç yönetimlerinde ve dış etkinliklerinde Devlet okullarında olduğu gibi
hizmetin kurallarına uygun ciddiyet ve güvenilir biçimde yürütülmesini sağlamak
Devletin görevidir.”89
Her şeyden önce, Anayasa Mahkemesi’nin eğitim hizmetlerinin yürütülmesine
ilişkin nitelendirmesinin yanlış olduğunu ifade etmek gerekir. Bilindiği gibi imtiyaz
usulü, kamu hizmetlerinin özel kişilere sözleşmeler yoluyla gördürülmesi usullerinden
biridir. Ortada bir sözleşme yoksa, imtiyaz usulünden de söz edilemez. Ancak
Anayasa Mahkemesi gerek bu kararında, gerekse kamu hizmetlerinin gördürülmesine
ilişkin diğer kararlarında, imtiyaz yöntemini kamu hizmetinin özel kişilere
gördürülmesinin tek yolu olarak kabul etmektedir.90 Hukukî sonuçları itibariyle bu
durum, imtiyaz usulünde idarenin sahip olduğu birtakım hak ve yetkilerin, dava
konusu eğitim hizmetleri bakımından da geçerli olduğunu kabul etmeyi gerektirir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi de, önce söz konusu hizmeti “kamu hizmeti
imtiyazına benzetmenin” mümkün olduğunu belirtmiş; ardından da, yürütülen bu
hizmet üzerinde Devletin denetim yetkisini oldukça genişletmiştir.
“…[M]addî imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin eğitim ve öğrenimini burslar ve
başka yollarla kolaylaştırmak, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için
gerekli şartları hazırlamakla görevli kılınan, ancak, olanakları sınırlı bir Devletin
ödevini gerçekleştirmek amacına yönelik söz konusu düzenlemeyi, [Anayasanın
48’inci maddesi bakımından] hukukun aşırı zorlaması diye nitelendirmek de doğru
değildir.”91
Söz konusu düzenleme ile özel girişim özgürlüğüne müdahale edilmektedir.
Böyle bir müdahaleyi Anayasaya uygun kılan gerekçe ise, eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması olarak gösterilmektedir92. Üstelik, özel okullarda ücretsiz okutulacak
89
E.1990/4, K.1990/6, K.T. 12.4.1990 AMKD S.26, s.134.
90
Bkz. aşağıda s.184-85.
91
E.1990/4, K.1990/6, K.T. 12.4.1990 AMKD S.26, s.136 (parantez içindeki ifade bana aittir).
92
Düzenlemenin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacını yansıttığı da şüphelidir. Karşı oy yazılarında
d a belirtildiği üzere, iptali istenen düzenlemede ücretsiz okutulacak öğrenciler bakımından “maddi
imkanlardan yoksun olma” koşulu bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin büyük oranda Bakanlık tarafından
97
kesimin Devlet tarafından finanse edileceğine dair herhangi bir hüküm de içermeyen
söz konusu düzenleme; Devletin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama işlevinin külfetini
tamamen özel okul sahipleri ile velilere devretmektedir. Eğer özel okullarda ücretsiz
okutulacak öğrencilerin özel okul sahipleri bakımından oluşturacağı yük Devlet
tarafından karşılanmış olsaydı, bunu, Anayasa’nın benimsediği sosyal devlet
anlayışının gerekleri ile bağdaştırmak daha kolay olacaktı.
Anayasa Mahkemesi ise, söz konusu düzenlemeyle oluşacak külfetin özel okul
sahipleri ile veliler üzerinde bırakılmasını, devlet olanaklarının sınırlı olması
gerekçesine dayanarak Anayasaya uygun bulmuştur. Mahkeme’nin benimsediği bu
yaklaşımın kabulü mümkün değildir. Zira, devlet olanaklarının sınırlı olması, devletin
sosyal sorumluluklarını başka bir kişi veya gruba zarar vermek pahasına yerine
getirmesi anlamına gelmemektedir.
-
Kira Sözleşmelerine Devlet Müdahalesi:
Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde konut sorunu, en önemli sosyal
sorunlardan biridir. Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ülkelerde, konut
sorununun çözümüne dönük sosyal politikalar uygulamaya konulmakta, çeşitli hukukî
önlemler alınması yoluna gidilmektedir. Hukukî önlemlerden en yaygın olanı,
sözleşme koşullarına kiracı lehine düzenlemelerle müdahale ederek kiracı ile kiralayan
arasındaki maddî eşitsizliği dengelemeye çalışmaktır.
Ancak bu yöndeki müdahalelerin de, sözleşme özgürlüğünün temelini
oluşturan irade özerkliğinin ve dolaylı olarak mülkiyet hakkının zedelenmesine yol
açma ihtimali bulunmaktadır. Bundan dolayı; gerçekleştirilmek istenen sosyal amaçlar
ile korunması gereken bireysel değerler arasında gerek yasa koyucular, gerekse
Anayasa Mahkemesi tarafından hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminden bu yana vermiş olduğu pek
çok karar neticesinde, konuyla ilgili tutarlı ve istikrarlı bir görüş oluşturmuş
bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, kira paralarının tümüyle dondurulmasını öngören
düzenlemeleri mülkiyet hakkının özüne dokunduğu gerekçesiyle Anayasaya aykırı
belirleneceği de düşünülürse, yeterli maddi imkanlara sahip olan öğrencilerin de uygulamadan
yararlanabilmeleri ihtimalinin küçümsenmeyecek oranda olduğu görülecektir.
98
saymakla birlikte; sözleşmelerde belirtilen kira paralarına tavan niteliğinde bir sınır
belirlenmesini Anayasaya aykırı bulmamaktadır.93
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde verdiği kararında kira
paralarının tümüyle dondurulmasını öngören yasal düzenlemeyi şu gerekçelerle
Anayasaya aykırı görmüştür:
“…Kira konusu, iktisadî hayata etki yapan önemli bir faktör olmakla beraber, bunun
yalnız başına ele alınması, istenilen sonuçları sağlamaya yetmemektedir. Hal böyle
iken, diğer sektörlerde, devletçe alınmış olan tedbirler ve yapılan sınırlamalar
kaldırılmış, bu suretle daha geniş kazanç imkânları sağlanmış; buna karşılık, mülk
sahiplerinin gayrimenkullere yatırdıkları sermaye gelirlerinin değişmez kalması gibi
bir durum hâsıl olmuştur. Bu durum, gelirlerin dağılışında, mal sahipleri zararına ve
kiracılar yararına bir değişiklik doğurmuştur. Bu sonuç, yurttaşların, haklarda ve
yükümlülüklerde eşitliği prensibine tamamen aykırıdır.
…Öte yandan bu sınırlamalarla kiralar dondurulmuş olduğundan, gayrımenkul
sahiplerinin gelirlerini, değişen şartlara göre ayarlamak imkânı önlenmiş bulunmakta
ve bunların elde ettikleri gelirler, diğer sektörlerdeki kazançların çok altında
kalmaktadır. Ayrıca, bu şekilde dondurulan kira paraları, fiyatların yükselişi sonucu
gayrımenkullerin kazandığı değerin normal gelirini teşkil etmekten de uzaktır. Öteki
sektörlerde sınırlamalar kaldırıldığı ve iktisadî şartlar büsbütün değiştiği halde, 6570
sayılı Kanunla konulan kira rejiminin devam ettirilmesi, adaletsiz ve mülkün
gelirinden sahibinin yararlanmasını önleyen aşırı bir sınırlama halini almıştır. Böyle
bir sınırlamanın mülkiyet hakkının özünü zedelediği aşikârdır.”94
Söz konusu hükümlerin 1961 Anayasası’nın 36’ncı ve 11’inci maddeleri
bakımından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi neticesinde oluşan boşluk,
18.11.1964 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı doğrultusunda, yargı
kararlarıyla doldurulmaya çalışılmıştır. Uzun süre bu yönde işleyen uygulamaya göre;
kira tespit davasına bakan hakim tarafından, toptan eşya fiyatları endeksi ve olağan
93
Bkz. E.1963/127 K.1965/47 K.T. 14.09.1965 AMKD S.3 s.166;
E.1969/67 K.1970/22 K.T. 28.04.1970 AMKD S.8 s.248;
E.2001/303, K.2001/333, K.T. 19.07.2001 AMKD S.37 s.657.
94
E.1963/3 K.1963/67 K.T. 26.3.1963 AMKD S.1, s.153-154.
99
rayiç bedelleri gibi unsurlar göz önünde göz önünde tutularak hakkaniyete ve nesafete
uygun bir miktar belirlemektedir.95
Uygulama bir süre bu şekilde devam ettikten sonra; 16.02.2000 tarihli 4531
sayılı Kanunla Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 7’nci madde
ile, bu konuda yasal bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Buna göre, kira
sözleşmelerinde kararlaştırılan kira paraları 2000 yılında en fazla %25, 2001 yılında
ise %10 oranında artırılabilecektir.
Böyle bir sınırlandırmaya gerekçe olarak, enflasyon oranının üstünde
gerçekleşen kira artışının diğer fiyatların artışına sebep olduğu ve enflasyonla
mücadeleyi güçleştirdiği; bu sebeple enflasyonun artmasına neden olan kira artış
oranlarının öngörülen enflasyon hedefleri ile sınırlanması gerektiği ileri sürülmüştür.96
Söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla çeşitli tarihlerde
açılan davalarda Anayasa Mahkemesi, Yasa gerekçesinde yer alan “enflasyona sebep
olan kira artışları önlenirse, diğer ürünlerin fiyatlarındaki yükselmenin de
önlenebileceği” görüşünü göz önünde tutarak Anayasaya aykırılık iddialarını
reddetmiştir.97
Anayasa Mahkemesi, iptal istemini reddettiği bir kararında şu görüşlere yer
vermiştir:
“…Konut ve işyeri darlığı bulunan bir ülkelerde devletçe önlem alınmadığı taktirde
talebin fazlalığı nedeniyle kiraların aşırı artışı şekilde yükseleceği, bu yükselişin
tüketim maddelerinin fiyatları üzerinde etkili olarak hayat pahalılığına sebep
olacağı açıktır. …Bu nedenle, taşınmaz mal kiralarının sürekli yükselişi ve içinde kira
paralarının önemli etkisi olan fiyat artışlarının ekonomik ve dolayısıyla sosyal yaşamı
olumsuz yönde etkilemesi karşısında Devletin, sosyal huzurun sağlanması, toplumsal
barış ve kamu düzeninin korunması amacıyla kiracı kiralayan ilişkilerini düzenlemesi,
böylece insanımızın hak ettiği yaşam düzeyine kavuşturulması, gelir dağılımının
95
M. Emin Ruhi, “Gayrımenkul Kiralarının Sınırlandırılması Hakkında 4531 Sayılı Yasaya İlişkin
Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Değerlendirme” AÜEHFD, C.7, S.1-2, (2003), s.224.
96
Kanun’un genel gerekçesi için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 26, Birleşim 58.
97
E.2000/26, K.2000/48, K.T. 16.11.2000 AMKD S.38 C.1, s.195;
E.2000/77, K.2000/49 K.T. 21.11.2000 AMKD S.38 C.1, s.207-8.
100
düzenlenmesi ve yoksullukla mücadele etmesi Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen
sosyal hukuk devleti olmanın gereğidir.”98
Anayasa Mahkemesi, yüksek enflasyonun başlıca sebebi olarak gördüğü kira
artış oranlarının sınırlandırılmasını, adeta, sosyal hukuk devleti olmanın getirdiği bir
zorunluluk olarak görmektedir. Bu değerlendirmesini de, Yasa gerekçesinde yer alan
“kira paralarındaki artışın sınırlanması sonucu diğer ürün fiyatlarının artışının da
önlenebileceği” şeklindeki görüşle destekleyerek ileri sürmektedir:
“İtiraz konusu Yasa’nın gerekçesinde de amacının, ekonomi kurallarına göre hak ve
nesafete uygun, makul bir kira parasının saptanmasında kiracının durumu ve
ekonomik güçlerin değerlendirilmesi, dengelenmesi yanında, yargı içtihatlarına
rağmen tüketici fiyat endeksinin üstünde seyreden kira paralarındaki artışın
sınırlandırılarak diğer fiyatların yükselmesinin önlenmesi olduğu belirtilmiştir.”99
Yaklaşık bir yıl sonra vermiş olduğu bir başka kararında ise; düzenlemenin,
öngörülen hedeflerin çok üstünde gerçekleşen enflasyon oranları yüzünden mülkiyet
hakkının özüne dokunduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiş100; ancak ekonomi
kurallarına dayandırdığı (kira paralarındaki artışın, diğer fiyatlar üzerindeki olumsuz
etkisi nedeniyle sınırlandırılması gerektiği yönündeki) bilinen görüşünü de
tekrarlamaktan kaçınmamıştır:
“…ekonomi kurallarına göre hak ve adalete uygun, makûl bir kira parasının
saptanmasında kiracıların durumu ve tüketici fiyat endeksinin üstünde seyreden kira
paralarındaki artışın diğer fiyatlar üzerindeki olumsuz etkileri gözetilerek taşınmaz
mal kira bedellerinin kamu yararı amacıyla ve yasayla sınırlandırılmasının Anayasa ile
çelişen bir yönü bulunmamaktadır.”101
Temel yaklaşım biçimi bu olan Anayasa Mahkemesi, 2001 yılında yaşanan
ekonomik kriz neticesinde oluşan enflasyon oranlarının Kanun’da öngörülenin çok
üstünde gerçekleşmesi sebebiyle, söz konusu sınırlamanın Anayasaya aykırılığına
hükmetmiştir:
98
E. 2000/26, K. 2000/48, K.T. 16.11.2000, AMKD S.38 C.1 s.195.
99
Aynı karar, s.195-6.
100
E.2001/303, K.2001/333, K.T. 19.07.2001, AMKD S.37, s.657.
101
E.2001/303, K.2001/333, K.T. 19.07.2001, AMKD S.37, s.657.
101
“4531 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülen fiyat artışlarına koşut olarak
kiralarda 2001 yılı için kabul edilen %10 oranındaki artış, 2001 yılında yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle oluşan fiyat artışlarının çok altında kalmıştır. Böylece, kira
bedellerine getirilen sınırlama, amacını aşarak kiracı ile kiralayan arasında bulunması
gereken adil dengenin kiralayan aleyhine demokratik bir toplumda makûl, kabul
edilebilir olarak nitelendirilemeyecek biçimde bozulması sonucunu doğurmuştur. Bu
durumda, itiraz konusu ibare ile mülkiyet hakkının özüne dokunacak biçimde yapılan
ölçüsüz sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaştığı ileri
sürülemez.”102
Sonuç olarak kira paralarındaki artışın sınırlanmasını öngören bu düzenleme
iptal edilmiş bulunmaktadır. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili yaklaşımı
üzerinde durulması gereklidir.
Anayasa Mahkemesi’ne göre ülkemizde yaşanan konut ve işyeri darlığı
kiraların aşırı şekilde yükselmesine neden olmakta; bu durum, zamanla diğer tüketim
mallarının fiyatlarında artışa yol açmakta ve hayat pahalılığını (enflasyon)
körüklemektedir. Diğer fiyatların yükselmesinin önlenmesi için, buna sebep olan
kiralardaki artışın sınırlanması gerekir.
Acaba gerçekten böyle midir? Kira artış oranlarını sınırlamakla ekonomide
hedeflenen sonuçlara ulaşılabilir mi? Mahkeme’nin, bahsi geçen sınırlamanın kamu
yararına uygun olduğu sonucuna ulaşırken ileri sürdüğü ekonomik gerekçeler geçerli
midir?
Piyasa süreçleri dikkate alındığında, Yasa gerekçesinde ve Anayasa
Mahkemesi kararında öngörülen iyimser beklentilerin tam tersi sonuçlara ulaşmak
mümkündür. Şöyle ki:
Gayrimenkul piyasasında bu sınırlamanın yaratacağı ilk etki, bu alana yönelik
yatırım talebinin azalması olacaktır. Çünkü; söz konusu piyasa şartlarında
gayrimenkul getirisi düşmüş olacağından, bu alana yatırım yapmanın anlamı
kalmayacaktır. Öte yandan, gayrimenkule azalan talep nedeniyle hızla artan konut
ihtiyacı karşılanamayacak hale gelecektir. Bu durumda, herhangi bir gayrimenkul ilk
kez kiraya verilirken, (kanunî sınırlamadan dolayı gelecekte oluşacak gelir kaybını
telafi etmek amacıyla) eskisine oranla çok daha yüksek kira bedelleri ödenmesi
102
Aynı karar, s.657.
102
gerekecektir. Sonuçta; gayrimenkul kiraları Yasa ile saptanan miktarın çok daha
üzerinde bedellerle belirlenmeye başlayacaktır. Ayrıca; kiracı ile kiralayanın, kendi
aralarında saptadıkları kayıt dışı kira bedelleriyle beyan ettikleri bedel arasındaki fark,
vergi kayıplarına yol açabilecektir.
Yayla’ya göre, “böylece yakın gelecekte bu kanunun şimdi faydalarına olduğu
zannıyla sevinen kiracılar ya halen oturdukları evlere daha yüksek kiralar ödeyecekler
veya daha düşük standartlarda evlere taşınmak zorunda kalacaklardır. Bütün bu
olumsuzluklar ekonominin diğer sektörlerini de dalga dalga etkileyecektir.”103
“Kiraları belirleme gibi bir uygulama, konut sektörüne, hem arz hem talep bakımından
olumsuz etkilerde bulunacaktır. …Piyasayı çarpıtacak ve daraltacaktır. Gayri kanunî
yolların kullanımını teşvik edecektir. En kötüsü, devleti büyümeye, hem elindeki
iktisadî gücü artırmaya, hem de kendi ellerinde gittikçe daha çok yetki toplamaya
itecektir. Sonuç ağır iktisadî zararların yanında, özgürlüğün de gerilemesi
olacaktır.”104
Görüldüğü gibi, ekonomi kuralları göz önünde bulundurulduğunda, Yasa
gerekçesindeki varsayımdan çok farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Konumuz
bakımından asıl dikkat çekici olan ise şudur: Anayasa Mahkemesi, kamu yararının
tespitinde ekonomi kurallarına göndermede bulunmuş olmasına karşın; sınırlamanın
sonuçları bakımından ekonomik süreçleri hesaba katmadan, konuyu sadece
müdahaleci bir perspektifle ele almış ve bu doğrultuda karar vermiştir.
103
Atilla Yayla, “Kira Tasarısı Yanlıştır”, Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi, (Ankara: Liberte
Yayınları, 2001), s.59.
104
Atilla Yayla, “Adalet Bakanlığı’na Karşı Özgürlüğümüzü Korumalıyız”, Devletçi Zihniyet ve
Piyasa Ekonomisi, s.49.
103
III-
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
Sosyal devlet105 XX. yüzyılda devlet-toplum ilişkilerine damgasını vuran en
önemli kavramlardan biridir. Sosyal devlet olgusu, XVII. yüzyıl haklar bildirgeleri ve
anayasa metinlerinde liberal düşünce geleneği doğrultusunda düzenleme konusu
yapılan “özgürlük” ve “eşitlik” kavramlarının zaman içinde geçirdiği dönüşümün
sonucunu yansıtmaktadır.
Endüstri toplumlarında ortaya çıkan toplumsal sınıflar arası güç dengesizliğine
duyulan tepkilerin, sosyal devletin oluşumunda önemli bir rol oynadığından
bahsetmiştik. Oluşum sürecinde rol oynayan söz konusu dinamiklerin etkisiyle,
yapılan sosyal devlet tanımlarında genellikle “toplumsal güç eşitsizliğini dengeleme”
boyutu ön plana çıkmaktadır. Nitekim, Talas’a göre sosyal devlet, “toplumu oluşturan
sınıflar arasında ekonomik ve sosyal bir denge kurmak isteğinden ve düşüncesinden
doğmuş”tur.106 Bu nedenle sosyal devlet, “sınıflararası dengesizlikleri olabildiğince
gidermek ya da azaltmak suretiyle toplum yapısını daha dengeli ve daha sağlıklı bir
duruma getirmeyi kendine hedef alır”107 Azrak sosyal devleti, “bir sosyal grup veya
tabakanın kültürel ve ekonomik bakımlardan tazyikini ve mağduriyetini reddeden,
onunla mücadele eden ve kaldırmaya çalışan devlet”108 olarak tanımlamaktadır. Örücü
ise, “liberal devletin özgürlük ve eşitlik kavramlarına yüklediği anlamı, vatandaşların
sosyal konumlarını da dikkate alan bir anlayışla yeniden yorumlarken, çeşitli sosyal
tabakalar arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları olabildiğince azaltmaya” gayret eden
devlet olarak tanımlamaktadır.109
105
Aynı kavram, “refah devleti” veya “sosyal refah devleti” gibi adlandırmalarla da ifade
edilebilmektedir. Kimi farklılaştırma denemelerine rağmen yaygın kullanım biçimi, bu kavramları
birbiriyle özdeş kabul etmektedir. Bkz. Tanör, a.g.e., s.105-6.
106
Cahit Talas, “Sosyal Devlet-Sosyalist Devlet”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar
ve Ödevler (Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat 1982), s. 346.
107
Münci Kapani, “Sosyal Bir Devletin Belirgin Özellikleri ve Ekonomik ve Sosyal Alanlardaki Başlıca
Ödevleri”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer),
(İstanbul: 5-7 Şubat 1982), s.356.
108
Ülkü Azrak, “Sosyal Devlet ve 1961 Anayasasının Sistemi”, İÜHFM. C.27, S.1-4 (İstanbul 1962),
s.210.
109
Esin Örücü, Sosyal Refah Devletinde Bir Sosyal Kamu Hizmeti Konut, (İstanbul: Sulhi Garan
Matbaası, 1972), s.12.
104
Tanımları çoğaltmak mümkündür. Bu noktada bizi asıl ilgilendiren, sosyal
devlet anlayışının anayasal ekonomik düzeni biçimlendiren unsurlardan biri olarak
ifade ettiği anlamın ne olduğudur.
Bilindiği gibi sosyal devlet, liberal devletin kendi içinde gerçekleştirdiği bir
aşamadan ibarettir. Liberal devletin temel ilkeleri ve kurumlarının korumasıyla, ancak
değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal koşulların dikkate alınmasıyla ortaya
çıkmıştır.110 Liberal devlet pratiğinin hangi amaç ve gerekçelerle böyle bir dönüşüme
zorlandığına birinci bölümde değinmiştik. Bu bölümde ise, anayasal ekonomik düzeni
biçimlendiren unsurlardan biri olarak, sosyal devlet anlayışının 1982 Anayasası
tarafından benimsenen hukukî yöntemlerini inceleyecek ve sosyal devlet kavramının
Anayasa Mahkemesi kararlarına ne şekilde yansıtıldığını araştıracağız.
A-
1982
ANAYASASI’NDA
SOSYAL
DEVLETİN
HUKUKÎ
YÖNTEMLERİ
1-
Sosyal Hakların Tanınması ve Klasik Hakların “Sosyalleşmesi”:
a- Sosyal Hakların Tanınması:
Sosyal hakların oluşum sürecine daha önce değinmiştik. Bilindiği gibi 1789
Bildirgesi’nde somutlaşan hak anlayışının zaman içinde geçirdiği dönüşüm, “devlete
karşı korunması gereken hak” anlayışının terk edilerek; devletin, vatandaşlarının
maddî ve manevî gelişmelerini sağlamaya yönelik görevler üstlenmeye başlaması
sonucunu doğurmuştur. Bu noktada, bir yandan sosyal haklar adı verilen yeni bir
haklar kategorisi ortaya çıkarken; diğer yandan da klasik haklar, mutlak niteliklerini
kaybederek, toplumsal yarar düşüncesiyle sınırlanabilen nisbî haklar olarak ele
alınmaya başlamışlardır. Sosyal hakların anayasal tanımaya konu olması ve klasik
hakların “sosyalleşmesi” süreci, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yaygınlık
kazanmıştır.
110
Göze, a.g.e., s.97.
105
Bugün gelinen noktada, sosyal haklar kataloğunun hangi haklardan oluştuğu,
“sosyalleşen” klasik hakların bu kataloğa dahil edilip edilmeyeceği, veya bazı sosyal
hakların zaman içinde klasik hak sayılıp sayılmayacağı gibi konularda önemli fikir
ayrılıkları söz konusudur. Konuyla ilgili dikkatli bir inceleme yapılması zorunluluğu
bulunmaktadır. Ancak çalışma konumuzun kapsamı düşünüldüğünde, böylesine
kapsamlı bir çabaya girişmek yerine, sosyal hakların diğer haklardan ayırt edici
niteliklerini belirtmekle yetinmek yeterli olacaktır.
Sosyal hakların ayırt edici niteliği nedir? Bir görüşe göre klasik haklar, devlete
olumsuz bir edim, bir dokunmama yükümlülüğü yüklerken; sosyal haklar, devletin
olumlu edimlerde bulunmasını gerektirmektedirler. Bir başka deyişle, sosyal hakların
ayırt edici özelliği, hak sahibine, kendisine yönelik bir edimde bulunulmasını talep
etme yetkisi vermesidir. Ne var ki; böyle bir ölçütün kabulü halinde, grev hakkı,
sendikal haklar, toplu görüşme ve toplu sözleşme hakkı gibi devletin olumlu bir
edimini gerektirmeyen sosyal hakların bu kategori içinde görülmemesi gerekir. Bu
nedenle, sosyal hakların olumlu bir edim gerektirdiği şeklinde bir ölçüte başvurmak
yanıltıcı olabilmektedir.111 Bir diğer görüş, sosyal hakların konuları bakımından
tanımlanabileceğini savunur. Buna göre, klasik haklar, kişinin moral, entelektüel ve
spiritüel gelişimini sağlamalarına karşın; sosyal haklar, kişinin ekonomik ve sosyal
yönden gelişmesini kolaylaştırırlar. Ancak bu ayrıma başvurulduğunda, kişinin
ekonomik gelişimini sağlayan özel girişim ve ticaret özgürlüğü gibi geleneksel hak ve
özgürlük biçimleri ile sosyal haklar arasındaki ayrımı izah etmek mümkün
olmamaktadır. Dolayısıyla, konu bakımından yapılan bu ayrım da sosyal hakların ayırt
edici niteliğini ortaya koymaktan uzaktır.112 Konuyla ilgili bir başka görüş ise, klasik
hakların kişilere tanınmış haklar olmalarına karşılık; sosyal hakların topluluklara
tanınmış olduğunu ileri sürmektedir. Oysa ki sosyal haklar, kolektif görüntülerine
rağmen; hukukî anlamda ve özellikle yargısal güvenceler bakımından kişisel nitelikli
haklardır. Dolayısıyla, sosyal hakların kolektif nitelikli haklar oldukları görüşü de
yanıltıcı niteliktedir.113 Bu durumda, sosyal haklar ancak “amaçlarına göre” ayırt
edilebilecektir. Buna göre sosyal haklar, ekonomik ve sosyal alanda “fırsat eşitliğini”
111
Tanör, a.g.e., s.13-23.
112
Aynı eser, s.24-33.
113
Aynı eser, s.33-39.
106
sağlamayı amaçlayan ve toplum içinde ekonomik bakımdan zayıf olduğu düşünülen
sınıf ve grupları korumaya yönelen haklardır.114
Belirttiğimiz
ayrım
ölçütü
çerçevesinde
değerlendirildiğinde,
1982
Anayasası’nda yer alan sosyal hakların şu düzenlemelerden oluştuğu görülür:
Devletin, “insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlamaya çalışma” ödevinin (m.5) uzantısı olarak Anayasa’nın 42’nci maddesinde;
“kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı (m.42/1);
ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okullarında parasız
olduğu (m.42/5); Devletin maddî imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burslar ve
başka yollarla gerekli yardımları yapacağı (m.42/7) ifade edilmektedir.
Anayasa’nın 56’ncı maddesinde “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahip” olduğu (m.56/1) belirtilmekte; “çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevi”
olarak saptanmakta (m.56/2); Devletin, “herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenleme” görevine (m.56/3) yer verilmektedir.
Yurttaşların maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlamaya çalışma ödevinin uzantısı olabilecek bir başka Anayasa hükmü ise, 57’nci
maddedir. Buna göre; “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca konut
teşebbüslerini destekler.”
Anayasa’nın çalışma hayatına ilişkin hükümleri içinde öncelikle 49’uncu
maddeye değinilmelidir. Bu maddeyle, çalışmanın “herkesin hakkı ve ödevi” olduğu
belirtildikten sonra; Devletin, “çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek,
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak
için gerekli tedbirleri alma” (m.49/2) görevine yer verilmiştir.
Çalışma hayatında ücretlerin adaletli olması, sosyal devletin ilgisiz kalacağı bir
konu değildir. Bu husus 55’inci madde hükmüyle düzenlenmiştir: “Ücret emeğin
114
Aynı eser, s.39-42.
107
karşılığıdır” (m.55/1). “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır”
(m.55/2).
Sosyal devlet anlayışının en önemli hukukî sonucu olan sosyal güvenlik hakkı
ise 60’ıncı maddede düzenlenmiştir: “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir”
(m.60/1). “Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar”
(m.60/2). “Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” başlıklı
61’inci madde ise; devlete, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve
gazilere kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak; sakatların, yaşlıların ve
korumaya muhtaç çocukların korunması için gerekli tedbirleri almak görevi
verilmiştir.
1982 Anayasası, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
dışında, çeşitli toplum kesimlerinin korunmasını öngören pek çok düzenlemeye yer
vermiştir. Anayasada yer alan bu yöndeki düzenlemeler şunlardır: Küçükler ve
kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel
olarak korunması (m.50/2); gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korunması (m.58/2);
başarılı
sporcuların
korunması
(m.59/2);
yabancı
ülkelerde
çalışan
Türk
vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal
güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde
yardımcı olunması (m.62); sanatın ve sanatçının korunması (m.64); orman köylüsünün
korunması (m.170); kooperatifçiliğin geliştirilmesi (m.171); tüketicilerin korunması
(m.172); esnaf ve sanatkârların korunması (m.173).
Görüldüğü gibi 1982 Anayasası, çağdaş anayasaların hemen hepsinde görülen
Devlete “koruyucu” nitelikli işlevler tanınması eğiliminin dışında kalmamıştır. Çeşitli
toplumsal kesimlerin korunması konusunda cömert bir yaklaşım sergileyen Anayasa,
devletin “sosyal” amaçlarla ekonomiye müdahale olanakları bakımından da hayli
zengin bir içeriğe sahiptir.115
115
Program hüküm niteliğinde olan ve çeşitli toplum kesimlerinin korunmasına yönelik düzenlemeler
çoğunlukla sosyal devlet anlayışını gerçekleştirme amacına yönelik olmakla birlikte, “sosyal” amaçların
dışındaki gerekçelere de dayandırılabilir. Örneğin, tarım kesiminin korunması suretiyle tarımsal ürün
ihracatının artırılması, sporcuların ve sanatçıların korunması suretiyle uluslararası alanda prestij
108
b- Klasik Hakların “Sosyalleşmesi”:
Sosyal devletin oluşum sürecinden bahsederken, sosyal haklar adı verilen yeni
bir haklar kategorisinin ortaya çıkışına paralel olarak, klasik hakların da mutlak
niteliklerini kaybettiklerini ve toplumsal yararın gerektirdiği durumlarda sınırlanabilen
nisbî haklar haline geldiklerini belirtmiştik.
Mülkiyet hakkının, zamanla uğradığı dönüşümün sonucunda hak sahibine borç
yükleyen bir anlayışla ele alınması, klasik hakların sosyalleşmesi olgusunun en
belirgin örneğini oluşturmaktadır. Weimar Anayasası’nda (m.153/3) gördüğümüz bu
yaklaşım biçimi, 1961 ve 1982 Anayasalarında da benimsenmiş ve mülkiyet hakkı bu
doğrultuda düzenleme konusu yapılmıştır. 1982 Anayasası’nın 35’inci maddesine
göre, “mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.
Kanaatimiz odur ki; mülkiyet hakkının zamanla kazandığı toplumsal işlev göz
önünde bulundurularak gerçekleştirilen düzenlemelerin hakkın kullanımını nasıl
etkileyeceği, bir başka deyişle, bireysel koruma alanını ne ölçüde daraltması gerektiği,
doktrinsel çalışmalarda mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır.
Bazı yazarlar, 35’inci maddenin üçüncü fıkra hükmünden; yalnızca mülkiyeti
toplum yararına aykırı kullanmamak şeklinde olumsuz bir emir değil, toplum yararına
uygun kullanmak biçiminde olumlu emrin de çıkarılabileceğini ileri sürmektedirler.
Bunlardan biri olan Göze’ye göre;
“…[M]ülkiyet hakkı sosyal bir karakter taşımaktadır, yani hak sahibi, hakkını dilediği
gibi değil, fakat belirli bir biçimde toplum yararına uygun olarak kullanmak
zorundadır. Hak sahibi mülkünü kendisi için, kendi yararına kullanma hakkına
sahiptir, fakat aynı zamanda mülkünü toplumun yararına, içinde yaşadığı
toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde kullanmak zorunda olacaktır.”116
kazanılması gibi amaçlarla da çeşitli toplum kesimleri ve toplulukların korunması öngörülebilir.
Belirttiğimiz özellikleri nedeniyle bu nitelikteki düzenlemeleri ayrı bir başlık altında ifade etmek
gerekli olsa da, takip ettiğimiz sistematik gereği böyle bir bölümlendirmeye gitmeyi gerekli
görmüyoruz.
116
Göze, Liberal, Marxiste, Faşist ve Sosyal Devlet, s.120.
109
Bu yönde yapılan yorumların, hakkın sosyal boyutunu fazlasıyla genişlettiği ve
bireysel koruma alanını daralttığı gerekçesiyle isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Zira,
mülkiyet hakkının “toplum yararına aykırı kullanılamaması” ile “toplum yararına
uygun kullanılmak zorunda olması” birbirinden farklı durumlardır. Birinci durumda,
mülkiyet hakkının kullanılması bakımından sınır çizilmekte ve hak sahipleri bu sınır
dahilinde haklarını diledikleri gibi kullanabilmektedirler. İkinci durumda ise mülkiyet
hakkı sahipleri, yalnız kendi yararlarını değil, toplum yararını da dikkate almak
durumunda kalmaktadırlar. Açıktır ki; bu anlayış, özel mülkiyet üzerinde toplumun da
bir anlamda hak sahibi olduğu yorumunu davet eder. Böyle bir yorumun kabulü ise,
mülkiyet hakkının, kişiyi devlet karşısında koruyan temel haklardan biri olma
özelliğini yitirmesi demektir. Bu sebeple, mülkiyet hakkının “toplum yararına uygun
kullanılmak zorunda olduğu” yönündeki yorumlar, bu hakkın varlığını dahi anlamsız
kılabilecek mantıksal sonuçlar üretmeleri nedeniyle isabetsizdir.
Sosyal devlet anlayışı, mülkiyet hakkının yanında; çalışma, sözleşme ve
girişim özgürlüklerinin çeşitli kullanım biçimlerinin de “sosyal” amaçlarla
sınırlanması gereğini içermektedir. Sosyal devlet, çalışma, sözleşme ve girişim
özgürlüklerini güvence altına almasına karşın; toplumun “güçsüz” kesimlerini
korumak adına, bu özgürlüğün asgarî sınırlarını çizmek ve sözleşme koşullarını
belirlemek yoluna gidebilmektedir. İşçi-işveren arasındaki sözleşme koşullarının işçi
lehine; veya kiralayan-kiracı arasındaki sözleşme koşullarının kiracı lehine Devlet
müdahalesi ile belirlenmesi, sosyal devlete özgü tipik müdahale biçimleridir. Asgarî
ücret, taban fiyatları ve destekleme alımları gibi politikalar da, sosyal devlet tarafından
gerçekleştirilen yaygın müdahale biçimlerini oluşturmaktadır.
2- Kamulaştırma ve Devletleştirme:
Daha önce belirttiğimiz üzere, günümüzde mülkiyet hakkı, mutlak ve sınırsız
bir hak olarak değil; sosyal işlevleri olan ve hak sahibine bu yönde yükümlüler
yükleyen bir hak olarak düzenleme konusu yapılmaktadır. Bu durumun en önemli
sonucu; mülkiyet hakkının, kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla ve hak sahibinin
rızasına bakılmaksızın, kamu organları tarafından sona erdirilebilecek olmasıdır.
110
1982 Anayasası’nda da yer alan kamulaştırma (m.46) ve devletleştirme (m.47)
kurumları, mülkiyet hakkının kamu organları tarafından sona erdirildiği (veya
sınırlandırıldığı) temel düzenleme grubunu oluşturmaktadırlar.
Kamulaştırmadan farklı olarak devletleştirme, ekonomideki kamusal karar
alma mekanizmalarının yönlendiriciliğini artırma işlevi görmektedir. Bu özelliği
dolayısıyla devletleştirmenin, “ekonomik karar alma sürecinin örgütlenmesi” başlığı
altında ayrıca incelenmesi daha uygun olacaktır.
Sosyal devlet anlayışının kamulaştırma uygulamalarını yaygınlaştırdığı kesin
olmakla birlikte; kamulaştırmanın bir kurum olarak varlığı çok daha eskiye
uzanmaktadır. Mülkiyet hakkının devlet organlarının müdahale alanı dışında
görüldüğü Roma Hukukunda dahi, kamu yararı düşüncesiyle özel mülkiyetin
kaldırılması gerektiği durumlarda, -günümüzdekinden farklı bir usulle de olsa- bunu
gerçekleştirme olanakları mevcuttur.117
XX. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte, devletlerin sosyal ve ekonomik alanlarda
üstlendikleri görevlerdeki artışa paralel olarak, mülkiyet hakkına yönelik müdahale
gerekçeleri bakımından da ciddi bir artış söz konusu olmuştur. Günümüzde mülkiyet
hakkı, kamu yararı amacıyla, “sağlık, kamu düzeni, sosyal adalet, eşitlik, ekonomik ve
sosyal kalkınma, önemli sosyal sorunların çözümü, haberleşme ve etkin yerleşme
politikası gibi sebeplerle kamulaştırma yapılmak suretiyle sonlandırılabilmektedir.”118
Kişinin devlet müdahaleleri karşısındaki güvencesi niteliğindeki mülkiyet
hakkının, yine devlet müdahaleleri ile sonlandırılabilmesi; özellikle temel hak ve
özgürlükler bakımından önemli sonuçları olan bir ilişki biçimi yaratmaktadır.
Ülkemizde
2001
yılında
gerçekleştirilen
Anayasa
değişiklikleriyle,
kamulaştırma uygulamalarında bireyler bakımından güvence niteliğinde birtakım
düzenlemeler öngörülmüştür. Bahse konu değişikliklerin birey-devlet ilişkileri
117
Mülkiyet kamu organlarının müdahalelerinden masun tutulduğu için, Roma’da mülkiyet hakkı
cebren sonlandırılamıyor; fakat, mülkiyet hakkı sahibi mülkünü “satmaya” zorlanıyordu. Bkz. Özcan
Karadeniz Çelebican, Roma’da Kamulaştırma ve Kamu Yararı Kavramı, (Ankara: Sevinç
Matbaası, 1975), s.38-9.
118
Veli Böke, Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, İkinci Baskı,
(Ankara: Seçkin Yayınları, 2004), s.27.
111
bakımından sonuçlarına değinmeden önce, kamulaştırmanın tanımı, unsurları ve ayırt
edici özellikleri üzerinde durmak gerekir.
a- Kamulaştırmanın Tanımı ve Benzeri Kurumlardan Ayırt Edici
Özellikleri:
Kamulaştırma, en genel ifadeyle, kamu yararını gerçekleştirme amacıyla
mülkiyet hakkının, -hak sahibinin rızasına bakılmaksızın- kamu organları tarafından
sona erdirilmesi işlemidir. Başka bir anlatımla, “kamu yararlarının korunması ve kamu
hizmetlerinin görülmesi için devlete tanınmış yetkilerden ve taşınmaz üzerinde özel
mülkiyet hakkını ortadan kaldıran ya da bu hak üzerine konulmuş bir sınırlamadır.”119
Kamulaştırmanın hukukî unsurlarına yer veren kapsamlı bir tanım ise,
Anayasa’nın
46’ncı
maddesi
(f.1)
ışığında
şu
şekilde
gerçekleştirilebilir:
Kamulaştırma, “devlet ve kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde,
gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların
tamamının veya bir kısmının, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, mülkiyetini
zorla devralması”dır.120
Kamulaştırmada mülkiyetin sonlandırılması söz konusudur. Bu bakımdan
kamulaştırma, devletleştirme (m.47) ile benzerlik gösterir. Bir başka benzerlik de; hem
kamulaştırmada, hem de devletleştirmede kamunun mülkiyetine geçen malın değerinin
ödeniyor olmasıdır. Ancak bu benzerliklere rağmen iki işlem, konuları bakımından
birbirinden farklıdır. Devletleştirme, “özel teşebbüsler” bakımından söz konusu
olabilecek bir işlem iken; kamulaştırma “taşınmaz mallar” bakımından mümkündür.
Devletleştirmenin kanunla, kamulaştırmanın ise idarî işlemler yoluyla yapılması, iki
işlem arasındaki bir başka farklılığı oluşturur.
Mülkiyetin cebren sonlandırılması bakımından kamulaştırmanın benzerlik
içinde olduğu bir başka işlem de istimvaldir. İstimval de karşılıksız bir işlem değildir,
el atılan malın değeri idare tarafından ödenir. İstimval ve kamulaştırma arasındaki fark
ise, istimvalin “taşınır mallar” üzerinde uygulanan bir işlem olması ve bu yola ancak
119
E.1993/8, K.1993/31, K.T. 22.9.1993 AMKD S.30 C.1, s.138.
120
Kemal Gözler, İdare Hukuku C.II, (Bursa: Ekin Yayınları, 2003), s.858.
112
“olağanüstü hallerde” başvurulabilmesine karşın; kamulaştırmanın “taşınmaz mallar”
bakımından geçerli olan “olağan” bir işlem olmasıdır.
Kişinin sahip olduğu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sonlandırma
yöntemlerinden biri de, kamulaştırmasız el atma fiilidir. Kamulaştırmasız el atma;
idarenin özel mülkiyet konusu bir taşınmazı, kamulaştırmaya başvurmaksızın iradî
veya gayrı iradî bir şekilde fiilen işgal ederek bir kamu hizmetine tahsis etmesi ve
üzerinde kalıcı tesis gerçekleştirmesidir. Herhangi bir idarî işlem söz konusu olmadığı
için, kamulaştırmasız el atma bir haksız fiil mahiyetindedir. Taşınmaz malikinin
tazminat talep etmesi mümkündür. Hükmedilecek tazminat ise, kamulaştırma bedeli
niteliğinde değildir.121
İdarenin özel mülkiyete al atma biçimlerini ve kamulaştırmanın genel
özelliklerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra; kamulaştırmanın hukukî unsurlarını
incelemeye başlayabiliriz:
- Kamulaştırmaya yetkili organ, devlet ya da kamu tüzel kişileridir:
Tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurumları kamulaştırma yapamaz; tüzel
kişiliği bulunanlar ise, görevli oldukları konularla sınırlı bir yetkiye sahiptir.
Özel kişilerin kamulaştırma yapması mümkün olmamakla birlikte; kamu tüzel
kişilerinin özel kişiler lehine kamulaştırma yapması mümkündür. Ancak bunun için;
özel kişinin yürüttüğü faaliyeti düzenleyen özel kanunda, özel kişi lehine
kamulaştırma yapılabileceğinin öngörülmüş olması lazımdır. Böyle bir yetki tanınması
durumunda özel kişiler lehine yapılacak kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunu
hükümlerine tabî olacaktır. Yetkili organ ise, özel kişilerin gördükleri hizmet
bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya Bakanlıklara
aittir.122
Anayasa
Mahkemesi
de,
kural
olarak,
özel
kişiler
lehine
yapılan
kamulaştırmaları Anayasaya aykırı görmemektedir. 3213 sayılı Maden Kanunu ile
işletme ruhsatı sahibi özel kişi lehine kamulaştırma yapılabileceğini öngören madde
hükmünü inceleyen Anayasa Mahkemesi, buna benzer düzenlemelerin gerekçesini
şöyle izah etmektedir:
121
Böke, a.g.e., s.30-1.
113
“Çok ayrık bir yöntem olarak uygulanan gerçek kişi ya da özel hukuk tüzelkişisi
yararına kamulaştırmada, özel mülkiyet konusu bir taşınmazın kamu gücü kullanılarak
özel kişiler arasında el değiştirmesinin nedeni, işletme ruhsatı sahibi özel
girişimcilerin yararlarının, taşınmaz maliklerinin kişisel yararlarından üstün tutulması
biçiminde algılanamaz. Burada ancak, işletme ruhsatı sahibi kişiler eliyle yürütülen
belli süreli maden işletme çalışmaları konusunda gerçekleştirilecek kamu yararının
karşılanması
gereksiniminin,
eski
malikin
yararından
üstün
tutulması
söz
konusudur.”123
- Kamulaştırma özel mülkiyete konu taşınmazlar bakımından söz konusu
olabilir:
Taşınır
mallar
üzerindeki
mülkiyet
hakkını
sonlandırma
yöntemi,
kamulaştırma değil istimvaldir; kamulaştırma ancak taşınmaz mallar bakımından söz
konusu olabilir. Buna ek olarak; ancak gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait
taşınmazlar kamulaştırılabilir. Bir kamu tüzel kişisinin, bir başka kamu tüzel kişisi
elindeki
taşınmaza
–kısmen
veya
tamamen-
ihtiyaç
duyması
durumunda;
Kamulaştırma Kanu’nun 30’uncu maddesinde yer alan özel usullere başvurulacaktır.
- Kamulaştırma kamu yararı sebebiyle yapılır:
Kamu yararı, kamulaştırma işleminin amaç unsurunu oluşturmaktadır. Kamu
yararının bulunmadığı durumlarda yapılan kamulaştırmalar bu bakımdan hukuka
aykırıdır.
Devletin sosyal ve ekonomik alanlarda artan işlevlerine paralel olarak, kamu
yararının içeriğinde de belli bir genişleme söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, yargı
organları tarafından yapılan hukuka uygunluk denetiminde, kamu yararı unsurunun
gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek giderek güçleşmiştir. Kişisel menfaat,
kişisel düşmanlık, siyasal amaçlar gibi açık aykırılıklar dışında; yargı organlarının,
kamulaştırmalarda kamu yararı amacının söz konusu olup olmadığını tespit etmesi
mümkün görünmemektedir.124
122
Gözler, a.g.e., s.868.
123
E.1993/8, K.1993/31, K.T. 22.9.1993 AMKD S.30 C.1, s.130.
124
Gözler, a.g.e., s.884-85.
114
- Kamulaştırma malın “gerçek” karşılığının, “nakden” ve “peşin” olarak
ödenmesiyle yapılır:
Anayasa’nın
46’ncı
maddesinde
2001
yılında
yapılan
değişiklikle,
kamulaştırmaların “gerçek” karşılıkların ödenmesi şartıyla yapılabileceği öngörülmüş
bulunmaktadır. Bu durumda, kamulaştırma bedellerinin hesaplanmasında gerçek
karşılığı yansıtmayan (sözgelimi vergi değeri gibi) ölçütler kullanılamayacaktır.
1961 Anayasası döneminde çıkarılan 1488 sayılı Kanunla, Anayasa’nın
kamulaştırmayı düzenleyen 38’inci maddesinde değişikliğe gidilmiş ve “kamulaştırma
bedelinin, mülkün vergi değerini aşamayacağı” esası öngörülmüştür. İlgili
düzenlemeye ilişkin kararında Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma bedellerinin
“gerçek” karşılıkları yansıtması gerektiğini ve bunun, birey ve toplum yararları
arasında gözetilmesi gereken dengeyi sağlamanın yollarından biri olduğunu şu
cümlelerle ifade etmiştir:
“Kamulaştırmanın tek taraflı işleyen bir zoralım müessesesi olduğu göz önünde
tutulursa, kamulaştırma işlemine girişen kamu kurumu taşınmaz malın gerçek değerini
ödemek zorunluluğundadır. Bunun dışında bir anlayış, yani gerçek değer yerine daha
düşük bir değerin ödenmesi, o taşınmazın kısmen müsaderesi niteliği taşır.
Hakların birbiriyle çatışması halinde bir dengenin bulunması demokratik hukuk
devleti ilkelerinin başında gelir. Kamulaştırma gibi zor alım hakkını kullanan kamu
gücünün karşısında, elinden taşınmazı alınan kişinin de bu taşınmazın gerçek değerini
isteyebilmesi, haklar arasındaki dengenin gerçekleştirilebilmesinde önemli bir
öğedir.”125
Anayasa’nın 46’ncı madde hükmünün ikinci fıkrasında, kamulaştırma bedeli
ile kesin hükme bağlanan artırım bedelinin “nakden” ödenmesi öngörülmektedir.
Nakden ödeme, ödemenin para ile yapılması demektir. Yani ödeme, tahvil, bono ve
borç senetleri verilerek yapılamaz. Malın bedelini ödemek için idare tarafından malike
-rızası olmadıkça- taşınabilir veya taşınamaz mal da verilemez.126 Nakden ödeme
kuralının istisnası, Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “trampa
yoluyla kamulaştırma”dır. Ancak, bu durumda da mal sahibinin rızası gerekmektedir.
125
E.1976/38, K.1976/46, K.T. 12.10.1976 AMKD S.14, s.267.
126
Gözler, a.g.e., s.862.
115
“Peşin ödeme”, kamulaştırma bedelinin mal sahibine nakden ödenmesi veya
bankada emrine hazır tutulması suretiyle gerçekleştirilir. Kamulaştırma bedelinin
“peşin” olarak ödenmesi koşulunun istisnası, Anayasa’nın 46’ncı maddesinin ikinci
fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “tarım reformunun uygulanması, büyük enerji
ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla” kamulaştırılan toprakların
bedellerinin ödeme şekli kanunla taksite bağlanabilmektedir. Kanunun taksitle
ödemeyi öngördüğü durumlarda, eşit taksitler halinde ve taksitlendirme süresi beş yılı
aşmayacak şekilde ödeme yapılmak zorundadır. Anayasada belirtilen istisnaî nitelikli
bu durumlar, sosyal amaçlı kamulaştırmalar olup, sosyal devletin bir yöntemi olarak
kabul edilebilir.127 Ancak; kamulaştırılan toprağın, o toprağı doğrudan doğruya işleten
küçük çiftçiye ait olması durumunda, yukarıdaki istisnaî durumlar söz konusu olsa
dahi, kamulaştırma bedellerinin peşin ödenmesi gerekir (m.46/3).
Anayasa’nın 46’ncı maddesinin ilk düzenleme biçiminde, taksitle ödemenin
söz konusu olduğu durumlarda ve herhangi bir sebeple kamulaştırma bedellerinin
ödenmemesi halinde, peşin ödenmeyen kısmın “devlet borçları” için öngörülen en
yüksek faiz haddine bağlanması düzenlenmişken; 2001 yılında yapılan değişikliklerle,
bu bedellerin “kamu alacakları” için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanması
öngörülmüştür. Kamulaştırma bedelleri bakımından devlet borçları ile alacakları
arasındaki ayrımı ortadan kaldıran bu değişikliğin, hukuk devleti ve demokrasinin
gerekleri bağlamında olumlu bir adım olduğuna şüphe yoktur.
Esasen,
gerek
2001
yılındaki
Anayasa
değişiklikleri,
gerekse
bu
değişikliklerden önce Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan düzenlemeler, taşınmazlar
üzerindeki mülkiyet hakkının sonlandırılması uygulamalarında bireyler lehine güvence
oluşturacak niteliktedir. Bu nedenle, çalışma konumuz bakımından da önem taşıyan
söz konusu Anayasa değişikliklerini (ve konumuzla ilgili olduğu ölçüde Kamulaştırma
Kanunundaki değişiklikleri) ayrı bir başlık altında incelemekte fayda vardır.
127
Özbudun, a.g.e., s.131.
116
b- Kamulaştırmalarda Bireyler Bakımından Öngörülen Güvenceler:
2001 yılı Anayasa değişiklikleriyle bireyler bakımından getirilen güvenceler
içinde belki de en çok bilineni, taksitle ödemenin söz konusu olduğu durumlarda ve
herhangi bir sebeple kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi halinde, peşin ödenmeyen
kısma devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddinin değil, kamu alacakları
için öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanacak olmasıdır. Şüphesiz ki bu
değişiklik, devlet borçları ile devlet alacakları arasındaki anlaşılmaz ayrımı kaldırması
bakımından yerinde olmuştur.
Kamulaştırma uygulamalarında bireyler bakımından güvence oluşturabilecek
nitelikteki bir başka değişiklik, kamulaştırmalarda mülkiyet hakkının sona erdirilmesi
karşılığı olan bedellerin “gerçek karşılık” esasına göre ödenecek olmasıdır.
1982 Anayasası’nın ilk düzenleme biçiminde “gerçek karşılık” esasına yer
verilmemiştir. Bunun yerine, kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarz ve usullerinin
kanunla belirleneceği ifade edildikten sonra; kamulaştırma bedelinin hesaplanmasına
ilişkin ölçütler şu şekilde sıralanmıştır: “vergi beyanı”, “kamulaştırma tarihindeki
resmi makamlarca yapılmış kıymet taktirleri”, “taşınmaz malların birim fiyatları”, yapı
maliyet hesapları” ve “diğer objektif ölçüler”. Yine aynı fıkra hükmünün ilk
biçiminde, kamulaştırılan taşınmaza ait “tespit edilen bedel” ile “vergi beyanındaki
kıymet” arasındaki farkın vergilendirilmesi de öngörülmüştür.
2001 yılındaki değişikliklerle birlikte, tespit edilen ve beyan edilen değerler
arasındaki farkın vergilendirilmesine ilişkin bu düzenleme kaldırılmış; ayrıca,
kamulaştırma bedelinin hesaplanmasına ilişkin ölçütler de kaldırılarak, “gerçek
karşılık” esası getirilmiştir.
Bahse
konu
Anayasa
değişiklikleriyle
kamulaştırma
uygulamalarında
öngörülen düzenlemeler bunlardır. Ancak, söz konusu değişikliklerden önce çıkarılan,
24.04.2001 tarihli 4650 sayılı “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”da da, özel mülkiyet hakkının korunması bakımından
güvence oluşturabilecek nitelikte birtakım düzenlemeler öngörülmüştür.
Bunlardan biri, Kamulaştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesine son fıkra olarak
eklenen “idarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine
başlanılamaz” hükmüdür. Söz konusu düzenleme, kamulaştırma bedellerinin
117
ödenmesinde yaşanabilecek gecikmelerin önlenebilmesi bakımından önemlidir. Gerçi
kanun, “yeterli ödenek”ten kastın ne olduğunu açık biçimde ortaya koymamıştır.
Ancak hükmün düzenleme amacı göz önünde bulundurulduğunda; yeterli ödenekten,
“idare bütçesindeki yeterli rakamı ve paralel olarak mevcut nakit miktarını” anlamak
gerekir.128
Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri de, kamulaştırma
yapan idarenin, öncelikle satın alma usulünü uygulaması esasının getirilmiş olmasıdır.
Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen değişiklikle, “idarenin aldığı kamulaştırma
kararı ile birlikte, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazı, bedelini peşin ödemek
suretiyle pazarlıkla satın almak veya yönetime ait bir başka taşınmazla trampa etme
isteğini resmi taahhütlü yazı ile malike bildirmesi” zorunlu hale getirilmiştir.
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde, idarenin, kamulaştırma
bedelinin tespiti ve idare adına tescil edilmesi talebiyle adlî yargıya başvurması
gerekir (m.10).
Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişikliklerden önceki kamulaştırma
uygulamaları ise, hak sahibi bireyler bakımından daha külfetli bir şekilde
gerçekleştirilmekteydi. Her şeyden önce, taşınmaz malın değeri takdir komisyonunca
belirlendikten sonra, idare tarafından kamulaştırma kararı verilir ve öngörülen
kamulaştırma bedeli hak sahibine bildirilirdi. Öngörülen bedel düşük bulunursa, hak
sahibi tarafından “bedel artırımı” davası açılması gerekirdi. 2001 yılında
Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişiklikler neticesinde; idareye, önce satın alma
yoluna başvurma, bu şekilde sonuç alınamazsa kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare
adına tescili talebiyle dava açma yükümlülüğü getirilmiştir. Yani; yargısal mercilere
başvurma zorunluluğu, hak sahiplerinden alınarak idareye yüklenmiştir.
Bununla birlikte; taşınmazı kamulaştırılmak istenen kişilerin, idarî yargıda
iptal ve maddî hatalara karşı adlî yargıda düzeltim davası açabilme olanakları da
korunmuştur (m.14).
Söz konusu düzenlemelerin, mülkiyet hakkının son bulması gibi ağır sonuçları
olan kamulaştırma işlemlerinde hak sahipleri lehine önemli güvenceler içerdiğini
kabul etmek gerekir. Anılan değişiklikler, aynı zamanda, 1982 Anayasası’nın
128
Böke, a.g.e., s.70.
118
ekonomik ve siyasî bakımdan geçirdiği liberalleşme sürecini de gözler önüne
sermektedir.
3-
Vergilendirme Yetkisi
Vergilendirme yetkisi, “devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak
vergi alma konusunda sahip olduğu hukukî ve fiilî güç”129 olarak tanımlanmaktadır.
Bu yetki, geniş anlamda, kamu giderlerini karşılamak üzere gerçek veya tüzel kişiler
üzerine konulan her çeşit malî yüküme ilişkin yetkiyi kapsar.130 Yani, vergilerin
dışında, kamu giderlerini karşılamak amacıyla, resim, harç, ve şerefiye gibi adlar
altında
alınan
malî
yükümlülükler
de
vergilendirme
yetkisinin
kapsamına
girmektedirler.
Devletin vergilendirme yetkisi, bireylerin günlük yaşamında sık ve yoğun
olarak karşı karşıya kaldıkları bir yetki türüdür. Kendileri için “en iyi” olanı tercih
eden ve tercihleri doğrultusunda hareket eden bireyler, elde ettikleri gelirin ya da sahip
oldukları servetin bir kısmını kamu organlarına aktarmak zorunda kalmaktadırlar.
Bireylerin iradeleri dışında kurulan bu ilişkinin, insan hakları ve özgürlükler
bakımından önemli bir anlam içerdiği kuşkusuzdur. Devlet, vergilendirme yetkisini
kullanırken ortaya koyduğu tek taraflı iradesi ile kişilerin gelir ya da servetlerine belli
oranda
el
atmakta;
onların
ekonomik
karar
ve
eylemleri
üzerinde
etki
yaratabilmektedir. Hatta; vergilendirme yetkisinin kimi kullanım biçimleri, bazı temel
hakların kullanılması olanağını dahi ortadan kaldırabilmektedir.131
Vergilendirme yetkisinin kişi hak ve özgürlüklerine yönelik en güçlü müdahale
yollarından biri olması ve bu durumun devlet-toplum ilişkilerinde yarattığı gerilim
nedeniyle vergilendirme yetkisinin kullanılışında keyfîliğin önlenmesi, devlet-toplum
ilişkilerinde çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri olmuş; bu yöndeki çabalar
129
Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, (İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1982), s.3.
130
Aynı eser, s.5.
131
Örneğin, veraset ve intikal vergisi oranlarının çok yüksek tutulması, mülkiyet ve miras haklarının
kullanımını imkan dışı bırakacak sonuçlar doğurabilmektedir.
119
devlet iktidarının bireyler lehine sınırlandırılması fikrinin gelişip yaygınlaşmasında
temel dinamiklerden birini oluşturmuştur.132
Bu nedenle de, vergilendirme yetkisinin kullanımı, kapsamı ve sınırlarına
ilişkin genel ilkeler anayasal düzenlemelerle güvence altına alınmaya başlanmıştır. Bu
eğilime uygun olarak, söz konusu yetkiye ilişkin ilkeler 1924 Anayasası’ndan beri
Türk hukukunda da anayasalarla düzenlenmektedir. 1924 Anayasası’nda (m.84, m.85)
“Türklerin Kamu Hakları” başlıklı beşinci bölümde düzenlenen vergilendirme yetkisi,
1961 Anayasası
(m.61) ve 1982 Anayasası’nda (m.73) ise, “Siyasî Haklar ve
Ödevler” başlıklı dördüncü bölümde düzenlenmiş bulunmaktadır. 1982 Anayasası’nın
73’üncü madde hükmü şu şekildedir:
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
73’üncü maddenin içeriğine kısaca göz attığımızda, birinci fıkrada
“vergilendirmede genellik”, “malî güce göre vergilendirme” ve “verginin kamu
giderlerini karşılamaya özgülenmesi” ilkelerinin; ikinci fıkrada “vergi yükünün
132
İngiltere’de kralın mutlak iktidarını sınırlayan ilk belge niteliğinde olan 1215 tarihli Büyük Özgürlük
Fermanı (Magna Carta Libertatum)’nda vergilendirme yetkisini sınırlandıran hükümlere yer verilmek
suretiyle; ‘temsilsiz vergi olmaz’ ilkesi yönünde dolaylı da olsa ilk adım atılmıştır. Daha sonra, yine
İngiltere’de, 1628 tarihli Haklar Dilekçesi (Petition of Rights) ve 1689 tarihli Haklar Demeci (Bill of
Rights) gibi bildiri ve belgelerde bu yönde hükümler yer almıştır. Bunlardan sonuncusu olan Haklar
Demeci, kralın parlamentonun onayı olmadan vergi koymasını kesin olarak yasaklamaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nin bağımsızlık mücadelesinde de anavatan İngiltere’nin uyguladığı vergilere
duyulan tepkiler rol oynamış, bağımsızlık sonrası bildirilerde yeni kurulan devletin vergilendirme
yetkisini sınırlayıcı hükümlere yer verilmiştir. Aynı şekilde, Fransa’da 1789 Devrimi’ne giden süreçte,
kralların sınırsız vergilendirme yetkilerine duyulan tepkilerin etkisi bulunmaktadır. 1789 sonrasında bu
ülkede de vergilerin yasallığı benimsenmiştir. Vergilendirme yetkisinin Batı demokrasilerindeki tarihî
gelişimi için bkz. Aynı eser, s.13-27.
120
dengeli ve adaletli dağılımı” ilkesinin; üçüncü fıkrada “vergilerin yasallığı” ilkesinin
hükme bağlandığını söyleyebiliriz. Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan düzenleme
ise, çağdaş demokrasilerde yasama – yürütme ilişkilerinde yaşanan değişime paralel
olarak,
vergilerin
yasallığı
ilkesine
getirilen
esnek
bir
yaklaşım
olarak
nitelendirilebilir.
Devletin sahip olduğu vergilendirme yetkisinin anayasal ekonomik düzendeki
karşılığının belirgin hale getirilebilmesi bakımından, maddede yer alan ilke ve
kuralların içeriğine -konumuzla olan bağlantıları ölçüsünde- göz atmak gereklidir. Bu
amaçla, “vergilerin yasallığı” ilkesi ele alındıktan sonra “kamu giderlerini karşılama”
ve “vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı” ilkelerine değinilecektir.
a- Vergilerin Yasallığı İlkesi:
“Verginin yasallığı” ilkesi vergilendirme yetkisinin kullanılışında keyfîliğin
önlenmesi çabalarının bir sonucudur; vergi yükümlülerinin yasama organında temsil
edildikleri, dolayısıyla kendileri için yük oluşturan vergilere rıza gösterdikleri
varsayımına dayanır.133 Bu ilkenin benimsenmesi, devlete ait vergilendirme yetkisinin
sınırlandırılması yönünde atılan ilk adımlardan biridir. Devlet-toplum ilişkilerini
ilgilendiren bu boyutu nedeniyle, genellikle anayasal düzenlemelerde yer verilen bir
ilkedir.
Nitekim, 1982 Anayasası’nda (m.73/3) da bu ilkeye yer verilmiştir. Buna göre
her çeşit malî yükümlülük, ancak yasama organı tarafından çıkarılan kanunlar yoluyla
konulur, değiştirilir veya kaldırılabilir. Söz konusu ilke ile yürütme organının
vergilendirme alanındaki yetkisi istisnaî nitelikte olup, bu yetkinin kapsamı ve sınırları
anayasa ve yasalarla çerçevelenmiştir. Bu bağlamda; vergilendirme yetkisi idarî
işlemler yoluyla kullanılamayacağı gibi, Anayasa’nın 91’inci maddesi gereği kanun
hükmünde kararnamelerle de kullanılamaz.134
133
Nevzat Saygılıoğlu, “Vergi Hukukunda ‘Yasallık İlkesi’”, Vergi Dünyası, S.59, (1986), s.53.
134
Anayasa’nın 91’inci maddesine göre, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere,
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri
ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.
121
Bir verginin yasa ile konulmuş sayılabilmesi için çerçevesinin yasa ile
belirlenmesi zorunludur. Bu da, malî yükümün konusunun, yükümlüsünün, matrahının
ve oranının yasa ile belirlenmesi ile sağlanabilir. Anayasa Mahkemesi’nin de kabul
ettiği üzere, Yasa, bu öğelerden hiçbirini idarenin takdirine bırakamaz.
“Verginin kanunîliği ilkesi, vergi kurumunun hukuksal yapısının temel koşulu olup
konusunun, matrahının, oranının, salınma biçiminin, alınma zamanının yönetim ve
yükümlülükler bakımından belirginliğine dayanır. Kamusal yetkinin kullanılmasında
yükümlülere hukuksal güveni sağlayan bu ilke, vergi yönteminde de kararlılık
sağlamakta, herkesi eşit biçimde kapsamına alan bir yurttaşlık görevinin göstergesini
oluşturmaktadır.”135
Vergiden indirim yapmak veya bağışık tutmak gibi konular da, vergi koyma
ölçüsünde önem taşıdıklarından, yasallık ilkesinin kapsamının içinde yer almaktadır.
Ayrıca, vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin, yaptırımların ve zamanaşımı
gibi çeşitli yönlerin de yasada yer alması ve yeterince belirlenmesi esastır.136 Çünkü
“vergilerin yasallığı ilkesi, bir yandan vergilerin genel objektif düzenleyici işlemlerle
konulmasını, öte yandan da bireysel, sübjektif nitelikteki vergi tarh ve tahsil
işlemlerinin vergi yasalarına uygun ve doğru olarak yapılmasını içerir.”137
Kanun koyucu vergi kanunu ile, vergiye ilişkin temel unsurları belirledikten
sonra, uygulamaya, tekniğe veya uzmanlık isteyen hususlara ilişkin konuların
düzenlenmesini yürütme organına bırakabilecektir. Ancak, yürütme organına bu
hususlarda bırakılabilecek düzenleme yetkisinin, vergilendirmeye ilişkin temel
konuları içermemesi gerekir.
Olağanüstü yönetim usulleri, vergilerin yasallığı ilkesinin Anayasa ile
düzenlenen istisnasını oluşturmaktadır. “Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme” başlıklı
121’inci maddenin ikinci fıkrasına göre, “119’uncu madde [tabiî afet ve ağır
ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı] uyarınca ilan edilen olağanüstü
hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri…
Vergilendirme yetkisi de, siyasî haklar ve ödevler bölümünde yer alan bir yetki olması dolayısıyla
kanun hükmünde kararnameler yoluyla kullanılamayacaktır.
135
E.1989/6, K.1989/42, K.T. 7.11.1989 AMKD S.25, s.405.
136
Selim Kaneti, Vergi Hukuku, (İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1986), s.34.
137
Mualla Öncel-Ahmet Kumrulu-Nami Çağan, Vergi Hukuku, Yedinci Baskı, (Ankara: Turhan
Kitabevi, 1999), s.40.
122
Olağanüstü Hal Kanunu’nda düzenlenir.” Aynı şekilde, Anayasa’nın 122’nci
maddesine göre, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde vatandaşlar için
getirilecek yükümlülükler yasa ile düzenlenecektir. Bu hüküm uyarınca çıkarılan 2941
sayılı Kanun’a göre, (m.5) Anayasada belirtilen durumların oluşması durumunda,
vatandaşların malî yükümlülükler de dahil olmak üzere, tüm yükümlülüklerini
belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na geçmektedir.
1982 Anayasası’nda vergilerin yasallığı ilkesi, olağanüstü yönetim usulleri
haricinde de, Bakanlar Kurulu’na kimi yetkilerin devrini mümkün kılacak şekilde
öngörülmüştür. Nitekim; Anayasa’nın 73’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre,
“vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” Ayrıca;
167’nci maddenin ikinci fıkrasına göre, “dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına
olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri
üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve
bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir.” Belirttiğimiz iki
hükümle yürütme organına, olağanüstü yönetim usulleri dışında da kullanılabilecek iki
farklı düzenleyici işlem yapma yetkisi verilmektedir.
Mali yükümlülükler konusunda yürütme organına verilen böyle bir yetki,
vergilerin yasallığı ilkesi bakımından eleştirilebilir. Ancak; göz ardı edilmemesi
gereken husus şudur: Vergilerin yasallığı ilkesi, “asıl anlamını, parlamentoya karşı
sorumluluğu bulunmayan siyasal iktidarlara karşı kullanılmakla kazanmıştır.
Günümüzde ise yürütme organı, yasama organına karşı siyasal bakımdan sorumludur.
Bu sorumluluk zinciri içinde yürütme organı daha dolaylı da olsa vergi yükümlülerini
temsil etmektedir. Bu koşullar altında vergilendirme yetkisinin yürütme organına
devredilmesi çağdaş demokrasi anlayışına ters düşmemektedir.”138 Öte yandan;
devletin nicelik ve nitelik bakımından artan işlevlerini yerine getirebilmesi
bakımından, ekonomiye etkin ve süratli biçimde müdahale zorunluluğunda olması
karşısında daha esnek düzenlemelere ihtiyaç duyulması da kaçınılmazdır.
Anayasa m.73/4 ve m.167/2 gereğince Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilerin
içeriği, kapsamı ve sınırları; ekonomik karar alma süreçlerini yasama-yürütme
138
Çağan, a.g.e., s.109.
123
ilişkileri bağlamında incelediğimiz bölümde ele alınacaktır. Bu nedenle şimdilik, bu
yetkilerin vergilerin yasallığı ilkesi karşısındaki durumunu belirtmekle yetiniyoruz.
b- Kamu Giderlerini Karşılama İlkesi:
Anayasada (m.73/1) vergilerin “kamu giderlerini karşılamak üzere” alınması
öngörülmüş bulunmaktadır. Bu ilkenin anlamı, kamu giderleri gerektirmedikçe,
kişiden vergi alınmaması ve vergi adı altında toplanan paraların kamu giderlerinin
dışında harcanmamasıdır.139 Yani vergiler; kamu hizmetlerinin karşılığı olarak kamu
giderlerine kaynak oluşturacaktır.
Ancak; vergilerin kamu giderlerini karşılamaya özgülenmiş olması, onların
belirli bir hizmetin doğrudan karşılığı oldukları anlamına gelmez. Zira vergi -tanımı
gereği- belirli bir hizmetten doğrudan yararlanma karşılığı olmayıp tüm kamu
hizmetleri için yapılan giderlere ortak katılma payını ifade etmektedir.
Vergilerin kamu giderlerine kaynak oluşturması şu bakımdan kritik bir
noktadır: Kamu giderleri kavramının dar veya geniş yorumlanması, devletin,
vergilerle finanse edilen ekonomik ve sosyal alandaki faaliyet sahasını daraltmakta
veya
genişletmekte;
fakat
aynı
zamanda,
“devletin
belirtilen
alanlardaki
faaliyetlerinin ne olduğu” sorusunun yanıtı ile şekillenmektedir. Yani, kamu giderleri
kavramı ve devletin faaliyet sahasının genişliği arasında, birbirini karşılıklı olarak
etkileyen ve şekillendiren bir ilişki söz konusudur.
Çağdaş demokrasilerde vergilendirmenin, malî amacının yanında, ekonomik ve
sosyal amaçları da bulunmaktadır. Ekonomik krizlerin çözümünde ek kamu gelirlerine
duyulan ihtiyaç, ithalatı (belirli sektörlerde veya tümüyle) kısarak ihracatı özendirmek,
belirli alanlar-da (özellikle alkollü içkiler ve tütün mamulleri gibi) tüketimi kısmak
veya teşvik etmek gibi nedenlerle vergilendirme yetkisi kullanılabilmektedir. Bu
nedenle, kamu giderleri deyiminin, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla yaptığı
giderleri de kapsayacak biçimde geniş yorumlanması gerekir. Bundan dolayı; bir
görüşe göre,“devletin planlı kalkınmayı gerçekleştirmek (ekonomik amaç) ve gelir
139
Kaneti, a.g.e., s.31-2.
124
dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek (sosyal amaç) amaçları ile yapacağı reel ve
transfer harcamaları yukarıdaki geniş anlamda kamu gideri kavramına girecektir.”140
Anayasa Mahkemesi ise, çeşitli kararlarında, vergilerden oluşan kamu
gelirlerinin harcanması konusunda “kamu giderleri” kavramını daraltıcı bir yorumla
ele almıştır. Bu yöndeki kararlarında Anayasa Mahkemesi, bir giderin kamu gideri
sayılabilmesi için kamu yararına olan iş ve faaliyetlere, kamu işlerine harcanması
gerektiğini ve bu giderlerin ancak vergi gelirleri ile karşılanabileceği zorunluluğunu
belirtmiştir.141
Siyasi partilere yapılan devlet yardımının anayasaya aykırılığını inceleyen
incelediği kararlarından birinde Anayasa Mahkemesi; “siyasî partilere Devletçe
yardım edilmesinin Anayasaya aykırı olmaması bu paraların kamu giderleri arasında
yer alabilmesine bağlıdır. Bu da ancak yardım paralarının siyasî partilerin kamu
yararına olan faaliyetlerine harcanması ile sağlanabilir” görüşüne yer vermiştir. 142
Az önce belirttiğimiz üzere, günümüzde vergilendirmeyle yalnız malî amaçlar
değil, ekonomik ve sosyal amaçlar da güdülebilmektedir. Bu durumda vergilendirme
yetkisinin, ekonomik ve sosyal amaçlarla kullanılmasını engelleyecek biçimde
yorumlanmaması gerekir. Özellikle sosyal amaçlarla yapılan harcamaların “kamu
yararına olan iş ve faaliyetler” sayılıp sayılamayacağı noktasında, Anayasa
Mahkemesi’nin yasama organının iradesinin “yerindeliğini” tartışmaması gerekir.
c- Vergi Adaletinin Sağlanması:
Vergi adaleti sosyo-ekonomik içeriği baskın olan, ideolojiye, yere ve zamana
göre değişebilen nisbî bir kavramdır. Bu kavramın hukukî içeriğini anayasa kuralları
140
Nami Çağan, “Türk Anayasası Açısından Vergileme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, C.1, (1984), s.173.
141
Bkz. Aynı eser, s.173.
142
E.1968/26, K.1969/14, K.T. 18-9.2.1969 AMKD S.7, s.237. Söz konusu karardan sonra, aynı
konuda verdiği bir başka kararında (E.1970/12, K.1971/13, K.T. 2.2.1971 AMKD S.9, s.281) Anayasa
Mahkemesi birer kamu kurumu olarak kabul edilmelerine olanak bulunmadığı gerekçesiyle siyasî
partilere Devlet yardımını “ilke” olarak Anayasaya aykırı bulmuş; E.1987/14, K.1988/39 sayılı
kararında ise sorunu yukarıdaki gerekçeye bağlı olarak incelemiş ve siyasî partilere devlet yardımını
“ilke” olarak Anayasaya aykırı bulmamıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Sahnaz Gerek-Ali Rıza
Aydın, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005), s.44-7.
125
belirler.143 Vergilendirme alanında temel anayasal norm olan 73’üncü madde, vergi
adaletinin sağlanmasına yönelik kimi ilke ve kurallar içermektedir. Söz konusu ilke ve
kurallar, devletin sahip olduğu vergilendirme yetkisinin hukukî sınırlarını da
oluşturmaktadırlar. Bu bakımdan, vergi adaletine ilişkin ilkelerin, anayasanın
bütününe egemen olan ilkelerle uyum içinde olması olağandır. Özellikle; hukuk
devleti ilkesi ve sosyal devlet ilkesi bu noktada ön plana çıkmaktadır.
Siyasal iktidarın kişi hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırılarak hukuk
kurallarına tabî olması durumunu ifade eden hukuk devleti ilkesi, geleneksel vergi
adaleti ilkeleri ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Bunlardan ilki olan vergilerin yasallığı
ilkesine değinmiştik. Vergilendirmenin temel hak ve özgürlüklerle olan yakın ilişkisi
nedeniyle vergilerin yasallığı ilkesi, hukuk devletinin unsurlarından biri olan kanuni
idare ilkesi ile doğrudan ilişkilidir.
Vergilerin yasallığı dışında, vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkeleri de
hukuk devleti kavramının gerekleri ile örtüşen ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Verginin genelliği ilkesi, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir
toplumda yaşayan herkesten vergi alınmasını ifade eder. Bu ilke, vergi yükünün
olabildiğince adaletli bir biçimde tüm birey ya da gruplara yaygınlaştırılması, bazı
toplum kesimleri üzerinde vergi yükünün birikmemesini sağlama çabası gerektirir.144
Buna rağmen, bazı sosyal ve ekonomik gerekçelerle bazı grupların vergi kapsamı
dışında bırakılmasını öngören kimi düzenlemeler verginin genelliği ilkesine aykırılık
oluşturmamaktadır.145 Belirli kişi ya da grupların vergi ödevi dışında tutulmasını
önleyen içeriği nedeniyle verginin genelliği ilkesi, geniş anlamdaki kanun önünde
eşitlik ilkesinin vergi hukukundaki yansıması olarak kabul edilebilir.146
143
Çağan, a.g.m., s.177.
144
Yusuf Karakoç, “Türk Hukukunda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal
Denetimi”, Anayasa Yargısı, C.13, (1996), s.327.
145
Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili şu ifadelere yer vermiştir: “Vergilendirmede genellik ilkesi,
belirli kişi veya grupların dil din, ırk, cinsiyet vs. gibi nedenlerle vergi dışı bırakılmasına izin vermez.
Ancak, mali politika, sosyal ve ekonomik ve kimi teknik gerekler, kimi durumlarda bazı grupların vergi
kapsamı dışında bırakılmasını gerektirebilir. Bu durum genellik ilkesine aykırılık oluşturmaz.”
E.1994/80, K.1995/27, K.T. 6.7.1995 AMKD S.32 C.1, s.179.
146
Çağan’a göre, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde vergilemenin genel olması, herkesin vergi ödemesi
anlamına gelen verginin genelliği ilkesinden farklıdır. Hukuk devleti ilkesi kişilerin temel haklarını
126
Vergilendirmenin “genel” olması, “eşit” olmasının da ön koşuludur. Ancak
vergilendirmede eşitlik ilkesi daha geniştir. Bu ilke vergileme yönünden benzer
durumda bulunan kişilerin eşit işleme tabi tutulmasını gerektirir. Benzer durumda
olmayan, farklı koşullar taşıyan kişilere farklı işlem yapılması ise, eşitlik ilkesinin bir
diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu durumda vergide eşitlik ilkesi, vergi kanunu
önünde şeklen eşit olan kişilerin, fiilî ve maddî durumlarındaki farklılıkların da göz
önüne alınarak vergilendirilmeleri anlamına gelmektedir. Bu ilke gereğince kanun
koyucu, kişiler arasındaki fiilî eşitsizlikleri göz önüne alarak vergi yüklerinde
farklılaştırmalar yapar.147 Anayasa Mahkemesi de bu ilkeyi belirttiğimiz anlamıyla ele
almakta ve yorumlamaktadır:
“…Anayasada öngörülen ‘verginin malî güce göre ödenmesi’, ‘herkesin vergi
ödemesi’ ilkesiyle birlikte vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesine uygunluğunu
gösterir ve sosyal devletin en etkin uygulama aracını oluşturur. Vergi yükünün adaletli
ve dengeli dağılımı bu ilkelere uyularak sağlanır. Vergide eşitlik ilkesi, mali gücü aynı
olanların aynı, mali gücü farklı olanların ise ayrı oranda vergilendirilmesidir.”148
Vergilendirme yönünden kişilerin durumlarının hangi şartlar altında eşit,
benzer, özdeş veya aynı olduğunu belirtmek ise kolay değildir. Bu konuda kanun
koyucunun, anayasal sınırlara uymak koşuluyla, takdir yetkisine sahip olduğu kabul
edilmelidir. Eşitlik ilkesinden ayrılmayı gerektiren durumlarda kanun koyucunun
sahip olduğu takdir yetkisi ise Anayasa Mahkemesi’nin yargısal denetimine tabîdir.
Anayasa Mahkemesi, takdir yetkisinin keyfî olarak kullanılıp kullanılmadığını, eşitlik
ilkesine aykırı görünen durumların haklı bir nedene dayanıp dayanmadığını
denetleyecektir. Ancak Yüksek Mahkeme, yasa koyucunun yerine geçerek kendi
adalet anlayışını ortaya koymamalı, Anayasanın eşitlikle ilgili kurallarına açıkça aykırı
yasa hükümlerini iptal edebilmelidir.149
etkileyen yasaların genel olmasını zorunlu kılar. Buna göre bir vergi yasası genel, nesnel ve kişisel
olmayan düzenlemeler içermelidir. Dolayısıyla yasa koyucu biçimsel anlamda bir yasa ile kimliği belirli
kişilere malî yükümlülükler yükleyemeyecektir. Nami Çağan, “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde
Vergilendirme”, AÜHFD, C.37, S.1-4, (1980), s.138.
147
Çağan, a.g.e., s.148-9.
148
E.1994/80, K.1995/27, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1, s.179.
149
Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e., s.41. Bilindiği gibi, yasa koyucu tarafından ekonomik, sosyal ve
kültürel nedenlerle eşitlik ilkesine istisna getirilmesi mümkündür. Bir görüşe göre, Anayasa Mahkemesi
yaptığı inceleme sonucunda bu türden bir yasal düzenlemenin kapsamını eşitlik ilkesine aykırı biçimde
127
Vergi adaletini sağlamaya yönelik, hukuk devleti ile bağlantılı vergilendirme
ilkelerini böylece açıkladıktan sonra, sosyal devlet anlayışının gereği olan
vergilendirme ilkelerine değinebiliriz. Bilindiği gibi sosyal devlet kavramı, ekonomik
bakımdan güçsüz sayılan kişi ve grupların korunması gerektiği düşüncesinden
doğmuştur. Bu düşünce biçimi, hukukî eşitlik anlayışını yeterli görmemekte ve
kişilerin maddî olanaklar bakımından da mümkün olduğunca eşitlenmeleri gerektiğini
savunmaktadır. Bunu sağlama konusunda en büyük görev ise devlete aittir.
Hukuk devleti kavramı vergi adaletinin, kanun önünde eşitlik -ya da yatay
adalet- yönü ile ilgilendiği halde; sosyal devlet, gelir, servet, harcama, aile yükü vb.
yönlerden farklı durumlarda olanların ne ölçüde farklı vergilendirilecekleri, başka bir
deyişle dikey adalet sorunu ile ilgilidir. Sosyal devlet kavramı açısından tek başına
yatay adalet yeterli değildir.150 Bu itibarla, sosyal devlet vergiyi ekonomik bakımdan
tarafsız bir malî araç olarak ele almamakta; tersine bu aracı sosyal dengeyi sağlamak
ve
sosyal
sınıf
ve
gruplar
arasındaki
gerginlikleri
azaltmak
amacı
ile
kullanmaktadır.151
Sosyal devlet anlayışının benimsendiği 1982 Anayasası’nda da, vergilendirme
alanında sosyal devlet olmanın gereklerini karşılayan ilke ve kurallara yer verilmiştir.
Bunlardan ilki, 73’üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan “vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” hükmüdür. Sosyal devlet
anlayışının benimsendiği 1961 Anayasası’nda ise, yasama organını yönlendirici
nitelikte böyle bir hüküm yer almamaktadır. Bir görüşe göre, Anayasada böyle bir
hükmün varlığı gereksizdir.152
dar bulmuşsa bu eksik düzenlemeyi iptal ederek yeniden düzenlenmesine olanak tanıması, muaflık ve
istisnalardan yararlanmakta olanların da bu olanaktan yoksun kalacak olmaları nedeniyle sakıncalı bir
durum içermektedir. “Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasaya aykırılığını saptadığı eşitsizliği
kararının gerekçesinde göstermesi, buna karşılık iptal kararı vermemesi sosyal amaca daha uygun
düşecektir. Yasama organı da, Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi doğrultusunda harekete
geçerek eşitsizliği yasama süreci içinde gidermelidir.” Aynı eser, s.43.
150
Çağan, a.g.m., s.144.
151
Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e., s.54.
152
Bu görüşü savunan Nihal Saban, anılan fıkra hükmü olmasaydı vergi ödevi düzenlemesinde hiçbir
eksiklik olmayacağı düşüncesindedir. Yazara göre, “bu ifade biçimi anayasayı hazırlayanların
özensizliği olarak nitelenmelidir, çünkü ‘sosyal hukuk devleti’ zaten bunları içeren bir kavramdır.”
Nihal Saban, Vergi Hukuku, (İstanbul: Der Yayınları, 2003), s.25.
128
Malî güce göre vergilendirme ilkesi, sosyal devlet anlayışının vergilendirme
alanındaki en etkin uygulama araçlarından birisidir. Kişilerin ekonomik ve kişisel
durumları göz önüne alınarak vergilendirilmelerini gerektirmektedir. Malî güce göre
vergilendirme ilkesi, vergi ödeme gücü az olandan az, çok olandan çok vergi alınması
anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, “kamu hizmetleri için belirli bir karşılık veya
fayda göz önüne alınmaksızın, her ferdin kendisini ve ailesini geçindirecek miktarın
üstünde malik olduğu servet veya elde ettiği gelire göre vergi yüküne katlanması”
durumunu ifade etmektedir.153
Anayasa’nın 73’üncü maddesinde öngörülen mali güce göre vergilendirme
ilkesi, sadece dar anlamdaki vergi yükümlülükleri bakımından hükme bağlanmıştır.
Çünkü; vergiler dışındaki malî yükümlülükler bakımından, kısmen de olsa, belli bir
karşılık ve yararlanma durumu söz konusudur.154
Anayasada malî gücün tanımı ve hangi göstergelere göre belirleneceği
öngörülmemiş olmakla beraber; malî gücün vergi ödeyebilme gücü olduğu ve kişinin
kendi ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılayabilecek varlıklarının karşılaştırılmasıyla
bulunduğu
söylenebilir.155
Anayasa
Mahkemesi
kararlarında
konuyla
ilgili
benimsenen yaklaşım da bu yöndedir:
“Mali güce göre vergilendirme ilkesi, verginin kişilerin ekonomik ve kişisel
durumlarına göre alınmasıdır. Bu ilke, mali gücü fazla olanın, mali gücü az olana
oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirler. Mali gücün tanımı Anayasada
bulunmamakla birlikte, genellikle ödeme gücü anlamında kullanılmakta, kamu
maliyesi yönünden ise gelir, servet ve harcamalar mali gücün göstergeleridir. Verginin
mali güce göre alınması aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracıdır.”156
Türk vergi hukukunda, mali güce göre vergilendirmenin yapılabilmesi ve vergi
yükünün adaletli ve dengeli biçimde dağılımını sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı ve en çok bilineni, “artan oranlı vergiler”
yoluyla yüksek miktardaki gelir ve servetlerden daha yüksek oranlarda vergi tahsil
153
Akif Erginay, Kamu Maliyesi, Ondördüncü Baskı, (Ankara: Turhan Kitabevi, 1992), s.54.
154
Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e., s.53.
155
Kaneti, a.g.e., s.30.
156
E.1994/80, K.1995/27, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1, s.187-88;
E.1995/4, K.1995/28, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1, s.197;
E.1995/6, K.1995/29, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1, s.212.
129
edilmesi yöntemidir. Daha az bilinen bir diğer yöntem ise, kişilerin gelir kaynaklarını
elde edilişleri bakımından farklı vergi oranlarına tabî tutarak ücret gelirlerinden
sermaye gelirlerine kıyasla daha az vergi alınması anlamına gelen “ayırma
kuramı”dır.157
Malî güce göre vergilendirme ilkesi doğrultusunda yasa koyucu, vergi
sistemini düzenlerken bu ilkeye uymak (olumlu ödev) ve kişilere malî güçlerini aşacak
ölçüde vergi yükü yüklememek (olumsuz ödev) zorundadır.158 Ancak, bu ilkenin
yüklediği olumlu ve olumsuz ödevlere rağmen; yasa koyucunun bu konudaki takdir
alanının oldukça geniş olduğu muhakkaktır. Hatta, kişilere malî güçlerini aşan ölçüde
vergi yükü yüklenmesi durumunda dahi; Anayasa Mahkemesi’nin “yerindelik”
denetimine kaymadan hukukîlik denetimi yapabilmesi zordur. Bu nedenle, anayasal
yargılama ilkeleri göz önünde bulundurularak, Anayasa Mahkemesi’nin, yasa
koyucunun bu konudaki takdirine ancak çok açık ihlaller söz konusu olduğunda
müdahale edebileceği ileri sürülmektedir.159
Günümüzde devletlerin, sahip oldukları vergilendirme yetkisini malî amaçların
yanı sıra, ekonomik, sosyal, kültürel amaç ve saiklerle de kullanabildikleri
düşünüldüğünde; devletlerin ekonomik alana müdahale konusunda ne kadar güçlü bir
araca sahip oldukları anlaşılabilir. Artık devletler, ekonomik krizlerin çözümünde ek
kamu gelirlerine ihtiyaç duymaları durumunda, ithalatı (belirli sektörlerde veya
tümüyle) kısarak ihracatı özendirmek istemeleri durumunda, belirli alanlarda (özellikle
alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi) tüketimi kısmak, veya -tam tersine- belirli
alanlardaki tüketimi artırmak istediklerinde; sahip oldukları vergilendirme yetkisini
kullanarak çeşitli müdahaleler gerçekleştirebilmektedirler.
Devlete geniş bir müdahale alanı sağlayan bu aracın kullanılmasında temel hak
ve özgürlüklerin zedelenmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Vergi adaletini
sağlamaya yönelik ilkelerden hukuk devleti ilkesi ile ilişkili olanlar, bu konuda bir
noktaya kadar güvence oluşturabilmektedir. Ancak, vergilendirme alanında sosyal
devlet anlayışının gereklerini yerine getirirken hak ve özgürlüklerin zedelenmemesi;
157
Bkz. Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e., s.53.
158
Aynı eser, s.55.
159
Ahmet Kumrulu, “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, AÜHFD, C.36, S.1-4, (1979),
s.157-8.
130
vergilendirmeye ilişkin ilke ve kurallardan çok, devlet-toplum ilişkilerinin genel
niteliğine bağlıdır.
4-
Planlama:
a- Planlamanın Tanımı, Türleri ve Evrimi:
Üzerinde tümüyle uzlaşmaya varılan bir tanımını yapmak mümkün olmamakla
beraber; genel olarak planlama, “sosyo-ekonomik değişme sürecini istenen genel
amaçlara
ulaştırabilmek
amacıyla
niceliksel
hedef
koyma
ve
bunların
gerçekleştirilmesi için çeşitli araçları geliştirme faaliyeti”160 olarak tanımlanabilir. Bir
başka ifadeyle planlama, “önceden belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük
olarak kaynakların harekete geçirilmesi ve etkin kullanımı suretiyle sonuç almaya
yönelen, bilgi temeline sahip bir çaba” olarak da ifade edilebilir161.
Planlamanın, işlevlerine, bağlayıcılığına, örgütlenme biçimine ve kapsadığı
süreye göre çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Konumuzu oluşturan planlama türü ise,
“ekonomik siyasî ya da toplumsal hedefleri belirleme ve ulusal kaynakları bu hedefler
doğrultusunda harekete geçirme eylemi” olarak tanımlanan162 ‘ulusal planlama’dır.
Kökeni çok eski devirlere, Eski Mısır ve Roma uygarlıklarına kadar uzanmakla
beraber, bugünkü anlamıyla planlama, düşünsel kökenlerini Aydınlanma döneminden
alır. Bu dönemde insanın doğaya egemen olma düşüncesinin ürünü olarak ortaya çıkan
akılcılık (rasyonalizm); toplumsal olayları neden-sonuç ilişkileri içinde analiz etme ve
açıklama eğilimine yaygınlık kazandırmıştır.163 Merkezî ulus-devletlerin gelişimi ile
birlikte oluşan modern bürokratik yapılar, ulusal planlamanın yapılabilmesi için
elverişli bir zemin oluşturmuştur. Bürokratik kapasitenin yeterliliğinin yanı sıra,
160
Seriye Sezen, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, (Ankara: TODAİE Yayınları,
2003), s.9.
161
Cevdet Yılmaz, “Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama Yaklaşımları”, AİD,
C.32, S.1, (1999), s.85.
162
Sezen, a.g.e., s.20.
163
Aynı eser, s.7.
131
iletişim ve ulaşım ağının gelişmişliği gibi fizikî etmenler de ulusal ölçekte planlama
yapılmasını kolaylaştırmıştır.164
Ancak, ulusal ölçekte hedefler belirlenmesi ve kaynakların bu hedefler
doğrultusunda harekete geçirilmesi anlamındaki planlama anlayışının gelişmesi
bakımından, II. Dünya Savaşı bir dönüm noktası olmuştur.165 Savaş sonrasında,
savaşın yarattığı sıkıntıları ve olumsuz sonuçları gidermek için girişilen faaliyetler,
devletlerin sürekli ve zincirleme tedbirler almasını, ekonomik hayata sürekli, düzenli
müdahale zorunluluğunu doğurmuştur.166 Savaşın olumsuz etkilerinin giderilmesi
amacının yanı sıra, sosyal hakların bu dönemde anayasal tanımaya konu olmaya
başlaması ve hazırlanan anayasalarda devletin “özgürleştirme” işlevine giderek daha
sıklıkla yer verilmesi olgusunun da, planlamacılık anlayışının yaygınlaşmasında rol
oynayan etkenler olduğunu belirtmek gerekir.
Bilindiği gibi devletin “özgürleştirme” işlevi, hak ve özgürlüklerin uygulamaya
taşınabilmesi ve etkinliklerinin sağlanabilmesi için birtakım malî, ekonomik
kaynakların seferber edilmesini gerektirir.167 Devletler tarafından üstlenilen bu işlev
yerine getirilirken, belli bir plan dahilinde hareket edilmesi gerektiği açıktır. Bu
durumda planlama, sosyal devletin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için başvurduğu en
önemli araçlardan biri olmaktadır.
Ancak planlamacılık fikri, dünya fikir çevrelerinde 1945 sonrası dönemde elde
ettiği ve 1960’larda artan popülaritesini, 1970’li yılların sonuna doğru kaybetmeye
başlamış ve kaçınılmaz bir “gözden düşme” sürecine girmiştir. Neo-liberalizmin
yükselişe geçmesiyle başlayan müdahaleci nitelikli politikaların terk edilmesi süreci,
planlamacılık anlayışındaki gerilemenin de temel sebebini oluşturmaktadır.
164
Yılmaz, a.g.m., s.86.
165
Turgut Tan, Planlamanın Hukukî Düzeni, (Ankara: TODAİE Yayınları, 1976), s.14; Sezen, a.g.e.,
s.41.
166
Göze, a.g.e., s.128.
167
Bkz. yukarıda s. 49.
132
b- Türkiye’de Planlama:
Türkiye’de planlama girişimlerinin tarihsel kökeni 1933 tarihli Birinci Sanayi
Planı’na kadar gitmekteyse de; gerçek anlamda planlama yöntemi ilk kez 1961
Anayasası
ile
benimsenmiştir.
1950’li
yıllarda
iktidardaki
Demokrat
Parti
politikalarına duyulan tepkinin sonucu olarak, 1961 Anayasası’nı hazırlayanlar
tarafından planlama yöntemi ve planlı kalkınma modeline büyük önem verilmiştir.
Hatta o kadar ki; Devlet Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960’da, yani 27 Mayıs’taki
siyasal değişiklikten hemen sonra ve 1961 Anayasası çalışmaları tamamlanmadan
kurulmuştur. Bu dönemde, “kalkınma özlemi ve planlama yöntemi yeni bir Anayasaya
eşdeğer sayılacak derecede büyük tutulmuş ve ivedi sayılmıştır.”168
1961 Anayasası “Temel Haklar ve Ödevler” kısmında yer alan 41’inci madde
ile
devlete,
“iktisadî,
sosyal
ve
kültürel
kalkınmayı
demokratik
yollarla
gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak” görevini
yüklemiştir. 1961 Anayasası’nın 129’uncu maddesi ise, kalkınma planlarının
kapsamını “iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma”yı içine alacak şekilde belirlemiş ve
ikinci fıkra hükmü ile de, planlamayı yapacak organ olarak Devlet Planlama
Teşkilatı’na yer vermiştir.
1961 Anayasası’nın 41’inci ve 129’uncu maddelerinde, iktisadî, sosyal ve
kültürel kalkınmayı hedef alan ve demokratik yollarla gerçekleştirilecek ‘esnek’ bir
planlama anlayışı öngörülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan planlar “kamu kesimi için
emredici, özel sektör için özendirici ve yol gösterici” nitelikte olacaktır. Planların
kamu kesimi için emredici bir sorun yoktur169; özel sektör bakımından “yol gösterici”
olmasından anlaşılması gereken ise, “plan hazırlığına özel kesim temsilcilerinin de
168
Bilsay Kuruç, “1961 Anayasası ve Planlı Ekonomi”, 27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis ve
1961 Anayasası, ed.: Suna Kili, (İstanbul: Boyut Kitapları, 1998), s.76.
169
1961 Anayasası döneminde, kalkınma planlarının Anayasaya aykırılığının ileri sürülebilmesi ya da
bu planların Anayasal norm denetiminde “ölçü norm” olarak kabul edilmesi konularında çeşitli
tartışmalar yapılmış olmakla birlikte; bu tartışmalar güncelliğini ve etkisini yitirmiş olup; “planların
bağlayıcılığı” konusunda genel bir konsensüs sağlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle konunun bu
bölümünde bu tartışmalara girmemeyi uygun buluyoruz. Planların “bağlayıcılığı” ve “referans-norm”
niteliği konusundaki tartışmalar için bkz. Tan, a.g.e., s.255 vd.
133
katılması; öte yandan, plan çerçevesinde davranan özel kesimin bu davranışının bazı
kolaylık ve ayrıcalıklardan yararlandırılarak ödüllendirilmesi”dir.170
Ancak bu durumda da; “planların bir tür hükümet programı niteliğinde olması
ve tam olarak uygulanamaması”171 sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Seriye Sezen
de; Türkiye’de planlamacılığın 40 yıllık geçmişi düşünüldüğünde, planların kamu için
emredici olmasının uygulamada hiçbir anlam taşımadığı görüşündedir. Yazara göre,
“…emrediciliği uygulamaya geçirmede siyasal denetim yolları dışında hukukî denetim
araç ve yöntemleri harekete geçirilmemiş ve yatırımlar için yeterli kaynaklar da hiçbir
zaman sağlanmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’deki planlama yalnızca özel sektör için
değil, kamu sektörü için de -emredici değil- olabildiyse eğer yol gösterici
olabilmiştir.”172
Katı olmayan, esnek bir plancılık anlayışının benimsenmiş olması bakımından
1982 Anayasası, 1961 Anayasası ile aynı yolu izlemiştir. Ancak buna rağmen, iki
Anayasa arasında birtakım düzenleme ve yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır.
Öncelikle; 1961 Anayasası’nda “Temel Haklar ve Ödevler” kısmında düzenlenmiş
olan planlama, 1982 Anayasası’nda “Malî ve Ekonomik Hükümler” başlıklı dördüncü
kısımda (m.166) yer almaktadır.
1982 Anayasası, düzenleme sistematiği dışında, planlamanın kapsamı ve
amaçları bakımından da önceki Anayasadan farklı bir yol izlemektedir. 1961
Anayasası, “yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek” gibi
sosyal nitelik taşıyan ifadeler kullanmasına rağmen; 1982 Anayasası, “millî tasarrufu
ve üretimi arttırmak”, “fiyatlarda istikrar” ve “dış ödemelerde denge sağlamak”,
“yatırım
ve
istihdamı
geliştirmek”
gibi,
salt
ekonomik
nitelikli
amaçları
vurgulamaktadır.173 Şüphesiz yeni Anayasa ile bu konuda geri adım atılmıştır. Ancak;
1961 Anayasası’nda ekonomik kalkınma hedefinin yanı sıra, sosyal ve kültürel
kalkınmanın da merkezî planlama faaliyetine dahil edilmesi, sosyal devlet olma
önceliklerini aşan bir yaklaşımı ifade etmekte idi.174 Bu nedenle, planlama faaliyetinin
170
Aynı eser, s.191-2.
171
İzzettin Önder, “1961 Anayasası’nın Ekonomik Modeli”, 27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis
ve 1961 Anayasası, s.89.
172
Sezen, a.g.e., s.33-4.
173
Özbudun, a.g.e., s.133-4.
174
Aynı yönde görüş için bkz. Erdoğan, a.g.e., s.88, 5 numaralı dipnot.
134
kapsamının ekonomik amaçlarla daraltılarak belirginleştirilmesi kanımızca isabetli
olmuştur.
1982 Anayasası, son olarak, planlama örgütüne ilişkin öngördüğü düzenleme
bakımından da 1961 Anayasası’ndan ayrılmaktadır. 1961 Anayasası’nda Devlet
Planlama Teşkilatı’na, planlama yapmakla görevli anayasal bir kurum olarak yer
verilmişken; 1982 Anayasası’nda buna gerek görülmemiştir. Dolayısıyla; mevcut
durumda DPT’nin kaldırılarak planlama görevinin başka bir kuruluşa verilmesinde
anayasal bir engel bulunmamaktadır.175
Düzenleme farklılıklarının da gösterdiği gibi, 1982 Anayasası hazırlanırken
planlama konusuna verilen önem göreceli olarak azalmış ve aşınmıştır. 24 Ocak
Kararlarıyla başlayan dönemde uygulanan ekonomi politikalarının yöneldiği temel
amaç ve değerlerin 1982 Anayasası üzerindeki etkisi, planlama konusundaki yaklaşım
farklılığının temel sebebini oluşturmaktadır.176
B-
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA SOSYAL DEVLET
KAVRAMI
XX. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren devlet-toplum ilişkilerine
damgasını vuran sosyal devlet kavramı; aynı zamanda, anayasal ekonomik düzeni
biçimlendiren ve ekonomik politikayı koşullandıran temel unsurlardan biri olmuştur.
Sosyal devlet ilkesi, belirgin ve somut anayasal düzenlemelere yön verdiği gibi,
devletin sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini tarif edip, sınırlarını da
çizmektedir. İşte genel nitelikli direktiflerin söz konusu olduğu bu noktada, Anayasa
Mahkemesi’nin sosyal devlet ilkesini yorumlama biçimi önem kazanmaktadır. Hatta;
sosyal devletin anayasal ekonomik düzen üzerindeki gerçek etkisinin, bir ölçüde,
Mahkeme’nin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda şekillendiği bile söylenebilir.
Anayasa Mahkemesi, çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararlarda sosyal devleti
şu şekilde tanımlamaktadır:
175
Özbudun, a.g.e., s.133.
176
Aynı yönde görüş için bkz. Sezen, a.g.e., s.248.
135
“Sosyal hukuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, ferdin huzur ve
refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum arasında denge kuran,
emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve
kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma
hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak
çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin, adalete uygun biçimde
dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam
ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir
özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir.”177
Bilindiği gibi 1982 Anayasası’nda devletin “sosyal devlet” ve “hukuk devleti”
nitelikleri birlikte ve bir arada kullanılarak, “sosyal hukuk devleti” formülasyonu ile
ifade
edilmektedir.
Aynı
formülasyon,
Anayasa
Mahkemesi
tarafından
da
benimsenmekte ve Mahkeme’nin konuya ilişkin kararlarına sıklıkla yansıtılmaktadır:
“Sosyal devletin daha önce yapılan kısa tanımı, hukuk devleti tanımıyla birlikte ele
alınınca sosyal hukuk devletinin gerekleri açıklanmış olur. Toplumsal gereklere ve
toplum yararına öncelik veren, güçsüzü güçlüye karşı koruyarak ulusal dayanışmayı
üstün düzeyde gerçekleştirip dengeyi kuran devletin, hukuk içinde kalarak ve hukuka
özenle uyarak yasal düzenlemeleri yapması, barış ve mutluluğu sağlaması, özlenen en
çağdaş görünümdür.”178
“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak, gerçek eşitliği, yani
sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş
devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın özüne ve
ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği
kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla
gerçekleştirilebilir.”179
Huber’e göre “sosyal hukuk devleti” formülasyonu, hukuk devleti ile sosyal
devletin eşyanın tabiatı gereği birbirlerine ait bir bütün olarak kabul edilmelerini
gerektirir.180 Aynı görüşte olan Gören de, Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi ile hukuk
177
E.1963/136, K.1967/29, K.T. 26-27.9.1967 AMKD S.6, s.23-4; E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985
AMKD S.21, s.59 (vba).
178
E.1987/16, K.1988/8, K.T. 19.4.1988 AMKD S.24, s.114.
179
E.1988/19, K.1988/33, K.T. 26.10.1988 AMKD S.24, s.451.
180
Ernst Rudolf Huber, “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet”, çev.: Tuğrul
Ansay, AÜHFD, C.27, S.3-4, (1970), s.28.
136
devleti ilkesinin birleşimini salt bir toplama olarak sunmadığını ileri sürmektedir. Ona
göre, “Anayasa, 2’nci maddesinde bir solukta ‘sosyal hukuk devleti’ demekle, ‘sosyaldevletsel’ ve ‘hukuk-devletsel’ öğelerin yaşamımızda eşyanın doğası gereği bir
bütünün parçaları olmasını şart koşmaktadır.”181
Bu açıdan bakıldığında; Anayasa Mahkemesi’nin hukuk devleti ilkesi ile
sosyal devletin gerekleri arasında uyumluluk ilişkisi kurma çabaları tümüyle anlamsız
değildir. Ne var ki, Anayasanın formülasyonu ve Anayasa Mahkemesi’nin
yaklaşımına rağmen; sosyal devlet ile hukuk devleti arasında, eşyanın doğası gereği
varolan bir uyum ve kavramsal bir tamamlayıcılık ilişkisi söz konusu değildir.182
Hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerinin, “eşyanın doğası gereği bir bütünün
parçaları” olmadıklarını, kavramsal tartışmalara girmeye gerek kalmadan, salt
Anayasa Mahkemesi kararlarından hareketle ortaya koymak mümkündür.
Anayasa Mahkemesi’ne göre hukuk devletinin tanımı şöyledir:
“Her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm
devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı
temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz
kalacağını bilen devlettir.”183
Dikkat edilecek olursa Anayasa Mahkemesi, sosyal devletin unsurları arasında
hukuk devleti olmanın gereklerine sıklıkla değinmiş olmasına karşın; kendi hukuk
181
Zafer Gören, “Sosyal Devlet İlkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi”, Anayasa
Yargısı, C.7, (1997), s.118 (vba).
182
Sosyal devlet anlayışının hukuk devletinin gerekleri ile çelişki, hatta çatışma halinde olduğunu
savunan Hayek’e göre; sosyal adaleti sağlamaya yönelik mekanizmalar, o mekanizmayı etkileyerek
refahtan pay alma mücadelesini arttırmakta; örgütlü çıkar grupları aracılığıyla hükümetle pazarlık etme
süreci, hem piyasa düzenini tahrip etmekte, hem de demokrasinin işleyişini olumsuz etkileyerek
totaliter rejimlere uzanan sonuçlar doğurmaktadır. Bkz. yukarıda s.20 vd.
183
E.1985/31, K.1986/11, K.T. 27.3.1986 AMKD S.22, s.120. Anayasa Mahkemesi bir başka
kararında ise hukuk devletini şöyle tanımlamaktadır: “İnsan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu
adil bir hukuk düeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri
yargı denetimine bağlı olan devlet”. Bkz. E.1976/1, K.1976/28, K.T. 25.5.1976 AMKD S.14, s.189.
137
devleti tanımına sosyal devletin gereklerini dahil etmemektedir. Sosyal devlet ve
hukuk devleti ilkeleri, eğer gerçekten kavramsal bir tamamlayıcılık ilişkisi içinde
olsalardı, Yüksek Mahkeme’nin hukuk devleti tanımında da sosyal devletin
gereklerine yer vermesi gerekirdi. Bu durumda, ya Mahkeme’nin hukuk devleti tanımı
eksiktir; ya da hukuk devleti, sosyal devlet ilkesinin unsurlarına ihtiyaç duymayan bir
kavramdır.184
Anayasa Mahkemesi’nin yapmış olduğu çeşitli hukuk devleti tanımlarında,
sosyal devletin gereklerine yer vermemiş olmasının bir anlamı olmalıdır. Hukuk
devleti, sosyal devlet anlayışından bağımsız, kendi başına varolabilen bir olgu
olmasına karşın; sosyal devletin gerçek anlamına, ancak hukuk devleti ilkelerine bağlı
kalınarak ulaşılabilir. Yani, aralarındaki kavramsal “gerilime” rağmen, sosyal devlet
ve hukuk devleti birbirinden tamamen bağımsız olgular değildirler. Ancak bu ilişki,
eşyanın doğası gereği varolan bir tamamlayıcılık veya karşılıklı bağımlılık niteliğinde
görülmemelidir.
İleri sürdüğümüz gerekçeler ışığında, Anayasa Mahkemesi’nin, yapmış olduğu
hukuk devleti tanımlarında sosyal devletin unsurlarına yer vermediği halde; sosyal
devlete ilişkin tanımlarında bu iki kavram arasında karşılıklı bir bağ ve zorunlu bir
tamamlayıcılık ilişkisi bulunduğu yönündeki ifadeleri geçersiz ve kendi içinde çelişkili
bir tutum olarak kabul edilmelidir.
Bilindiği gibi, sosyal devletin toplumsal güç eşitsizliklerini dengelemek
amacıyla üstlendiği işlevler, “özgürlük” ve “eşitlik” gibi kavramların içeriğinde de
belli bir değişime yol açmış; yeni içerikleriyle birlikte söz konusu kavramlar, “gerçek
özgürlük” ve “gerçek eşitlik” gibi adlandırmalarla anılır olmuştur.
Bu eğilime uygun olarak Anayasa Mahkemesi de, sosyal amaçlı kanunların
eşitlik veya kanun önünde eşitlik kavramlarına uygunluğunu sosyal devlet ve sosyal
184
Her ne kadar 1988/33 sayılı kararında Anayasa Mahkemesi, “hukuk devletinin amaç edindiği kişinin
korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir”
şeklinde bir ifadeye yer vermiş olsa da; burada hukuk devletinin tanımlanması, ya da hukuk devleti
öğelerinin belirlenmesi gibi bir amaç söz konusu değildir. Karar bütünüyle değerlendirildiğinde; söz
konusu cümlenin, hukuk devletini değil sosyal devleti tanımlama ve bu ilkenin gereklerini vurgulama
çabasını yansıttığı görülür.
138
adalet gerekleriyle birlikte değerlendirmekte185; bunu yaparken de, “gerçekçi
özgürlük”186 ve “gerçekçi eşitlik”187 gibi kavramlara başvurmaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin sahip olduğu maddî hukukî eşitlik anlayışı188 gereği
sıklıkla başvurduğu bir diğer kavram da, “toplumsal denge”dir. Anayasa Mahkemesi,
“toplumsal denge” kavramının tanımını yapmamakla beraber, sosyal adaletin bir
sonucu olarak ele almaktadır.189 Anayasa Mahkemesi’ne göre, “genellikle toplum
yaşamında ve özellikle sanayi toplumu olmuş ya da olma yoluna girmiş toplumların
yaşamında işverenler güçlü, işçiler ise güçsüz kişiler sayılır”190. O halde, Devlet
tarafından alınacak önlemlerle, güçlüler karşısında güçsüzlerin korunması ve
“toplumsal denge”nin sağlanması gereklidir.191
Anayasa Mahkemesi’nin kullandığı “toplumsal denge” kavramı, bir yandan,
toplumsal yaşam içindeki güçsüz kesimlerin güçlü kesimler karşısında korunması
gereğini ifade ederken, diğer yandan da “korunması gereken” kesimlerin herhangi bir
üstünlük ya da ayrıcalık elde etmelerine yol açacak sonuçları önlemektedir. Yüksek
Mahkeme, işverenlere lokavt hakkı öngören yasal düzenlemeyi Anayasaya uygun
bulduğu kararında; sosyal devlet anlayışının, güçsüz işçilerin güçlü işverenler
karşısında üstünlük elde etmeleri anlamına gelmediğini, “toplumsal denge” kavramına
başvurmak suretiyle izah etmiştir:
“Sosyal sorunlardan en önemlisi, işverenlerin çıkarları ile işçilerin çıkarları arasında
adalete uygun bir bağdaştırma ve uzlaştırma yolunun bulunabilmesidir. Bu ise, bir
185
Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, (Ankara: Yetkin Yayınları, 2003), s.199.
186
E.1963/136, K.1967/29, K.T. 26-27.9.1967 AMKD S.6, s.23-4;
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD S.21, s.59.
187
E.1988/19, K.1988/33, K.T. 26.10.1988 AMKD S.24, s.451.
188
Şeklî hukukî eşitlikten kastedilen, kanunların genel ve soyut olması, yani kapsadığı herkese eşit
olarak uygulanması iken; maddî hukukî eşitlik, aynı durumda bulunanlar için haklarda ve ödevlerde,
yararlarda ve yükümlülüklerde, yetkilerde ve sorumluluklarda eşit davranma zorunluluğunu işaret eder.
Bkz. Öden, a.g.e., s.162-200.
189
Zafer Üskül, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Devlet Kavramı”, EİTİAD, C.12, S.2,
(1972), s.247.
190
E.1972/2, K.1972/28, K.T. 23.5.1972, AMKD S.10, s.412.
191
“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir.” Bkz. E.1988/19, K.1988/33, K.T. 26.10.1988
AMKD S.24, s.451.
139
yana çıkarlarını korumak için bir takım etkili haklar tanıyıp, öbür yanı kendi
çıkarlarını koruması için her türlü haklardan yoksun bırakmakla sağlanamaz. Sosyal
ilkelere bağlı devlet, ne çalışanların çalıştıranları, ne de çalıştıranların çalışanları
ezecek olmasına yer bırakmamalıdır.”192
“…[A]nayasa, toplumsal güçler arasında dengeli bir düzeni erek edinmiştir. İşçinin
grev hakkı gibi yerine göre ağır sonuçlar doğurabilen bir hak karşısında işverenleri
savunmasız bırakmak, toplumsal dengeyi bozacak nitelikte sayılabilir… İşçilerin grev
hakkına karşılık işverenleri savunmasız bırakmak, onların işçilerce ileri sürülen her
isteğe boyun eğmelerine yol açabilecek nitelikte görülebilir ki bu da emeğin sermayeyi
sömürmesi demek olur; oysa, Anayasa koyucu, emeğin sermayeyi veya sermayenin
emeği sömürmesine yol açan dengesiz bir düzenin kurulmasını istemiş değildir.”193
Sosyal devlet anlayışının gereklerini karşılamak bakımından düşünüldüğünde,
Anayasa Mahkemesi kararlarında eleştirilebilecek pek fazla nokta bulunmamaktadır.
Yüksek Mahkeme’nin, hukukî değerlendirmeleri ve genel yaklaşım biçimiyle sosyal
devlet ilkesinin gereklerini kararlarına yeterince yansıtmadığını ileri sürmek için hiçbir
neden yoktur.
Anayasa Mahkemesi’nin sosyal ve ekonomik alana ilişkin kararlarında sosyal
devlet ilkesi ve sosyal adalet ideali, her zaman öncelikli bir yer tutmaktadır. Hatta kimi
durumlarda, asıl eleştirilmesi gereken de bu yaklaşımın ta kendisi olmaktadır. Kira
sözleşmelerindeki artış oranlarına kiracılar lehine müdahale edilmesini ya da özel
eğitim kuruluşlarında ücretsiz okutulacak kesimin, bu hizmetlerden parası karşılığında
yararlanan kesim tarafından finanse edilmesini sosyal devlet olmanın gerekleri
bakımından Anayasaya uygun bulduğu kararlarında Anayasa Mahkemesi, bireysel
nitelikli hak ve özgürlüklerin kolektif talepler karşısında feda edilmesinde herhangi bir
mahzur görmemiştir.
192
E.1963/337, K.1967/31, K.T. 19-20.10.1967 AMKD S.6, s.53.
193
E.1970/48, K.1972/3, K.T. 8-9.02.1972 AMKD S.10, s.132.
140
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1982 ANAYASASINA GÖRE
EKONOMİK KARAR ALMA
SÜRECİNİN ÖRGÜTLENMESİ
I- KAMU KESİMİ – ÖZEL SEKTÖR AYRIMI
“Piyasa ekonomisi, başta birey olmak üzere, bireylerden müteşekkil hane halkı
ve şirketlerin kendi bilgi ve ilgi çerçeveleri içinde özgür biçimde hareket etmeleri ile
ortaya çıkan ekonomik modeldir, yapıdır, süreçtir.”1 Piyasa ekonomisinde bireyler,
kendi bilgi ve ilgi alanlarında hareket etmekte; kendileri için en iyi olduğuna
inandıkları kararları alma ve bunları uygulama özgürlüğüne sahip olmaktadırlar.
Müdahaleci ekonomi modellerinde ise bireyler, ekonomik kararlar alma ve bunları
uygulama konusunda “sınırlı” bir özerkliğe sahiptir.
Bireylerin sahip olduğu özerkliğin sınırı, ekonomik müdahaleciliğin derecesine
bağlıdır. O halde, bireylerin sahip oldukları ekonomik özerkliğin sınırları; ekonomik
alandaki devlet-toplum ilişkilerini netleştirebilmek için açıklığa kavuşturulması
gereken verilerden biri olarak kabul edilmelidir. Söz konusu sınırların ortaya
konabilmesi ise, ekonomik yapı içindeki yönlendirici unsurun tespit edilebilmesine
bağlıdır.
Bir ekonomik düzende kamu kesimi veya özel sektörün yönlendiricilik
derecesini saptamak ve bununla ilgili objektif değerlendirmeler yapmak, temel olarak
ekonomi formasyonuna sahip olmayı gerektirdiğinden, bu yönde bir çabaya
girilmeyecektir. Bu noktada bizi asıl ilgilendiren, ekonominin yönlendirici unsurunu
belirleyen anayasal araçlardır.
1982
Anayasası
bakımından
düşünüldüğünde,
söz
konusu
araçların
devletleştirme ve özelleştirme olduğu açıktır. Devletleştirme, ekonomi içindeki kamu
ağırlığını artırma yöntemlerinden biri iken; özelleştirme, bunun aksine, ekonomi
içindeki özel nitelikli karar ve uygulamaların ağırlık kazanmasını sağlamaktadır. Bu
bölümde devletleştirme ve özelleştirme kurumlarına ilişkin Anayasal ve yasal
düzenlemeler incelenecek, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili vermiş olduğu
kararlar değerlendirilecektir.
1
Yayla, “Piyasa Ekonomisi mi, Kumanda Ekonomisi mi?”, Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi,
s.29.
142
A-
DEVLETLEŞTİRME
Devletleştirme, “bir özel iktisadî teşebbüsün veya teşebbüs grubunun mülkiyet
ve yönetiminin siyasî, iktisadî veya sosyal nedenlerle ve üstün aşamada bir kamu
yararının gerçekleştirilmesi amacıyla, millî camiaya (daha doğrusu onun hukukî
ifadesi olan Devlete) geçirilerek, hangi hukukî şekli alırsa alsın, kamunun yararına
tahsis edilmesinden ibarettir.”2
Devletleştirmenin bu tanımı, kavramın temel unsurlarını da içermektedir.
Devletleştirme, özel teşebbüs mülkiyet ve yönetiminin Devlet eline geçmesinden
ibaret görülemez. Tanımda da belirtildiği üzere, hakkın devrini geçerli kılacak siyasî,
iktisadî veya sosyal nedenlerin varlığı gereklidir.
Bir yöntem olarak toplum-devlet ilişkilerinde devletleştirme aracının
kullanılması, mülkiyet kurumunun klasik anlamından sıyrılarak “sosyal” içerikli bir
hak olarak benimsenmesinin sonucudur. Mülkiyet kurumunu “sosyal” içeriği ile ele
alan ve devletin sosyal ve ekonomik alanda pek çok işlev üstlenmesini öngören 1961
ve 1982 Anayasalarında da devletleştirme yöntemine yer verilmiştir.
1961 Anayasası’nın 39’uncu maddesine göre; “kamu hizmeti niteliğin taşıyan
özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda
gösterilen şekilde ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi
öngördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir; bu
taksitler, kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır”.
2
Ülkü Azrak, Millileştirme ve İdare Hukuku, (İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, 1976), s.85. Fransız
ve Alman doktrininde “devletleştirme” ve “millileştirme” kavramları arasında teorik düzeyde bir takım
ayrımlar söz konusu olmasına rağmen; ülkemizdeki anayasal düzenleme biçimi bakımından bu iki
kavram arasında bir fark gözetilmemiştir. Kaldı ki; teorik düzeyde devletleştirme, “geniş anlamda
millileştirme kavramının içine girmekte ve onun görünüşünden ibaret” kabul edilmektedir. Belirttiğimiz
nedenlerle, bu iki kavramı birbirinin yerine kullanmakta bir sakınca görmüyoruz. Bkz. Aynı eser, s.7583.
143
1982 Anayasası’nın 47’nci maddesinde devletleştirmeye ilişkin düzenleme
şöyledir:3
“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı
hallerde devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı
ve usulleri kanunla düzenlenir.”
Devletleştirme koşulları bakımından, 1961 ve 1982 Anayasalarında birbirine
paralel düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, bir özel teşebbüsün devletleştirilebilmesi için; kamu hizmeti niteliğini taşıması zorunluluğuna ek olarak, bu niteliği taşıyan
bir teşebbüsün kamu sektörüne geçirilmesinde “kamu yararı” bulunması da
gerekmektedir. İki Anayasa düzenlemesi arasındaki fark, devletleştirme bedellerinin
ödenmesi koşullarına ilişkindir. 1961 Anayasası’nda devletleştirme bedellerinin
taksitle (en fazla 10 yıl içinde) ödenebileceği hükme bağlanmış olmasına karşın; 1982
Anayasası’nda bu yönde herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda 1982
Anayasası’na göre devletleştirme, ancak peşin karşılığı ödenmek suretiyle
gerçekleştirilebilecektir. Bu farklılığın, devletleştirme imkanını güçleştirmek suretiyle
özel girişime yönelik güvence rejimini güçlendirdiği ileri sürülebilirse de; 1982
Anayasası’nda devletleştirmenin yalnızca ekonomik açıdan güçleştirildiği, bunun da
konuyla ilgili güvence rejimi bakımından önemli bir fark yaratmadığı kanısındayız.
Anayasada kamu hizmetinin tanımı ve hangi faaliyetleri kapsadığı konusunda
herhangi bir hüküm yer almadığına göre; kamu hizmeti görme koşulunun gerçekleşip
gerçekleşmediğinin tespiti yasama organının inisiyatifindedir. Yani, özel teşebbüs
tarafından yürütülen bir faaliyet yasama organının iradesiyle kamu hizmeti niteliği
kazanabilmektedir.4
Aynı şekilde, devletleştirmede kamu yararının bulunup bulunmadığı
konusunda da yasama organının iradesi esastır. Bizim de katıldığımız bir görüşe göre,
siyasal içeriği olan ve geniş anlamda kamu yararı amacına bağlanmış amaç unsurunun,
3
Söz konusu madde, 13.8.1999 tarihli ve 4446 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce iki fıkradan
oluşmakta ve yalnızca devletçiliği düzenlemekte iken; anılan değişiklikler sonucu maddeye iki fıkra
daha eklenmiş ve devletleştirmenin yanı sıra özelleştirme de düzenlenmiştir.
4
Bkz. Turgut Tan, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı,
C.8, (1991), s.235.
144
anayasal denetiminde “dıştan” bir incelemeye tabî tutulması gerekir. Yani Anayasa
Mahkemesi, bir teşebbüsün devletleştirilmesinde gerçekte bir kamu yararının bulunup
bulunmadığını değil, devletleştirmenin kamu yararından başka bir amaçla (örneğin
siyasî hasımların cezalandırılması amacıyla) yapılıp yapılmadığını araştırmakla
yetinmelidir.5
Söz konusu Anayasa hükmü doğrultusunda 1984 yılında 3082 sayılı “Kamu
Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun” çıkarılmış ve
devletleştirme koşullarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 2’nci
maddesine göre özel teşebbüsler ancak şu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde
devletleştirilebilir: “a- Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretimin
ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi; b- Bu hizmet veya üretimin, kontrol,
rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması; c- Hizmet veya
üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi”.
Buna ek olarak, Kanun’un 3’üncü maddesi, yapılacak devletleştirmelerin ancak kanun
yoluyla gerçekleşebileceğini hükme bağlamıştır.
3082 sayılı Kanun’un, “Anayasa’nın 47’nci maddesinin birinci fıkrasında yer
almayan kimi şartlara yer verilerek devletleştirme olanağını ortadan kaldırdığı”
gerekçesiyle, Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek iptali istenmiştir.
Anayasa Mahkemesi ise, yasama yetkisinin aslî bir yetki olması dolayısıyla
yasama organının Anayasa ilkelerine uygun olmak koşuluyla dilediği alanı düzenleme
yetkisine sahip olduğunu belirterek; Anayasanın 47’nci maddesi ile yasama tarafından
düzenlenecek alanın “gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri” ile sınırlı
olmadığını ifade etmiş ve Anayasaya aykırılık iddiasını reddetmiştir.6 Yine aynı
kararında Yüksek Mahkeme, “devletleştirme yetkisi olmaksızın sosyal hukuk
devletinin gerçekleştirilemeyeceği” gerekçesine karşı, devletleştirmenin ortadan
kaldırılmadığını ve devletçiliğin sosyal devleti gerçekleştirmenin tek yolu olmadığını
belirtmiştir.7
5
Azrak, a.g.e., s.54.
6
E.1985/2, K.1985/16, K.T. 27.9.1985 AMKD S.21, s.222-24.
7
Aynı karar, s.222.
145
Mevcut hali ile devletleştirme, devletin ekonomik alandaki diğer müdahale
olanakları ile kıyaslandığında, istisnaî nitelikte kalmaktadır. Sosyal devleti
gerçekleştirmenin klasik araçlarından biri olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle
1980’lerden itibaren yükselişe geçen kamu kesiminin ulusal ekonomi içindeki payını
küçültme ve özelleştirme politikaları karşısında eski önemini yitirmiştir.
B-
ÖZELLEŞTİRME
Özelleştirme, devletin sahip olduğu mal varlıklarının ya da para ile ölçülebilen
kamu kaynaklarının satış ya da benzeri yollarla yerli/yabancı ya da kişi/özel hukuk
tüzel kişilerine devri, ya da kısaca, KİT’lerin satışı olarak tanımlanmaktadır.8
Özelleştirmeden söz edilebilmesi için mutlaka mülkiyet devrinin gerekip gerekmediği,
veya bunun ne oranda olması gerektiği gibi detayları bir kenara bırakacak olursak;
genel anlamıyla özelleştirmenin, KİT’lerin devlet idarî yapılanmasının dışına
çıkarılması anlamına geldiğini söyleyebiliriz.
Özelleştirme programını dünyada uygulayan ilk ülkeler, Thatcher döneminde
İngiltere ve Ronald Reagan Başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.
Türkiye’de ise son yirmi yıldır bu yönde çabalar bulunmasına rağmen, dünyadaki
uygulamalara kıyasla gecikmeli sonuçlar elde edilebilmektedir.
Özelleştirmenin amaçları, felsefesi ve devlet-toplum ilişkilerinde temsil ettiği
değişimi anlamadan alelacele girişilen özelleştirme çabalarının bu gecikmede önemli
payı olduğu kanısındayız. Özelleştirme çabalarının ilk yıllarında yasal düzenlemelerin
eksik, yetersiz ve dağınık oluşu ve konunun sosyal boyutunun ihmal edilmesi; bir
yandan ciddi uygulama ve yorumlama sorunları doğururken; diğer yandan
kamuoyundaki özelleştirme karşıtı tepkileri beslemiştir. Bunlara bir de Anayasa
Mahkemesi’nin özelleştirme konusunda sergilediği yaklaşımı eklersek; ülkemizdeki
özelleştirme programının, dünyadaki uygulamalara kıyasla gecikmeli sonuçlar
üretebilmesinin nedenlerini özetlemiş oluruz.
Özelleştirmenin Anayasada yer bulması, 1999 yılında 4446 sayılı Kanunla
yapılan Anayasa değişiklikleri ile mümkün olmuştur. Söz konusu değişikliklerle
8
Ruhi, a.g.e., s.100, 307 numaralı dipnot.
146
birlikte, Anayasanın “Devletleştirme” başlığını taşıyan 47’nci maddesinin başlığı
“Devletleştirme ve Özelleştirme” olarak değiştirilmiş; maddeye iki fıkra daha
eklenerek özelleştirmeye ilişkin düzenleme gerçekleştirilmiştir. 1999 değişiklikleriyle
eklenen iki fıkra hükmü şöyledir:
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde
bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla
gösterilir.
Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen
yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve tüzel
kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.”
Özelleştirme bütünüyle ele alındığında, başta hukuk ve ekonomi olmak üzere;
siyaset bilimi, işletme ve kamu yönetimi gibi pek çok disiplini ilgilendiren bir
kavramdır. Çalışmanın bu bölümünde, özelleştirme kavramının hukukî boyutu
üzerinde durulacaktır. Ancak özelleştirme, ekonomi içindeki kamu kesimi ağırlığını
azaltma araçlarından biri olduğuna göre, özelleştirmenin devlet-toplum ilişkilerinde
temsil ettiği değişimin de ele alınması gereklidir. Bu da, öncelikle özelleştirme
kavramının yöneldiği amaçların bilinmesi ile mümkündür.
1-
Özelleştirmenin Amaçları:
Özelleştirmenin, KİT’lerin idarî yapılanma dışına çıkartılarak özel hukuk
kişilerine devrini gerektiren bir işlem olduğunu belirtmiştik. Kısaca KİT’lerin satışını
ifade eden bu tanım, özelleştirmenin dar anlamını vermektedir. Özelleştirmenin bir de,
ekonomide kamusal nitelikli karar ve tercihler yerine özel kesime ait karar ve
tercihlerin ağırlığını artırmayı içeren bir yönü vardır. Bu bağlamda özelleştirmenin
tanımı, “idarece yerine getirilmekte olan bazı kamu hizmetlerinin özel kişilere
bırakılması, kamu tekellerinin kaldırılması; kamu hizmetinin finansmanının, gerçek
bedelinin veya önemli bir bölümünün yararlananlardan alınmak suretiyle (vergi
yerine harç veya fiyat) özelleştirilmesi ve kamusal düzenlemelerle ekonomik hayat
üzerindeki zorlamaların azaltılması veya basitleştirilmesi, piyasa mekanizmalarının
147
işlevinin arttırılması”dır.9 Bu yönüyle özelleştirme, “milli ekonomi içinde kamunun
(devletin) ekonomik etkinliğinin en aza indirilmesi veya tümüyle ortadan
kaldırılmasına yönelik düzenleme ve uygulamalar bütünü”10 veya “gerçek bir piyasa
ekonomisinin uygulanabilmesi için gerekli ortamın sağlanabilmesi amacıyla kamusal,
iktisadî ve hukukî tüm engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik karar, işlem vb.
davranışlar”11 olarak tanımlanmaktadır.
Geniş anlamıyla birlikte düşünüldüğünde özelleştirme, yalnızca kamusal mal
varlıklarının satışı değil; aynı zamanda bu yolla, devletin yeniden yapılandırılmasının
sağlanması demektir. Peki, bu yola başvurmakla neler amaçlanmaktadır?
Özelleştirmenin pratik zorunluluklardan kaynaklanan ilk amacı, KİT’lerin
elden çıkarılmak suretiyle Hazine’ye olan yükünün hafifletilmesi12 ve bu yolla devlete
gelir sağlanmasıdır.13 Ayrıca; KİT’lerin kamusal karar mekanizmalarının etkisinden
arındırılarak ekonomi kurallarına göre işleyen kurumlar haline getirilmesinin
sağlanması ile KİT’lerdeki gizli işsizlik ortadan kaldırılarak işgücü verimliliği
sağlanabilecektir.
Fakat özelleştirmenin söz konusu amaçları, özellikle işçi örgütleri tarafından
yaygın eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştirilerde, KİT’lerdeki zararın “kötü yönetim”
olgusu nedeniyle oluştuğu; asıl amacın halkın paraları ile kurulan KİT’lerin özel
kesime “peşkeş” çekilmesi olduğu ileri sürülmektedir. Bu yöndeki eleştirilerde dile
getirilen bir diğer konu, bazı KİT’lerin kâr ettikleri halde satışa çıkarılmasıdır.
KİT’lerin
“iyi”
yönetilselerdi
zarar
etmeyecekleri
ve
hazineye
yük
oluşturmayacakları, dolayısıyla satılmalarına gerek kalmayacağı şeklinde ifade edilen
görüşler gerçekçilikten uzak görünmektedir. Çünkü KİT’ler, kamusal karar
mekanizmalarının birer parçası oldukları sürece, “iyi niyetli” politikacı ve bürokratlar
9
Turgut Tan, “KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Sorunlar” AİD, C.25, S.1, (1992), s.27-8, 1 numaralı
dipnot.
10
Ruhi, a.g.e., s.101; 309 numaralı dipnot.
11
TOBB Özelleştirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (1993), s.8-9.
12
Coşkun Can Aktan, Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine: Özelleştirme. (Ankara: TAKAV
Matbaası, 1993), s.91; İlhan Baytan, Özelleştirme: Hukukî Yapı-Uygulamalar-Sorunlar-Öneriler.
(Ankara: 1999), s.8.
13
Aktan, a.g.e., s.93; Baytan, a.g.e., s.8.
148
tarafından gerçekleştirilen “iyi yönetim” diye bir şey söz konusu olmayacaktır.14
Ayrıca; KİT’lerin kârlılıkları da aldatıcı olabilmektedir. Zira, Türkiye’deki KİT’lerin
çoğu tekel olduğundan; üretimlerinin alternatif maliyetlerinin ne olduğu tam olarak
bilinememektedir.15 Kaldı ki özelleştirme, zarar eden KİT’lerin yükünden kurtulma
amacının
ötesinde,
devletin
yeniden
yapılandırılmasını
sağlamaya
yönelik
yöntemlerden biridir.
Özelleştirme, ekonomi içindeki kamu sektörü payını azaltmak suretiyle
ekonominin işleyişinin piyasa kurallarına göre işlemesini sağlamaya yöneliktir. Bu
nedenle, özelleştirme yoluyla, -zarar etsinler veya etmesinler- KİT’lerin ekonomi
içindeki payının azaltılması hedeflenmektedir. Çünkü KİT’ler, piyasa koşullarına
duyarlı
hareket
etmek
zorunda
olmayan
kuruluşlardır.
İflas
etme
riski
taşımamaktadırlar ve yaptıkları üretimden dolayı zarar etmeleri durumunda, bu
zararlar hazine tarafından karşılanabilmektedir. Özelleştirme, piyasa koşullarına
duyarlı olmayan söz konusu kuruluşların tasfiyesini amaçlar. Özelleştirme, “devletin
ekonomik kaynaklar üzerindeki kontrolünü tasfiye ederek, siyasetin özel ekonomik
çıkar sağlamak için yapılan ve dolayısıyla yolsuzluklara ve yozlaşmaya yol açan bir
faaliyet türü olmaktan kurtarılmasını”16 mümkün kılmaktadır.
“Özelleştirme ile serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsuru olan rekabet
kurumunun işlerlik kazanacağı, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin
sağlanacağı ve sonuç olarak ekonomide verimliliğin artacağı kabul edilmektedir.”17
Bu yaklaşıma göre; “devletin iktisadî hayatta aktif unsur olarak yer işgal etmekten
olabildiğince vazgeçmesi, piyasa ekonomisinin gelişmesini; piyasa ekonomisinin
gelişmesi de, iktisadî davranışlarımızın daha rasyonel hale gelmesini sağlayacaktır.
Bunun sonucunda, kaynak tahsisi doğru yapılacağı ve kaynaklar daha rasyonel
14
Buchanan öncülüğünde Virginia Okulu mensupları tarafından ileri sürülen “kamu sektörünün
başarısızlığı teorisi”, kamusal karar alma sürecinde yer alan politikacı, seçmen ve bürokratların her
zaman kendi kişisel çıkarlarını maksimize etme amacında olduklarını; bu yüzden kamusal karar
mekanizmasında, politikacı ve bürokratların, kendi çıkarlarını hiç düşünmeksizin “iyi niyetli”
davranmalarını beklemenin anlamsız olduğunu ortaya koymaktadır. Bkz. yukarıda s.29.
15
Yayla, “Özelleştirme, Mülkiyet ve Demokrasi” Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi, s.6.
16
Türk Demokrasi Vakfı “Türkiye’de Özelleştirme” Araştırma Raporu, (1994), s.8.
17
Aktan, a.g.e., s.88.
149
kullanılacağı için, iktisadî verimlilik artacak, ülkenin genel zenginlik ve refah seviyesi
yükselecek, toplum daha müreffeh hale gelecektir.”18
Öte yandan; ekonomik alanda devletin yönlendirici etkisinin azaltılması,
demokrasi ve insan hakları bakımından da yeni bir açılım anlamına gelmektedir. Bu
görüşü savunan ve devletin iktisadî hayatın yarıdan çoğunu kontrol ettiği hiçbir çağdaş
demokrasi örneğinin bulunmadığını hatırlatan Erdoğan’a göre; “Devletin siyasî iktidar
yanında iktisadî iktidarı da elinde bulundurması, onun toplumun efendisi ve velinimeti
olması anlamına gelir ki, bunun demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmadığı çok
açıktır. Üretim araçlarının büyük bir kısmının devletin kontrolünde olması,
vatandaşların kaderinin devletin elinde olmasıyla aynı şeydir.”19 Özelleştirme devletin
elindeki iktisadi gücün azaltılmasına ve devlet-vatandaş ilişkilerinin demokrasinin
gerektirdiği şekilde dengelenmesine yardımcı olur. Demokratikleşmenin hem gereği
hem de doğal sonucu vatandaşların devlet karşısında daha güçlü hale gelmeleri ve
hareket alanlarının gerek yatay gerek dikey olarak genişlemesidir. “Devlet
mülkiyetinin azaltılması; devletin yer almaması gereken alanlardan çekilmesi; özel
mülkiyet hakkının ve özel mülkiyet kullanımının gelişmesi ve yaygınlaşması, siyasî
sistemdeki dengeleri vatandaş lehine değiştirecek ve demokrasiyi yaygınlaştırıp
güçlendirecektir.”20
Özelleştirmenin, mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü başta olmak üzere
ekonomik özgürlükleri güçlendirici etkisi olduğu kuşkusuzdur.
Siyasî ve iktisadî gücün kendisinde toplandığı bir devlet yapısının,
demokrasinin işleyişinde çeşitli yozlaşmalara sebep olması kaçınılmaz görünmektedir.
Özelleştirme, devletin ekonomik alandaki kudretini sınırlamak suretiyle; siyasî
yozlaşmaların önüne geçilmesinin de araçlarından biri olmaktadır.
2-
Özelleştirmeye İlişkin Yasal Düzenlemeler:
18
Yayla, a.g.m., s.56.
19
Erdoğan, a.g.e., s.199-201.
20
Yayla, a.g.m., s.55. Benzer yönde görüşler için bkz. Türk Demokrasi Vakfı, “Türkiye’de
Özelleştirme” Araştırma Raporu, s.8; Erdoğan, a.g.e., 199-201; Ruhi, a.g.e., s.106-111.
150
a- 2983 Sayılı Kanun:
1984 yılında çıkarılan 2983 sayılı “Tasarrufların Teşviki ve Kamu
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun” özelleştirme amacına yönelik ilk
yasal düzenleme kabul edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yenilikçi bir
yaklaşım getiren Kanun’un amacı, 1’inci madde hükmünde; “istikrarlı ve güvenilir
gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek, sağlanacak ek finansman kaynakları
ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmek” biçiminde tanımlanmaktadır.
2983 sayılı Kanun’un adı ve amacı; söz konusu yasada özelleştirmenin,
kamunun ekonomideki etkinliğini azaltacak bir yöntem olarak değil; tam tersine kamu
yatırımlarının hızlandırılması amacıyla kaynak sağlamaya yönelik ekonomik bir araç
olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. 2983 sayılı Kanun özelleştirmeye ilişkin
esasların yer aldığı ilk düzenleme olmasına karşın; devletin ekonomideki payının
azaltılması, mülkiyetin yaygınlaştırılması ve piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi gibi
hususları hedef olarak belirlemiş değildir.
2983
sayılı
Kanun,
Kamu
İktisadî
Kuruluşları
ve
İktisadî
Devlet
Teşekküllerine (yurtdışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve
benzerleri ile altyapı tesislerinin, “gelir ortaklığı senedi”, “işletme hakkının
devredilmesi” ve “hisse senedi çıkarılması” yöntemleri benimsenerek özelleştirilebilmesi olanağı sağlamıştır.
Gelir ortaklığı senedi, ilk defa 2983 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bir menkul
kıymet türüdür. Kanunda (m.3/c); kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı tesislerinin
(köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleriyle
sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları vb. tesisler) gelirlerine gerçek ve tüzel
kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetler olarak tanımlanmıştır. Gelir ortaklığı
senetlerini elinde bulunduran kişiler, alt yapı tesislerinin mülkiyetine değil, bu
tesislerin gelirine ortak olmaktadır. Bu durum tesislerin belirli oranda kârlı ve verimli
çalışmaları sonucunu doğuracaktır. Çünkü piyasada carî fon haddinden daha yüksek
bir getirisi olmayan gelir ortaklığı senetlerine şahısların talebi de olmayacaktır. “Şu
halde, gelir ortaklığı senetleri esasen, kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarının piyasa
151
mekanizması işleyişine uydurmaya yönelik bir menkul kıymet olduğundan, bu
uygulamayı geniş anlamda özelleştirme çerçevesinde düşünmek mümkündür.”21
İşletme hakkının devri, bir özelleştirme yönteminden çok, özelleştirmeye
hazırlık teşkil edecek bir işlem olarak düşünülmekte ve kurum olarak “leasing”e
(finansal kiralama) benzetilmektedir.22 Kanunda tanımlandığı şekliyle (m.3/e) işletme
hakkı, “tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından
işletilmesi ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımının yapılması”dır.
Hisse senedi satışı ise, KİT’ler ve bunlara ait tesislere gerçek ve tüzel kişilerin
ortak olması için çıkarılacak senetler yoluyla mülkiyet değişimini sağlayan bir
yöntemdir.
2983 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesiyle, anılan senetlerin çıkartılması, işletme
hakkının verilmesi ve buna benzer hususlarla ilgili kararlar almak üzere Toplu Konut
ve Kamu Ortaklığı Kurulu (TKKOK) oluşturulmuştur. Yine aynı Kanunla
TKKOK’nun kararlarını uygulamak ve Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonunu
idare etmek üzere, Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdaresi (TKKOİ) kurulmuş (m.7) ve özelleştirmeye ilişkin ilk idarî
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
2983 sayılı Kanun hakkında, Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası
açılmış; ancak Yüksek Mahkeme, bahse konu düzenlemeyi Anayasaya aykırı
görmemiştir.23
2983 sayı lı
4046 sayı lı
altyapı
Kanunun Özelleş tirme İ daresi’ ne iliş kin hükümleri
Kanun kapsamı nda yeniden düzenlenmiş
tesislerine iliş kin gelir ortaklı ğ ı
yürürlüktedir. Kamu Ortaklı ğ ı
olmakla birlikte,
senedi ihracı na dair hükümleri
Fonu’ na dair hükümleri ise 4568 sayı lı
Kanun ile yürürlükten kaldı rı lmı ş tı r. 2983 sayı lı
21
Aktan, a.g.e., s.193-4.
22
Aynı eser, s.194-6.
23
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985, AMKD S.21, ss.35-67.
Kanun’ un halen
152
yürürlükte olan kamu iktisadi teş ebbüslerinin tesis, müessese ve bağ lı
ortaklı kları nı n gelir ortaklı ğ ı
hakkı
senedi, hisse senedi ihracı
ve iş letme
devri suretiyle satı ş ı na iliş kin hükümlerinin bir bölümü 4046
sayı lı
Kanun
ile
yeniden
düzenlenmiş
olması
sebebiyle
uygulanmamaktadı r.24
b- 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
8.6.1984 tarihli 233 sayılı “Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”, KİT’lerin kuruluşu, faaliyetleri ve uymaları gereken esaslarla
ilgili hükümler içeren bir düzenlemedir.
233 sayılı KHK’de KİT’ler bakımından; İktisadî Devlet Teşekkülü (İDT) ve
Kamu İktisadî Kuruluşu (KİK) ayrımı benimsenmiş ve ekonomik alanda ticarî esaslara
göre faaliyet gösteren kuruluşlar İDT; kamu hizmeti niteliği ağır basan ve tekel
niteliğindeki mal ve hizmetler üretmek üzere kurulanlar ise KİK olarak tanımlanmıştır
(m.2).
KHK’nin konumuzla ilgili düzenlemeler içeren hükmü, Teşebbüsler,
Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar, İşletmeler ve İşletme Birimlerinin ve İştiraklerin
Tasfiyesi ve Satılması başlıklı 38’inci maddesidir. Söz konusu madde, başlıkta yer alan
kuruluşlar
ve
bunlara
ait
unsurların
özelleştirme
kapsamında
olduklarını
belirtmektedir. KİT’lerin bu kapsamda yer alan paylarının özelleştirme kapsamına
alınması ve bununla ilgili esasların düzenlenmesi konusunda ise, Koordinasyon
Kurulu yetkili kılınmıştır.25 Bunun dışında, yapılacak özelleştirme uygulamalarının
2983 sayılı Kanun’un öngördüğü esaslara göre yürütüleceği belirtilmiştir (m.38/2). Bu
durumda; KHK’ye göre özelleştirme yöntemleri, “tasfiye”, “devir”, “satış” ve “işletme
hakkı devri” yolları ile söz konusu olabilecektir.
24
Öztürk, “Özelleştirme Ders Notları”.
25
28.12.1987 tarih ve 304 sayılı KHK’nin 5’inci maddesi ile Koordinasyon Kurulu, Yüksek Planlama
Kurulu’na dönüştürülmüştür.
153
38’inci maddede yer alan düzenlemelerin, özelleştirme uygulamaları açısından
yetersiz olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre,
maddede yer alan uygulama modellerinin sınırlı olması ve özelleştirme yöntemi olarak
kabul edilen işlemlerin tanımlanmamış olması söz konusu eksikliğin temel nedenlerini
oluşturmaktadır.26 Yalnızca tanımları değil, kapsamları ve uygulama usul ve esasları
da belirtilmeyen özelleştirme işlemlerinin, 2983 sayılı Kanun’un öngördüğü esaslara
göre yürütüleceği belirtilmiş; ancak 2983 sayılı Kanunda buna ilişkin yeterli
düzenleme bulunmaması sebebiyle, özelleştirme işlemleri bakımından önemli bir
eksiklik yaratılmıştır.
c- 3291 Sayılı Kanun
Özelleştirme konusundaki ilk kapsamlı düzenleme niteliğindeki 3291 sayılı
Kanun ile, yedi ayrı kanunda değişiklik yapılmış ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun’un 13-18’inci maddeleri arasında ise kamu
kuruluşlarının özelleştirme kapsamına alınması ve uygulamaların yürütülmesine
ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Kanuna göre, özelleştirilebilecek kuruluşlar ve bunlara ait unsurlar ise şunlardır: “Kamu iktisadî teşebbüsleri”, “müesseseler”, “bağlı ortaklıklar”, “işletmeler”,
“işletme birimleri”, “varlıklar” ve “iştirak payları”.
3291 sayılı Kanuna göre, 233 sayılı KHK’de adı geçen, tamamı devlete ait ve
kamu iktisadî teşebbüsü statüsünde faaliyet gösteren kuruluşların özelleştirme
kapsamına alınmasına Bakanlar Kurulu, KİT’lerin müessese, bağlı ortaklık, işletme ve
işletme birimleri ile iştiraklerindeki payların özelleştirme kapsamına alınmasına ise
Yüksek Planlama Kurulu27 (YPK) yetkilidir (m.13/1). YPK ayrıca, özelleştirme
kapsamındaki kuruluşların sermayelerindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye
kadar, bunların kuruluşlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine, denetimine
sermaye miktarının tespitine ilişkin gerekli kararları verme konusunda yetkili
26
Baytan, a.g.e., s.22-3.
27
Kanunun ilk metninde bu konudaki yetki Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu’na verilmekte iken,
28.12.1987 tarihli ve 304 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı Kurulu Yüksek Planlama Kurulu’na
dönüştürülmüştür.
154
kılınmıştır (m.13/2). Özelleştirme programının yürütülmesi konusunda ise, 2983 sayılı
Kanun ile oluşturulan KOİ Başkanlığı görevlendirilmiştir (m.14).
Kanunda, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların, önce anonim şirket
statüsüne dönüştürülmesi, ardından bu müessese, işletme ve işletme birimlerinin,
hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bağlı bulundukları Bakanlıkla ilişkileri kesilerek
Başbakanlığa bağlanmış sayılacakları belirtilmiştir (m.13/3).
3291 sayılı Kanun genel nitelikte olup, uygulamaların ayrıntılarına yer
vermediği, ve özellikle istihdam sorunlarının çözümüne ilişkin hükümler içermediği
gerekçesi ile yetersiz bir özelleştirme düzenlemesi olarak değerlendirilmektedir.28
Nitekim; eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2983 ve 3291 sayılı Kanunlarda çeşitli
tarihlerde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu özelleştirmeye ilişkin
teknik idarî düzenlemeler içeren bu değişikliklere, ele aldığımız konunun sınırlarını
aşacak ölçüde detaylar içermeleri sebebiyle değinilmeyecektir.
d- 3987 Sayılı Yetki Kanunu
Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hukukî alt yapı ihtiyacının
karşılanması ve konunun sosyal ve ekonomik boyutunu dikkate alan bir düzenleme
yapılması gerekliliği karşısında, 1994 yılında hükümete konuyla ilgili düzenlemeler
yapma yetkisi veren 3987 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmıştır.
3987 sayılı Kanun gereğince çıkartılan KHK’lerle gerçekleştirilen başlıca
düzenlemeler şunlardır:
530 sayılı KHK ile, 2983 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, Kamu Ortaklığı
Fonu’nun yanı sıra Özelleştirme Fonu oluşturulmuş (m.1); özelleştirme uygulamalarında karar mercii olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu (m.3), uygulayıcı birim olarak
da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur (m.4).
531 sayılı KHK ile, 3291 sayılı Kanun’un özelleştirmeye ilişkin maddeleri
değiştirilmiş ve özelleştirme programına alma, programa alınan kuruluşların
28
Bu yöndeki değerlendirmeler için bkz. Baytan, a.g.e., s.29-38.
155
faaliyetleri, personelin nakli ve özlük hakları gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler
getirilmiştir.
532 sayılı KHK ile, özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan ve
özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olan personelin mağdur edilmesini
önlemeye yönelik olarak, iş hukukunda öngörülenler dışında, bazı sosyal güvenceler
öngörülmüştür.
533 sayılı KHK ile Petrol Kanunu’nda, 546 sayılı KHK ile de, çeşitli kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde çeşitli değişiklikler yapılarak, özelleştirme
kapsamında yer alan kuruluşlardaki personelin özelleştirme sonrasında diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, kararnamelerin dayanağı olan 3987 sayılı Yetki
Kanununu Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.29 Yetki yasasının iptalinin ardından
Yüksek Mahkeme söz konusu KHK’leri de, anayasal dayanaktan yoksun kaldıkları
gerekçesi ile iptal etmiştir.30
e- 4046 Sayılı Kanun
3987 sayılı Kanun’un ve buna dayanılarak çıkarılan KHK’lerin Anayasa
Mahkemesi tarafından iptalinin ardından, özelleştirme uygulamalarına devam
edebilmek için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır.
Mevcut özelleştirme uygulamalarının hukukî alt yapısını oluşturan 4046 sayılı
Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki özelleştirme kanunlarında sergilediği
yaklaşımın da etkisiyle, oldukça kapsamlı ve ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Hatta;
29
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.277.
30
İptal edilen KHK’lerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına ait bilgiler şöyledir:
530 sayılı KHK, E.1994/63, K.1994/60-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.619;
531 sayılı KHK, E.1994/64, K.1994/61-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.2, s.650;
532 sayılı KHK, E.1994/65, K.1994/62, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.2, s.670;
533 sayılı KHK, E.1994/66, K.1994/63-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.2, s.694;
546 sayılı KHK, E.1994/67, K.1994/64-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.2, s.719.
156
“uygulanacak özelleştirme yöntemlerinin neler olduğu”, “değer tespitinin hangi
yöntemlerle ve nasıl yapılacağı”, “özelleştirme ihale yöntemleri ve bunların nasıl
uygulanacağı” gibi yönetmeliklerle düzenlenebilecek teknik konular dahi bu kanun
kapsamında düzenlenmiş bulunmaktadır.
4046 sayılı Kanun’un “amaç ve kapsam” başlıklı birinci maddesinde,
özelleştirmenin amacı, “ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma
sağlamak” olarak belirtilmiş; kapsam ise, yalnızca KİT, bağlı ortaklıkları,
müesseseleri ve iştiraklerinin değil, devletin mal ve hizmet üreten diğer birimlerinin
de özelleştirilmesini sağlayacak biçimde geniş tutulmuştur.
Özelleştirme işlemlerinde yetkili kurumlar ise, yeni kurulan Özelleştirme
Yüksek Kurulu (ÖYK) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) olacaktır. ÖYK,
özelleştirme işlerinde yetkili karar organı olup, Başbakanın belirleyeceği dört
Bakandan oluşacaktır.31 ÖİB ise, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kurum
olarak, özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kurulmuştur.
4046 sayılı Kanun’un 18/A maddesine göre özelleştirme yöntemleri şunlardır:
“satış”, “kiralama”, “işletme hakkının verilmesi”, “mülkiyetin gayrı aynî hakların
tesisi” ve son olarak “gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî
tasarruflar”. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına karar verecek organ ÖYK
olacaktır.
4046 sayılı Kanun, özelleştirme uygulamalarında uyulması gereken ilkeleri de
kapsamlı bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır. Kanun’un ikinci maddesinde yer alan
özelleştirme ilkeleri şunlardır:
a-Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş
sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi,
b-Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme
yöntemlerinin belirlenmesi,
31
4046 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde değişiklik yapılmadan önce ÖYK şu üyelerden oluşuyordu:
Başbakan yardımcısı, Başbakanın belirleyeceği bir Bakan, Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı,
Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Maliye Bakanı. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunla 4046 sayılı
Kanunda yapılan değişikler sonrasında bu kısıtlamalar kaldırılarak Kurul üyelerini Başbakanın
belirlemesi esası getirilmiştir.
157
c-Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve
yatırımlarında kullanılmaması,
d-Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
e-Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek
ortak grubunun temini,
f-Özelleştirme
uygulamaları
çerçevesinde
kamu
bankalarının
da
öncelikle
özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması,
g-Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
h-Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle
özelleştirilmesi,
ı-Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi,
i-Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği
durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılmaması.”
Özelleştirmenin “bir borç ödeme ve kamu açıklarını kapatma” yöntemi olarak
kullanılmaması prensibi, 4046 sayılı Kanunda özelleştirme ilkeleri arasında
sayılmıştır. Nitekim bu ilke doğrultusunda, 10’uncu maddeyle özelleştirme
işlemlerinden elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplanması öngörülmüş ve
bu fondan genel bütçeye aktarma yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 10’uncu
maddede yer alan bu hüküm, daha sonra 4568 sayılı Kanunla32 değiştirilerek daha
esnek bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.
4046 sayılı Kanun, özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar bakımından;
233 sayılı KHK ile öngörülen Kamu İktisadî Kuruluşları (KİK) ve İktisadî Devlet
Teşekkülleri (İDT) ayrımını yeniden ele almıştır. Kanun’un 34’üncü maddesinde KİK,
“sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu
yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti
dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsü” olarak
tanımlanmıştır. Yeni tanıma göre, T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel
32
23.5.2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre, “Özelleştirme Fonunun nakit
fazlası, Hazinenin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir.
Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir fona aktarma yapılmaz.”
158
Müdürlüğü (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ),
Tuz, Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) ve Posta İşletmesi Genel
Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kamu İktisadî Kuruluşu olarak
düzenlenmiş; bunlar dışında kalan kuruluşlar ise İDT statüsünde düzenlenmiştir. Daha
önce KİK sayılan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Çay işletmeleri Genel
Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise İDT bölümüne alınmıştır. Bu
değişiklikle, bu kuruluşların kamu hizmeti görme vasıfları sona erdirilmiş
bulunmaktadır.
4046 sayılı Kanuna göre stratejik konu ve kuruluşlar da özelleştirilebilecek;
ancak bu durumda, “tekelleşmenin önlenmesi de dahil, ekonomi ve güvenlikle ilgili
milli yararın gerektirdiği durumlarda” ÖYK tarafından devletin sahip olacağı imtiyazlı
hakları belirleyen “imtiyazlı hisse” çıkarılmasına karar verilebilecektir. 13’üncü
maddeyle
belirtilen
kuruluşların33
sermayelerinin
%49’undan
fazlasının
özelleştirilmesine karar verilmesi durumunda ise, imtiyazlı hisseler oluşturulması
zorunludur.
4046 sayılı Kanun, özelleştirme uygulamalarına yönelik ayrıntılı düzenlemeler
içermenin yanında, özelleştirilen kuruluşlarda çalışanların durumlarına ilişkin kimi
düzenlemelere
de
yer
vermiş
bulunmaktadır.
Bu
doğrultuda;
özelleştirme
programındaki kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi durumunda, bu kuruluşlarda çalışan memur ve
sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve
pozisyonlara atanmalarına ilişkin düzenlemeler getirilmiş (m.22); özelleştirme
uygulamalarıyla işini kaybeden işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için mevcut
haklarına ilaveten, iş kaybı tazminatı ödenmesi ve meslek geliştirme, edindirme ve
yetiştirme eğitimi imkanları sağlanarak, bu konuda doğabilecek olumsuzlukların
giderilmesi öngörülmüştür (m.21). Bunlara ek olarak, özelleştirme kapsamına alınan
KİT’lerdeki istihdam fazlasının azaltılması amacıyla erken emekliliği teşvik
uygulaması getirilerek, emeklilik hakkını kazananların bu hakkı kazanmalarından
itibaren 2 ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde, ikramiyelerinin %30’u oranında
ek ödeme yapılması hükme bağlanmıştır (m.23).
33
Bu kuruluşlar şunlardır: “Türk Hava Yolları A.O.”, “T.C. Ziraat Bankası”, “Türkiye Halk Bankası
A.Ş.”, “T.M.O. Alkoloid Müessesesi” ve “Türkiye Petrolleri A.O.”
159
3-
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özelleştirme:
Özelleştirmeye ilişkin yasal düzenlemelerin ele alındığı bir önceki bölümde,
bunların bir kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilmiş; fakat
Mahkeme’nin iptal gerekçelerine yer verilmemiştir. İptal gerekçelerini her bir yasa
bakımından belirtmek, özelleştirme yasalarının geçirdiği hukukî evrimi ortaya
koyması bakımından anlamlı olabilir. Ancak, anayasal ekonomik düzeni Anayasa
Mahkemesi kararları ışığında ele almayı amaçlayan bu çalışmada; yasaların iptal
gerekçelerini ayrı ayrı incelemek yerine, Mahkeme’nin özelleştirmeye ilişkin genel
yaklaşımını ayrı bir bölümle değerlendirmek daha yararlı olacaktır. Zira, Anayasa
Mahkemesi’nin özelleştirme kararlarında kullandığı mantıksal kurgu ve özelleştirmeye
ilişkin tespit ettiği ilkeler anayasal ekonomik düzen bakımından büyük önem
taşımaktadır.
a- Anayasa ve Özelleştirme:
1999 yılında 4446 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişiklikleriyle birlikte
özelleştirme, Anayasa’nın 47’nci maddesinde açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.
Anayasal düzenlemeye kavuşturulmadan önce özelleştirme ile ilgili Yüksek
Mahkeme’nin çözmesi gereken ilk sorun, özelleştirmenin anayasal bakımdan mümkün
olup olmadığıdır. Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili şu görüşlere yer vermektedir:
“Anayasada 46. madde ‘kamulaştırma’ya, 47. madde de ‘devletleştirme’ye yer
vermesine karşın, özelleştirme konusunda özel bir düzenleme öngörülmemiştir. Sosyal
devlette kamu hizmetlerinin çoğalması eğilimi giderek ağır bastığı için anayasalarında
özelleştirmeye yer veren devletler de bulunmaktadır. Ancak Anayasa’da özelleştirme
konusunun özel olarak düzenlenmemiş olması, yasaklandığı anlamına gelmez.
Anayasa’da doğrudan özelleştirmeye ilişkin kurallar bulunmaması nedeniyle, yasa
koyucu, Anayasa’nın genel ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla, konuyu düzenleme
160
yetkisine sahiptir. Başka bir anlatımla, Anayasa’da özelleştirmenin öngörülmemiş
olması yasa koyucunun bu konuda düzenleme yapmasını engellemez.”34
Anayasa Mahkemesi, özel bir düzenleme öngörülmüş olmamasına rağmen,
özelleştirmenin anayasal bakımdan mümkün olduğu görüşündedir. Bunun devamında
ise, özelleştirmeyi devletleştirmenin tersi bir işlem olarak niteleyerek, “tersine işlem
kuralı” gereği, devletleştirme ile ilgili anayasa hükmünden, özelleştirmeye ilişkin
ilkeler çıkarmaktadır.
b- Yetki Sorunu:
Anayasa Mahkemesi özelleştirmede yetki sorununa açıklık getirirken,
devletleştirme ve özelleştirmenin birbirinin tersi işlemler oldukları ön kabulünden
hareket etmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, “devletleştirme yapmaya yetkili
organın özelleştirme konusunda da yetkili olduğunun kabulü gerekir.”35 Bu durumda,
yapılacak özelleştirmelerde yetki yasama organında olmalıdır.
Özelleştirmede yetkinin yasama organında olmasını gerektiren asıl sebep,
yasama yetkisinin aslî olmasına karşılık, yürütme yetkisinin talî nitelikli olmasıdır.
Bunun anlamı, Anayasada herhangi bir düzenleme bulunmayan bir konuda yasama
organının ilk elden düzenleme yapabilmesidir. Yürütme organının düzenleme yetkisi
ise, -Anayasada belirtilen istisnalar dışında- o konuda daha önce yasal bir düzenleme
yapılmış olmasına bağlıdır.36 Dolayısıyla, özelleştirme konusunda ilk elden
düzenleyici işlemler yapma yetkisinin yasama organında olduğuna kuşku yoktur. Öte
34
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.263. Anayasa Mahkemesi, ilk defa 3987
sayılı Kanunla ilgili kararında ifade ettiği bu görüşünü, 3974, 4000 ve 4107 sayılı Kanunlarla ilgili
kararlarında da aynen benimsemiştir.
-
3974 sayılı Kanunla ilgili karar için bkz. E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994, AMKD S.31,
s.289-290.
-
4000 sayılı Kanunla ilgili karar için bkz. E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994, AMKD S.31,
s.404-405.
-
4107 sayılı Kanunla ilgili karar için bkz. E.1995/38, K.1996/7, K.T. 28.2.1996, AMKD S.32,
s.628-29.
35
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.263.
36
Özbudun, a.g.e., s.182.
161
yandan; “yetkide paralellik” ilkesi gereğince kanunla kurulmuş olan KİT’lerin hukukî
varlıkları (yani kamu tüzel kişilikleri) ancak kanunla sona erdirilebilir.
Görüldüğü gibi, özelleştirme ve devletleştirmenin birbirinin tersi işlemler
olmaları gerekçesine başvurmaya gerek kalmadan, özelleştirmeye ilişkin ilk elden
düzenleyici işlem yapma yetkisinin yasama organında olduğu saptanabilmektedir. O
halde Anayasa Mahkemesi’nin yetkili organı işaret ederken “tersine işlem kuralı”ndan
hareket etmesinin anlamı nedir?
c- Yasayla Düzenleme Zorunluluğu:
Kanaatimizce;
Anayasa
Mahkemesi’nin
“tersine
işlem
kuralı”na
başvurmasındaki amaç, özelleştirmelerde aslî düzenleme yetkisinin yasama organında
olduğunu belirtmek değil; yasayla düzenleme zorunluluğunun kapsamını geniş tutmak
ve özelleştirilecek her KİT için ayrı bir kanun çıkarılması gereğini vurgulamaktır:
“…Özelleştirme Anayasada yasaklanmadığına göre yasama organı, yararlı, gerekli ya
da uygun gördüğü kamu varlıklarının özelleştirilmesini Anayasa’nın 11. maddesi
gereğince Anayasanın ilkelerine ve kurallarına bağlı kalarak, yasayla belirleyebilir.
Devletleştirmede olduğu gibi özelleştirmede de esas ve yöntemlere ilişkin bir
düzenlemenin yasayla yapılması zorunluluğu açıktır. Özelleştirmeyi genelde
düzenleyen böyle bir yasanın varlığı, özelleştirilecek her KİT için yasama
organının olurunu öngören özel bir yasa çıkarılması gereksinimini ortadan
kaldırmaz.”37
Anayasa’nın 47’nci maddesinin ilk iki fıkrası şöyledir:
“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hallere
devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı
ve usulleri kanunla düzenlenir.”
Anayasa’nın bu maddesi gereğince 20.11.1984 tarihli ve 3082 sayılı Kanun
çıkarılarak; devletleştirmenin, ancak bazı şartların birlikte gerçekleşmesi halinde
mümkün olabileceği (m.2) öngörülmüştür. Kanuna göre, birlikte gerçekleşmesi
37
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.264 (vba).
162
gereken şartlar şunlardır: a) Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya
üretimin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi; b) bu hizmet veya üretimi,
kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması; c)
hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar
görmesi. Buna ek olarak 3082 sayılı Kanun, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi
halinde, yapılacak her devletleştirmenin çıkarılacak bir kanun ile mümkün
olabileceğini (m.3) hüküm altına almıştır.
Anayasa Mahkemesi, 3082 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığı iddiası ve
düzenlemenin iptali talebi ile açılan davada; kanunla öngörülen “her devletleştirmenin
kanunla yapılması” kuralının, kişilerin temel hakları bakımından güvence sağladığı
gerekçesiyle Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.38
Anayasa Mahkemesi’nin her özelleştirme için ayrı yasa çıkarılması gerektiği
yönündeki görüşünün dayanağını da, 3082 sayılı Kanunla ilgili bu karar
oluşturmaktadır:
“Anayasa Mahkemesi’nin 3082 sayılı Yasa’nın iptali için açılan dava nedeniyle
verdiği …kararı; Yasa’nın tümlüğü içerisinde 3. maddenin [her devletleştirme için
ayrı kanun çıkarılması kuralı] devletleştirilecek özel teşebbüsü Yasa’nın göstereceği,
kişilerin temel haklarından olan mülkiyet hakkına, çalışma ve özel teşebbüs kurma
hürriyetine sınırlamalar getiren devletleştirmenin yasama organınca düzenlenmesinin
çok daha güvenceli olduğunda kuşku duyulmayacağı yargısını içermektedir.
Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkıyla ilgili korumanın, kamu mülkiyeti için
de özel mülkiyetle eşit biçimde değerlendirilip düzenlenmesi kaçınılmazdır.”39
Yukarıdaki ifadeleriyle Anayasa Mahkemesi, devletleştirmede özel mülkiyet
hakkına
güvence
devletleştirmenin
sağlama
kanunla
amacıyla
yapılması
3082
sayılı
Kanunla
zorunluluğu”nu,
getirilen
özelleştirmelerde
“her
kamu
mülkiyetine güvence getirecek biçimde yorumlamaktadır. Ancak burada şu husus göz
ardı edilmektedir: Anayasa’nın 47’nci maddesinde, her devletleştirme işleminin ayrı
bir kanunla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu koşul, 3082 sayılı Kanunla
getirilmiştir.
Anayasa
Mahkemesi,
3082
sayılı
Kanunda
yer
alan
“her
devletleştirmenin yasayla yapılması zorunluluğu”nu özelleştirmeye ilişkin ilkelerden
38
E.1985/2, K.1985/16, K.T. 27.9.1985, AMKD S.21, s.223-4.
39
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1, s.264 (parantez içindeki ifade bana aittir).
163
biri
haline
getirip
“her
özelleştirmenin
yasayla
yapılması
zorunluluğu”na
dönüştürmekle; 3082 sayılı Kanunda yer alan şartlardan birini ölçü norm düzeyine
yükseltmiş olmaktadır. Bir an için özelleştirme ve devletleştirmenin gerçekten
birbirinin tersi nitelikli işlemler olduklarını kabul etsek dahi; özelleştirmeye ilişkin
ilkeler çıkarırken, Anayasada yer almayan koşullar ileri sürmenin yanlışlığı ortadadır.
Kaldı ki; devletleştirme ve özelleştirmenin birbirinin tersi işlemler olduklarını
kabul etmek de mümkün değildir. Devletleştirme ile özelleştirme sadece devletin iki
işlemdeki konumu yönünden ‘tersine işlem’ sayılabilir. Devletleştirmede devlet alıcı
iken özelleştirmede satıcı kimliğindedir. İki işlem arasında kurulabilecek tek benzerlik
iki işlemde de devletin ‘taraf’ olmasından ibarettir. Devletleştirme, Anayasada
öngörülen koşulların gerçekleşmesi ile birlikte, devletin tek yanlı iradesiyle ortaya
çıkar. İşlemin tamamlanması için devletin tek yanlı iradesi yeterlidir. Özelleştirme ise
bir piyasa işlemi olup, işlemin tamamlanması için hem satıcının hem de alıcının; fiyat,
ödeme ve teslim konularında pazarlık yapması ve uzlaşması gerekir. Özelleştirmede
ne gerçek değeri, ne de diğer satış koşullarını önceden belirlemek mümkündür.40
Ancak Anayasa Mahkemesi, aralarındaki bariz farklılıkları göz ardı ederek,
devletleştirme ve özelleştirme arasında çeşitli paralellikler kurmak suretiyle
özelleştirmeye ilişkin kimi ilkeler belirlemeye çalışmıştır. Özelleştirmede yetkili
organı işaret ederken iki işlem arasında gördüğü paralellikleri kullanan Anayasa
Mahkemesi, özelleştirilecek her KİT için ayrı yasa çıkarılması gereğini de bu yolla
temellendirmiştir.
Yapılan eleştiriler üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından kamuoyuna yönelik
bir açıklama yapılmış ve “özelleştirmeler bir çerçeve yasadan ayrı olarak bir yasayla
da yapılabilir. Ayrı yasayı gerektirenler, tekel özelliği taşıyanlarla yasama organının
özelliğini takdir edeceği alanlarda kamusal işlevi olan kuruluşlardır. Bunlar dışında
her özelleştirme için ayrı bir yasa zorunluluğu yoktur. Birçok özelleştirme bir yasayla
da yapılabilir” şeklinde görüş bildirilmiştir.41
Anayasa Mahkemesi, bu açıklamadan sonraki özelleştirme kararlarında
konuyla ilgili olarak; “özelleştirmeyi genelde düzenleyen böyle bir yasanın varlığı,
40
Vural Fuat Savaş, “Anayasa Mahkemesi ve Özelleştirme: İktisadî Bir Yaklaşım”, Liberal Düşünce
Dergisi, S.10-11, (1998), s.74.
41
Açıklama metnini Milliyet, 15.9.1994’ten nakleden: M. Emin Ruhi, a.g.e., s.208.
164
özelleştirilecek her KİT için yasama organının olurunu öngören özel bir yasa
çıkarılması gereksinimini ortadan kaldırmaz” ifadesi yerine; “özelleştirmeyi genelde
düzenleyen böyle bir yasanın varlığı, özelleştirilecek her KİT için yasama organınca
gerektiğinde özel bir yasa çıkarılmasını engellemez” (vba.) ifadesini kullanmaya
başlamıştır. İlk ifade biçimine göre, özelleştirilecek her KİT için özel bir yasanın
çıkarılması bir zorunluluk iken; daha sonra benimsenen yaklaşımla, bu bir zorunluluk
değil yasama organının –gerekli görürse- kullanabileceği bir yetkidir.
“Her özelleştirme için ayrı yasa çıkarılması” kuralının Anayasal dayanaktan
yoksun olması nedeniyle, Mahkeme’nin tutumundaki bu değişiklik isabetlidir. Bu
durumda, birden çok özelleştirmenin aynı yasal düzenleme ile ele alınması mümkün
hale gelmektedir.
Ancak bu noktada da, özelleştirme işlemlerini yürütmek üzere yasama organı
tarafından verilen yetkilerin “yasama yetkisinin devri” niteliğinde olup olmadığı konusu önem kazanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, yasayla düzenleme zorunluluğunun
kapsamını geniş tutma eğilimindedir.
d- Yasayla Düzenleme Zorunluluğunun Kapsamı:
Yüksek Mahkeme, 3987 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kurulu’na verilen
KHK çıkarma yetkisini Anayasa’nın 7’nci ve 91’inci maddeleri yönünden incelemiş
ve söz konusu düzenlemenin yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğuna karar
vermiştir. Anayasa Mahkemesi bu sonuca ulaşırken, bir yandan kamusal mülkiyetin
Anayasa’nın 35’inci maddesindeki güvencelere tabî olduğunu ve kamusal mülkiyetin
sona erdirildiği bir işlem olan özelleştirmenin KHK ile yapılamayacağını belirtmiş;
bir yandan da, yetki yasası ile yürütme organına tanınan KHK çıkarma yetkisini
yasama yetkisinin devri niteliğinde değerlendirmiştir:
“Dava konusu yetki yasası ile …bir yandan özelleştirme uygulamasının yapılacağı
kamu kurum, kuruluş ve iştirakleri ile diğer kamu varlıkları sayılırken öbür yandan
örgütlenme, yeniden yapılanma ve personel konusuna kadar geniş bir alan içinde
yürütme organına düzenleme yapmak üzere KHK çıkarma yetkisi verildiği
görülmektedir.
165
1. ve 2. maddelerin içeriği birlikte değerlendirildiğinde verilen geniş yetkilerin
yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğu görülmüştür. Başka bir anlatımla,
özelleştirme uygulamasında Bakanlar Kurulu’na hemen her konuyu kapsayan biçimde
düzenleme yapma yetkisi verilmektedir. Oysa, Yasama yetkisi genel ve aslî bir yetki
olup, TBMM’ne aittir ve devredilemez.”42
Aynı yasayı Anayasa’nın 91’inci maddesinde yer alan ve yetki yasalarında
bulunması
gereken
ilkeler
bakımından
değerlendiren
Anayasa
Mahkemesi,
özelleştirme konusundaki yetki yasasında bulunması gereken ilkeleri şöyle ifade
etmektedir:
“Uygulanacak özelleştirme (satış, kiralama, işletme hakkı devri gibi) yöntemlerine
uygun ilkeler ayrı ayrı belirtilmelidir. Örneğin satış yönteminde uygulanacak esaslar,
kamu varlığının değerini belirleme biçimi, ihale yöntemleri gibi ilkelerin açıkça
yazılması gelişigüzel uygulamaları ve kötüye kullanmaları en aza indirecek sağlıklı
hukuksal düzenlemelerdir.”43
Anayasa Mahkemesi, telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesine
ilişkin 4000 sayılı Kanun’un Anayasa aykırılık incelemesinde de, yürütmeye tanınan
yetkileri Anayasaya aykırı bulmuştur:44
“Ek 17. maddede, Ulaştırma Bakanı’na tanınan yetkiler açık olmayıp son derece
belirsiz ve sınırsızdır. Birinci fıkrada Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
hisselerinin %49’unun satılabileceği belirlenmiş, diğer hususların belirlenmesi
Ulaştırma Bakanı’na bırakılmıştır. Anonim Şirket hisselerinin satışına ilişkin usul
ve esaslar, şirket hisselerinin değerini belirleme biçimi, ihale ve satış yöntemleri;
satışa sunulan hisselerden PTT çalışanları ve emeklileri ile küçük tasarruf
sahiplerine ve TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ayrılacak paylar; pay
ayrılanlardan kimilerine tanınacak ayrıcalıklar; işletme lisans ve ruhsatları
karşılığı alınan ücretler ile hisse senetlerinin satış hasılatlarından Türk
Telekomünikasyon Anonim
Şirketine
ayrılacak paylar
üzerinden posta
hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılacak kısmın belirlenmesi tümüyle yasa ile
42
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.267.
43
Aynı karar, s.267.
44
4000 sayılı Kanunda, satışı öngörülen hisselerin satışına ilişkin usul ve esaslar; satışa sunulacak
hisselerden PTT çalışanları ve emeklileri ile küçük tasarruf sahipleri ve TC Posta İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne ayrılacak paylar; pay ayrılanlara tanınacak ayrıcalıkları belirleme konusunda Ulaştırma
Bakanı yetkili kılınmıştır.
166
düzenlenmesi gereken konulardır. Bütün bu konularda yasama organının objektif
değerlendirmesi gerekir.
Değerlendirme ve satış yöntemlerinin ad olarak değil ayrıntılı ve açık biçimde
Yasa’da belirtilmesi zorunludur. Bunların ve maddede Ulaştırma Bakanı’na
bırakılan belirleme ve saptamaların bizzat yasama organı tarafından yasada
45
öngörülmesi zorunludur. Maddedeki düzenleme, açıkça bir yetki devridir.”
4000 sayılı Kanunun iptalinin ardından, hukukî boşluğun giderilmesi amacıyla
4107 sayılı Kanun çıkarılmış ve bir önceki düzenlemede Ulaştırma Bakanı’na tanınan
yetkiler Özelleştirme Yüksek Kurulu’na bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne göre bu
yetkileri içeren konuların “yasama organınca nesnel (objektif) kurallara bağlanması
anayasal zorunluluktur. Bakan veya Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun yetkilendirilmesi
yasama yetkisinin devri niteliğini değiştirmez.”46
4107
sayılı
Kanunla
öngörülen
bir
başka
düzenleme
ise,
Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin değerinin tespiti ve satış işlemlerinin,
4046 sayılı Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yürütülüp
sonuçlandırılmasıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi, “devletleştirmede ‘gerçek değeri’
esas alan Anayasa koyucunun bunun tam tersi olan özelleştirmede kamu varlıklarını
korumasız bıraktığı düşünülemez” görüşünden hareketle; söz konusu düzenlemelerin
de yasama organınca gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürerek ilgili hükümleri iptal
etmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Değerlendirme metodlarının Yasa’da yalnızca adlarının sayılması durumuna göre
İdareye birini seçme olanağının verilmesi gerçek değere ulaşmayı zorlaştıran
belirsizliklerdir. …Öte yandan, değer saptama yetkisi olan birimlerin hiçbir etki
altında
kalmadan
çalışabileceği
bir
yapıya
kavuşturularak
gerçek
değerin
bulunmasında hukuksal alt yapı oluşturulmalıdır. 4046 sayılı Yasa’nın 4. maddesi
uyarınca Başbakan’a bağlı olan Özelleştirme İdaresi Başkanı’nın 18. maddeye göre
oluşturacağı ‘Değer Tespit Komisyonlarının’ tam bir bağımsızlıkla görev yapabilmesi
oldukça güçtür. 4046 sayılı Yasa’nın 18/B maddesinde değer tespit yöntemleri ve
bunu uygulayacak Değer Tespit Komisyonlarının oluşum biçimiyle görev ve
yetkilerinin yasama organınca belirlenmesi gerekir. Bu nedenle şirket hisselerinin
değerinin
tespitinin
Özelleştirme
İdaresi
Başkanlığı’nca
45
E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994 AMKD S.31 s.411-2 (vba.)
46
E.1995/38, K.1996/7, K.T. 24.5.1996 AMKD S.32, s.633-4.
yürütülüp
167
sonuçlandırılacağına ilişkin kural yasama yetkisinin devri niteliğinde olup,
Anayasa’nın 7. maddesine aykırıdır.”47
Tarafımızca vurgulanmış olan yukarıdaki ifadeleriyle Anayasa Mahkemesi,
özelleştirme işleminde değer tespit komisyonlarının dahi yasama organınca tespit
edilmesi gerektiğini savunmaktadır.48 Bunu da, “devletleştirmede gerçek değeri esas
alan Anayasa koyucunun bunun tam tersi olan özelleştirmede kamu varlıklarını
korumasız bıraktığı düşünülemez” sözleriyle ifade ettiği mantıksal çıkarıma
dayandırmaktadır.
Özelleştirmenin, devletleştirmenin tersi bir işlem olarak kabul edilmeyeceğini
yukarıda belirtmiştik. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; özelleştirme, temelde bir
piyasa işlemi olma özelliğiyle ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı
herhangi bir içeriğe sahip olmaması dolayısıyla devletleştirmeden farklı bir işlemdir.
Devletleştirme işleminde kişi haklarının zedelenmemesi amacıyla öngörülmüş bulunan
güvence rejiminin özelleştirmelerde aynen uygulanması yanlıştır. Dolayısıyla,
özelleştirmeye ilişkin konularda yürütme organına verilen yetkilerin kapsamını,
devletleştirme ile ters yönlü paralellik kurmak suretiyle tespit etmek birtakım
değerlendirme hatalarına yol açmaktadır.
e- Kamu Mülkiyetinin Tabî Olduğu Koruma Rejimi:
Anayasa Mahkemesi, devletleştirmeden hareketle özelleştirmeye ilişkin ilkeler
belirleme yöntemini benimsedikten sonra; özel mülkiyeti sona erdiren bir işlem olan
devletleştirmenin yasayla yapılması zorunluluğundan yola çıkarak, kamu mülkiyetini
sona erdiren işlem olan özelleştirmenin de mutlaka yasayla yapılması gerektiği
sonucuna varmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Özel mülkiyet için Anayasa’nın getirdiği koruma ve güvence kamu mülkiyeti için de
geçerli olduğundan, özel mülkiyet konusundaki özenin kamu mülkiyeti konusunda
47
Aynı karar, s.634.
48
Aslında; Anayasa Mahkemesi’nin bu ifadeleriyle ilgili daha dikkat çekici olan husus, Mahkeme’nin
4107 sayılı kanunun Anayasaya uygunluk denetimini yaparken, denetim konusu olmayan 4046 sayılı
kanun hakkında görüş belirtmiş olmasıdır. İhsas-ı rey olarak kabul edilebilecek böyle bir yanlışın
yargılama ilkeleri bakımından kabulü mümkün değildir.
168
öncelikle düşünüleceğinde duraksanamaz. Bu nedenle, kamu mülkiyetinin sona
erdirilmesine ilişkin esasların yasayla düzenlenmesi, Anayasa’nın 35. maddesinin
getirdiği bir zorunluluktur. Kişisel mülkiyeti güvenceye bağlayan Anayasanın kamu
mülkiyetini güvencesiz bıraktığı düşünülemez. Nitekim mülkiyet hakkını kişiler
yönünden güvenceye alan 35’inci maddenin birinci fıkrası yanında, ikinci ve üçüncü
fıkralarındaki bu hakkın ancak yasayla sınırlanabileceği ve kullanılmasının toplum
yararına aykırı olamayacağı hususları kamu mülkiyetini de kapsamaktadır. Kamu
mülkiyeti için de geçerli olan bu güvence göz ardı edilemez. Kamu mülkiyeti de kamu
yararı amacıyla sınırlanabilir ve toplum yararına aykırı biçimde kullanılamaz.”49
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 35’nın maddesinde özel mülkiyet hakkı
bakımından öngörülen güvencelerin kamu mülkiyeti bakımından da geçerli olduğunu
açık biçimde ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkına yaklaşım
biçimini
ele
aldığımız
bölümde
belirttiğimiz
üzere;
Mahkeme’nin
bu
değerlendirmesine katılmak mümkün değildir.50
f- Başlangıç Hükümleri ve Ekonomik Bağımsızlık:
Anayasa Mahkemesi, özelleştirme kanunlarının Anayasaya uygunluğunu,
Anayasa’nın Başlangıç kısmı ile 5’inci maddesi yönünden birlikte incelemiştir.
Mahkeme incelemeye başlarken, “Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelerin Anayasanın
öbür hükümleriyle eşdeğer olduğu ve Cumhuriyetin nitelikleriyle özdeşleştiği”
görüşünü belirtmekte; Başlangıç’ın 5’inci (eski 7’nci) paragrafı ile Anayasa’nın 2’nci
maddesinde yer alan ilke ve kurallara değinerek “Anayasada toplumun çıkarlarına
öncelik tanındığı” tespitini yapmaktadır.51 Ardından, 2983 sayılı Kanunla ilgili
kararına52 göndermede bulunarak, Anayasanın 5’inci maddesinde yer alan “Türk
milletinin bağımsızlığı” ilkesinin siyasal ve ekonomik bağımsızlığı birlikte içerdiği
49
E.1994/49, K.1994/45-2, KT. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.265;
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31 s.275;
E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994 AMKD S.31 s.385;
E.1995/38, K.1996/7, K.T. 24.5.1996, AMKD S.32, s.589.
50
Bkz. yukarıda s.78.
51
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.269;
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.292.
52
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.02.1985 AMKD S.21, s.66-7.
169
görüşünü yinelemektedir. Daha sonrasında ise, hak ve özgürlükler konusunda
yabancılar bakımından farklılıklar yaratılmasının nedenlerine değinmekte ve
anayasaya uygunluğunu denetlediği yasayı Başlangıç kısmında yer alan “Türk millî
menfaatleri” ve “Türk milletinin bağımsızlığı” bakımından değerlendirmektedir.
Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeye ilişkin yasaları yukarıdaki mantıksal
kurgu içerisinde ele alırken; yabancılık unsuru üzerinde önemle durmuş ve
özelleştirme yapılacak alanlarda oluşabilecek yabancılaştırma tehlikesini sıklıkla
vurgulamıştır.
Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeye ilişkin yasaları iptal ettiği kararlarında;
söz konusu düzenlemelerin “yabancıların ağırlığını önleyici kurallar” getirmediği,
“karşılıklılık ilkesini” gözetmediği, “stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin
yabancılaşması” tehlikesine yol açtığı ve bu suretle “Türk millî menfaatlerini”
tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Anayasaya aykırı olduğunu savunmuştur.
Özelleştirme yasalarını Anayasa’nın Başlangıç kısmı ile 5’inci maddesi
bakımından incelerken Anayasa Mahkemesi’nin benimsediği tutum “Başlangıç
Hükümleri
ve
Ekonomik
Bağımsızlık”
başlıklı
bölümde
detaylarıyla
inceleneceğinden; bu bölümde, Mahkeme’nin konuya ilişkin mantıksal kurgusunu
ortaya koymakla yetiniyoruz.53
g- Tekelleşme ve Kartelleşmenin Önlenmesi ile Tüketicinin Korunması:
Tekel (monopol); bir firmanın, belli bir alanda serbest rekabet koşullarını
hukuksal ya da eylemli yoldan kaldırarak piyasaya tek başına mal ya da hizmet
sunması durumunu54; Kartel ise, bağımsız firmaların aralarında rekabete son vermek
ya da rekabeti sınırlamak amacıyla yaptıkları anlaşma sonucu doğan ekonomik gücü
ifade eder.55
53
Bkz. aşağıda s.219 vd.
54
Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, (Ankara: Güzem Yayınları, 1992),
s.594-5.
55
Aynı eser, s.456-7.
170
Anayasa’nın 167’nci maddesi Devlete; “para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri” alma ve
“piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi” önleme
görevi yüklemektedir. 172’nci madde ise Devletin, “tüketicileri koruyucu ve
aydınlatıcı tedbirler” alma ve “tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik”
etme görevini öngörmüştür.
Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluğunu denetlediği özelleştirmeye
ilişkin
yasaları,
yukarıdaki
hükümler bağlamında birlikte ele almakta ve
incelemektedir. Yüksek Mahkeme, iki hüküm arasındaki bağlantıyı şöyle izah
etmektedir:
“Devletin, tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevi temelde tüketiciyi koruma
amacı gütmektedir. 172. madde ile Devlete verilen tüketicileri koruma görevi ancak,
tekelleşme ve kartelleşmelerin önlenerek özgür rekabet koşullarının sağlanması ile
güvenceye alınabilir.”56
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne göre; “tekelleşme ve kartelleşmenin
zararlarından bireyleri ve toplumu korumak Anayasa’nın 5. maddesinde Devlet’in
temel amaç ve görevleri arasında öngörülen kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak ile de yakından ilgilidir.”57
Konunun bu boyutuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi, piyasa ekonomisinin
etkinliği bakımından
tam rekabet koşullarının önemine değindikten sonra,
özelleştirmeye ilişkin yasal düzenlemelerde tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemeye ve
tüketicileri
korumaya
yönelik
kuralların
bulunmasının
zorunluluğuna
işaret
etmektedir. Ardından; belirtilen amaçlara yönelik düzenlemelerin yer almadığı
yasalarla yapılacak özelleştirmelerin sonuçlarına “kamu tekeli-özel tekel” bağlamında
değinmektedir.
“Özelleştirilecek kuruluş tekel konumunda ise, kamu tekelinin yerini özel tekelin
alması kaçınılmazdır. Kamu tekeli durumunda, mal ya da hizmet üretimine
Devlet’in doğrudan karışması olanağı varken özel tekel durumunda, bu olanak
söz konusu olmayacak, mal ve hizmet fiyatları kamu tekelinde olduğundan daha
yüksekte belirleneceği gibi kalite de olumsuz etkilenecektir.
56
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.272.
171
Elektrik, su, telekomünikasyon gibi temel kamu hizmeti üreten ve doğal tekel niteliği
taşıyan ve stratejik yönden önemli olan kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi
önlem alınmadığında özel tekelleşme olanağı sağlanması, başka bir anlatımla kamu
görevlerinin özel sektöre devri anlamına gelir. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin
uyacağı koşullar ile devletçe yapılacak gözetim ve denetimin ilke ve yöntemleriyle
58
uygulanacak yaptırımların gösterilmesi zorunludur.”
Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda dile getirdiği “kamu tekeli durumunda, mal
ya da hizmet üretimine Devlet’in doğrudan karışması olanağı varken özel tekel
durumunda, bu olanağın söz konusu olmadığı” yönündeki görüşe katılmak mümkün
değildir. Çünkü; Devletin özel sektördeki fiyat ve kalite kontrolünü gerçekleştirmesi
her zaman için mümkündür. Nitekim bu husus; TEK’in özelleştirilmesine ilişkin 3974
sayılı Kanun’un bu nedenle iptaline muhalif kalan üyeler tarafından da ifade
edilmiştir. Muhalif üyelere göre, Teşkilat Yasası’nın Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı’na tanıdığı yetkiler, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemeye ve tüketiciyi
koruyucu önlemler almaya yasal olarak olanak tanıdığından, dava konusu yasada bu
konuda ayrıca hüküm bulunmadığı gerekçesiyle Anayasaya aykırılıktan söz etmeye
olanak yoktur.59
Öte yandan Vural Savaş’ın belirttiği üzere; “piyasanın sürükleyici gücü olan
rekabet, devlet tekelinin ortadan kalkması ile birlikte, kısa veya uzun sürede, fakat
mutlaka kendini gösterecek, yeni özel firmaların, eğer kârlı ise, bu üretim alanına
girmesi söz konusu olacaktır.”60 Yani diğer firmaların sektöre girişi engellenmediği
sürece, özel tekel durumu eninde sonunda sona erecek; tekel konumunun (tüketiciler
aleyhine kullanılması
muhtemel) avantajları
da rekabet
sürecinin
etkisiyle
sonlanacaktır. Özel tekel konumuyla ilgili önemli olan nokta, diğer firmaların
piyasaya girişinin engellenmemesidir.
Ne var ki; Anayasa Mahkemesi konuyu bu açıdan ele almak yerine, kamu
tekellerini özel tekellere üstün tutan bir yaklaşım benimsemiş; söz konusu yaklaşımını
da, “özel tekelin Devlet tarafından denetlenemeyeceği” yargısı ile temellendirmiştir.
57
Aynı karar, s.272.
58
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.272-3;
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.295-6.
59
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994, AMKD S.31, s.316-8.
60
Savaş, a.g.m., s.80.
172
Anayasa Mahkemesi’nin bu yaklaşımı karşısında; 4046 sayılı Kanun’un
“Özelleştirme
Uygulamaları
Sonucu
Rekabetin
Korunması”
başlıklı
16’ncı
maddesinde konuya ilişkin detaylı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Anılan madde
hükmüne göre, yapılacak özelleştirmelerde;
a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya
unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü;
b) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasalara yeni
girecek olanların engellenmesi;
c) Eşit hak ve yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların
uygulanması;
d) Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu
kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya
hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya
da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,
yasaktır. Söz konusu yasaklara aykırı anlaşma, uygulama ve kararlar ile,
tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti azaltacak her türlü hukukî işlem ve faaliyet
halinde Sanayi Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınabilecektir.
h- Doğal Servet ve Kaynakların Özelleştirilmesi:
Anayasa’nın 168’inci maddesi şöyledir:
“Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların
aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için,
gerçek ve tüzel kişilere devredebilir.Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve
işletmesinin Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve
tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve
tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve
esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” (vba.)
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün 3’üncü cümlesinde yer alan süre
koşulundan dolayı, akarsu, göl ve maden rezervi gibi doğal zenginlik ve kaynaklarla
ilgili KİT’lerin satışını veya bunların işletme hakkının süresiz devredilmesini
173
Anayasa’nın 168’inci maddesine aykırı görmektedir. 3987 sayılı Yasa ile ilgili
kararında Yüksek Mahkeme şu saptamayı yapmaktadır:
“Doğal servet ve kaynakları yerinde kullanarak ya da onlardan yerinde yararlanarak
kamu hizmeti üreten KİT’lerin özelleştirilmesinde Anayasa’nın 168. maddesinde
öngörülen ilkelerin göz önünde bulundurulması zorunludur. 168. maddeye göre
işletme hakkı Devlet’e ait olan doğal servetler ve kaynakların işletme hakkı gerçek
veya tüzel kişilere ancak süreli olarak devredilebilir. Doğal servet ve kaynaklardan
yararlanarak kamu hizmeti üreten KİT ya da buna bağlı kuruluşlar ile diğer kamu tüzel
kişilerinin varlıklarının özelleştirilmesinde bunların yararlandıkları doğal servet ve
kaynakların mülkiyetinin gerçek ve tüzel kişilere devri olanaksızdır.”61
Anayasa Mahkemesi, TEK’in özelleştirilmesini düzenleyen 3974 sayılı
Kanunla ilgili kararında da benzer ifadelerle aynı hususu ifade etmiştir:
“TEK’in Yasa’da öngörüldüğü gibi satış yöntemiyle özelleştirilmesi durumunda,
mülkiyete bağlı işletme hakkı da süresiz olarak satın alanlara geçecektir. Buna
karşılık, elektriğin üretilmesinde yararlanılan doğal servet ya da kaynağın işletme
hakkının devredilmediği; yalnızca santrallerin mülkiyetinin devredildiği ileri
sürülebilirse de; bu biçimde elektrik üreten TEK’in teşekkül, kuruluş, müessese,
işletme ve işletme birimleri ile bunların elektrik üretiminde kullandıkları ve
yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynakların birbirinden ayrı düşünülmesi
olanaksızdır.”62
Anayasa’nın açık hükmü ve Anayasa Mahkemesi’nin bu ifadeleri karşısında;
4046 sayılı Kanun hazırlanırken işletme hakkının devrinin süre koşuluna bağlanması
gündeme gelmiş ve kanunun İlkeler başlıklı 2’nci maddesinin (h) bendinde, “tabiî
kaynakların,
belli
süre
için
sadece
işletme
hakkının
verilmesi
suretiyle
özelleştirilmesi” ilkesi benimsenmiştir. Buna ek olarak; Kanun’un 15’inci maddesinde,
işletme
hakkı
devrinin
49
yılı
geçemeyeceği
yönünde
bir
düzenleme
gerçekleştirilmiştir.
61
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.273-4.
62
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31 s.298-9.
174
ı- Değerlendirme:
Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme konusundaki yaklaşımını belirleyen
temel çıkış noktası, devletleştirme ve özelleştirme arasında kurduğu ters yönlü
paralellik olmuştur. Bu temel yaklaşım biçimi dolayısıyla Anayasa Mahkemesi,
özelleştirmeye ilişkin ilkeleri devletleştirmeden hareketle tespit etme yoluna gitmiş;
özelleştirmeyi, işlemin niteliğinden kaynaklanan bazı farkları ihmal ederek ele
almıştır. Buna bağlı olarak da kimi değerlendirme hatalarına düşmesi kaçınılmaz
olmuştur. Özellikle özelleştirmelerde yasayla düzenleme zorunluluğunun kapsamı ve
kamu mülkiyetinin tabî olduğu koruma rejimi söz konusu olduğunda; Yüksek
Mahkeme’nin bu gibi hukukî değerlendirme hatalarına düştüğü görülmektedir.
Gerçi Anayasa Mahkemesi, her özelleştirmenin ayrı yasayla yapılması
gerektiği yönündeki tutumunu daha sonra yumuşatmış ve çıkarılacak tek bir kanunla
birden fazla özelleştirme yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Ancak Mahkeme,
yasayla düzenleme zorunluluğunun kapsamını çok geniş tutmuş ve sonuç itibariyle
değişen pek bir şey olmamıştır. Zira, Mahkeme’nin bu tutumu dolayısıyla, esasen bir
piyasa işlemi olan özelleştirmenin gerektirdiği bir kısım yetkilerin yürütme organına
verilmesi mümkün olmamıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme konusundaki genel yaklaşımı, gerek
güncel tartışmalar, gerekse akademik çalışmalar kapsamında sıklıkla ele alınmış;
destek gördüğü ölçüde eleştirilere de hedef olmuştur. Çalışmamızda hukukî bir
değerlendirmeyi esas tutmakla birlikte, şu hususun belirtilmesinde yarar görüyoruz:
Özelleştirmeye ilişkin düzenlemelerde Anayasa Mahkemesi konuya sempatiyle
bakmadığını ortaya koymuş ve “frenleyici” bir rol oynamıştır. Az önce belirttiğimiz
durumlarda eleştirilmesi gereken bu “frenleyici” tutumun, bir bakıma olumlu bir
katkısı olduğunu da kabul etmek gerekir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin söz
konusu “frenleyici” tavrı olmasaydı, özelleştirmeye ilişkin düzenlemelerde rekabetin,
çalışanların ve tüketicinin korunmasına, mülkiyet ve sermayenin tabana yayılmasına
yönelik kapsamlı hükümlerin yer alma olasılığı da pek yüksek olmayacaktı.
175
C-
KAMU HİZMETLERİNİN ÖZEL KİŞİLERE GÖRDÜRÜLMESİ
İdare hukukunun temel kavramlarından biri olan kamu hizmeti, aynı zamanda,
bu alandaki en tartışmalı ve karmaşık konulardan biridir. Kamu hizmetinin tanımı,
ayırt edici unsurları ve hangi faaliyetlerin kamu hizmeti sayılması gerektiği gibi
konularda pek çok tartışma ve fikir ayrılıkları bulunmaktadır.
Bu bölümde yapılacak inceleme, kamu hizmetine dair tartışmalı konuların
doğrudan ele alınmasını gerektirmemektedir.63 Ancak şu kadarını belirtmek gerekir:
Kamu hizmeti kavramının içeriği ve ayırt edici özellikleri, devlet işlevlerindeki
değişime paralel olarak şekillenmektedir. Liberal devlet pratiğinin söz konusu olduğu
dönemin kamu hizmeti anlayışıyla, sosyal devlet anlayışının yaygınlık kazandığı
dönemin kamu hizmeti anlayışı doğal olarak birbirinden farklıdır. Devletin ekonomik
ve sosyal işlevlerinde görülen artışa bağlı olarak, bizzat yürüttüğü veya yürütülmesini
sağladığı kamu hizmetlerinde de önemli oranda artış olmuştur. Ne var ki; XX. yüzyılın
son çeyreğinde devletlerin ekonomik ve sosyal işlevleriyle birlikte, üstlendikleri kamu
hizmetlerinin gerekliliği de sorgulanmaya başlamıştır. Özelleştirme akımının
yaygınlık kazanmaya başlamasıyla birlikte, kamu hizmeti anlayışının da yeni bir
değişim sürecine sahne olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu bölümde temel olarak, belirttiğimiz sürecin ülkemizdeki yansıması
niteliğinde olan Anayasa değişiklikleri ele alınacaktır. Ancak bundan önce, kamu
hizmeti kavramının tanımı ve ayırt edici unsurları üzerinde durmak gereklidir.
1-
Kamu Hizmeti Kavramının Tanımı ve Ayırt Edici Unsurları:
Kamu hizmetinin genel kabul gören bir tanımı şu şekilde yapılabilir:
63
Bu konuda yapılmış çalışmalar için bkz. Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Kavram ve
Hukuksal Rejim, (Ankara: Turhan Yayınları, 2002); Ali Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri,
(İstanbul: Ülke Kitapları, 2004); Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, (İstanbul: Fakülteler
Matbaası, 1982), s.301-23; Metin Günday, İdare Hukuku, İkinci Baskı, (Ankara: İmaj Yayınevi,
1997), s.222-44; Şeref Gözübüyük – Turgut Tan, İdare Hukuku Genel Esaslar C.1, (Turhan Kitabevi
Ankara 2001), s.541-65; Gözler, a.g.e., s.218-412;
176
“Siyasal organlar tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, bir kamu
kuruluşunun ya kendisi ya da yakın denetimi ve gözetimi altında özel kesim tarafından
yürütülen faaliyetlerdir.”64
Bir başka kamu hizmeti tanımı ise şöyledir:
“Kamu yararı içermesi ve özel faaliyet olarak gereği gibi sunulmasının mümkün
olmaması nedeniyle, yasama organı tarafından özel faaliyetler için söz konusu
olamayacak bir ayrıcalıklar ve yükümlülükler rejimine tabî tutulan ve sorumluluğu ile
denetimi son tahlilde bir kamu otoritesi tarafından üstlenilen faaliyet kamu
hizmetidir.”65
Fark edileceği üzere, yer verdiğimiz ikinci kamu hizmeti tanımı; birinciden
farklı olarak, kamu hizmetinin söz konusu olabilmesi için yürütülen hizmetin “özel
faaliyet olarak gereği gibi sunulmasının mümkün olmaması” koşulunu aramaktadır.
Az önce belirttiğimiz nedenlerle, böyle bir koşulun gerekip gerekmediği konusunu bir
kenara bırakıyoruz.
Kamu hizmetinin ayırt edici unsurları olarak genel kabul gören üç unsur
bulunmaktadır.
Bunlardan ilki olan organik unsur, bir faaliyetin kamu hizmeti olarak
nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin doğrudan doğruya bir kamu tüzel kişisi veya
onun denetimi altında olan bir özel hukuk tüzel kişisi tarafından yerine getirilebilmesi
gereğini ifade eder.66
Maddî unsur, kamu hizmeti olarak nitelendirilecek faaliyetin, toplumun ortak
gereksinimlerini karşılamaya yönelik olmasını zorunlu kılar. Genellikle kabul edildiği
üzere, bir faaliyetin kamu yararını sağlamaya yönelik olup olmadığı konusundaki
takdir yetkisi, onu kuranların iradesine bağlıdır. Dolayısıyla, hangi faaliyetin kamu
hizmeti niteliğinde olduğunu tespit etmenin standart bir formülü bulunmadığını kabul
etmek gerekir. Bu konudaki siyasî takdir yetkisi, zamana, mekana, siyasî iktidarın
ideolojik anlayışına ve savunduğu yaşam tarzına göre değişebilir.67
64
Günday, a.g.e., s.224. Benzer tanım için bkz. Gözler, a.g.e., s.219.
65
Ulusoy, a.g.e., s.13 (vba).
66
Gözübüyük-Tan, a.g.e., s.544; Gözler, a.g.e., s.219-20; Duran, a.g.e., s.304.
67
Ulusoy, a.g.e., s.14; Gözübüyük-Tan, a.g.e., s.544-45; Gözler, a.g.e., s.221-28; Duran, a.g.e., s.304
177
Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak belirlenmesinde ayırt edici görülen bir
başka unsur da, o faaliyetin hukuksal rejimidir. Bu yaklaşıma göre kamu hizmetleri,
kamusal yetki ve usuller kullanılarak yürütülen faaliyetler olarak kabul edilmektedir.68
Hemen belirtilmelidir ki; bir faaliyetin kamu hizmeti olarak tanımlanabilmesi
için, bu faaliyetin özel hukuku aşan bir hukukî rejime tabî olmasının gerekliliği
tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kamu hizmetlerinin kamusal yetki ve usuller
kullanılarak yürütülmeleri şart değildir; bazı kamu hizmetlerinde kamu gücü
ayrıcalıkları vardır, bazılarında ise yoktur.69 Buna karşılık; dile getirilen bir başka
görüş ise, spesifik hukuksal rejim özelliğini kamu hizmetlerini ayırt etmeye yarayan
en önemli unsur olarak kabul etmektedir.70
2-
Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Bakımından 1999
Yılındaki Anayasa Değişiklikleri Öncesi Durum
23.7.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri
öncesinde, kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi bakımından iki farklı usul
söz konusudur.71 Bunlardan biri olan Ruhsat usulü, idare ile özel kişi arasında
herhangi bir sözleşme yapılmaksızın, idarenin tek yanlı olarak vereceği bir izin ile
belli bir kamu hizmetinin özel bir kişiye gördürülmesidir.72 Kamu hizmetlerinin bu
usulle gördürülmesinde Devlet, hizmeti gören özel kişi ya da kuruluş üzerinde geniş
bir denetim ve gözetim yetkisine sahiptir. Devlet, kamu hizmetinin yürütülmesiyle
ilgili gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkili olup; hizmeti gören kişi tarafından
bu değişikliklere uyulması zorunludur. Bir diğer yol olan imtiyaz usulü ise, idarenin
bir özel kişi ile yaptığı sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetinin; masrafları, kâr ve
zararı özel kişiye ait olmak üzere, özel bir kişi tarafından kurulması ve belli bir süre
işletilmesi ya da kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin yalnızca işletilmesidir.73
68
Gözübüyük-Tan, a.g.e., s.547.
69
Gözler, a.g.e., s.235.
70
Ulusoy, a.g.e., s.15.
71
Günümüzde terk edilmiş uygulamalar olan “müşterek emanet” ve “iltizam” usullerini kapsam dışında
bırakıyoruz.
72
Günday, a.g.e., s.233; Gözübüyük-Tan, a.g.e., s.569.
73
Günday, a.g.e., s.234.
178
Ülkemizde kökeni oldukça eski olan imtiyaz usulü, 10 Haziran 1326 (1910)
tarihli “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir.
Daha sonra 2.7.1932 tarih ve 2025 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmış ve
günümüze kadar uygulanan sistem oluşturulmuştur.74
Bu uygulamaya göre, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi adı verilen sözleşmeler
ve bunların tamamlayıcısı olan şartnamelerle imtiyaz verme yetkisi Bakanlar
Kurulu’na aittir. Anayasa’nın 155’inci ve Danıştay Kanunu’nun 23’üncü maddesi
gereğince kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ile şartname belgelerinin Danıştay
incelemesinden geçirilmesi zorunludur. İmtiyaz usulünde idare, kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmesinin kamu hukukuna tabî olmasından kaynaklanan birtakım üstün yetki ve
ayrıcalıklara sahiptir. Bunlardan ilki, imtiyaz sahibinin üstlendiği yükümlülüklerle
ilgili olarak denetleme ve gerektiğinde çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisine sahip
olmasıdır. İdarenin kullanabileceği yaptırımlara sözleşmeyi feshetme de dahildir.
Bunun dışında idare, sözleşmede tek taraflı olarak değişiklik yapma ve -imtiyazı satın
almak suretiyle- sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkilerine sahiptir.
Ekonomideki liberalleşme politikalarının ağırlık kazanmasıyla birlikte, kamu
hizmetlerinin sözleşmeler yoluyla gördürülmesini özel kişiler bakımından daha cazip
kılmak amacıyla, imtiyaz usulü dışında sözleşme türleri geliştirilmiştir. İmtiyaz
usulünün temel ilkelerini içeren Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli de bunlardan biridir.
YİD modeli, bir kamu hizmetine ilişkin tesisin; özel teşebbüs tarafından masrafları
karşılanmak suretiyle kurulmasını, yatırılan sermayenin amortismanı ve belli bir kâr
sağlanması amacıyla belli bir süre işletilmesini ve daha sonra bedelsiz olarak ilgili
idareye devir ve teslimini sağlayan bir usuldür.75 Görüldüğü gibi, YİD sözleşmeleri ile
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri arasında belirgin farklar bulunmamaktadır.76
Birazdan değineceğimiz üzere; bu durum, konuyla ilgili bazı yargısal yorum
yanlışlarına sebebiyet vermiştir.
74
Tan’a göre, 1910 tarihli bu yasanın bugün için uygulama alanı fiilen kalmamıştır. Bkz. Tan, “Kamu
Hizmeti İmtiyazından ‘Yap-İşlet-Devret’ Modeline”, AÜSBFD, C.47, S.3-4, s.321.
75
Günday, a.g.e., s.239.
76
Benzer yönde görüşler için bkz. Turgut Tan, a.g.m., 318. Günday’a göre; “…yap-işlet-devret modeli
olarak adlandırılan usul, iddia edildiğinin aksine ve de özel bir yasal düzenlemeye tabî tutulmuş olması
nedeniyle, kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesinin yeni usulü olmayıp, klasik imtiyaz usulünün
değişen koşullara ve gereksinimlere uydurulmasından başka bir şey değildir.” Günday, a.g.e., s.242.
179
Ülkemizdeki ilk YİD uygulaması, 4.12.1984 tarihli 3096 sayılı “Türkiye
Elektrik Kurumu Dışında Özel Kişilerin Elektrik Üretimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” ile olmuştur. Bu kanuna göre; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile görevli şirketler arasında, süresi en çok 99 yıl olmak kaydıyla,
“üretim tesisi kurma ve işletme sözleşmesi” ya da “işletme hakkı verilmesi sözleşmesi”
imzalanacak; sözleşme süresinin bitiminde ise, tüm tesisler ile taşınır ve taşınmaz
mallar Devlete geçecektir.
Danıştay, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen bu sözleşmelerin
“imtiyaz sözleşmesi” niteliğinde olduğuna ve Anayasa’nın 155’inci maddesi gereğince
Danıştay incelemesinden geçirilmesi gerektiğine karar vermiş ve bazı sözleşmelerin
bu gerekçeyle iptaline karar vermiştir.77 Anayasa Mahkemesi de, 22.2.1994 tarihli ve
3974 sayılı Kanunla ilgili kararında “3096 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet-devret
yönteminin kamu hizmeti imtiyazından başka bir şey olmadığı” görüşüne yer
vermiştir.78
Aynı şekilde, 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yapİşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” da, klasik imtiyaz
usulüne ayrıksı nitelikte düzenlemeler içermektedir. Kanun’un 5’inci maddesi
hükmüne göre, Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya
yabancı şirket arasında yapılacak sözleşmelerin “imtiyaz teşkil etmemesi” ve “özel
hukuk hükümlerine tabî” olması öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle birlikte, idare ile
yapılacak sözleşmelerin Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunluluğu ortadan
kalkmakta; sözleşmeden dolayı oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ise idarî
yargı mercilerinin yetkisi sona erdirilmektedir. Böylece, bu tür sözleşmelerden doğan
uyuşmazlıklar için tahkim yolu da açılmış olmaktadır.
Böyle bir düzenlemeye niçin ihtiyaç duyulmuştur? Bizim de katıldığımız bir
görüşe göre, idarenin sahip olduğu kimi yetki ve ayrıcalıklar nedeniyle, kamu
hizmetlerini üstlenecek özel kişiler bakımından imtiyaz usulünün güvenilir bir seçenek
olarak görülmemesi; 3996 sayılı Kanunla ayrıksı nitelikte düzenlemeler getirilmesinin
temel nedenini oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
77
Danıştay 10. Dairesi’nin AKTAŞ kararı için bkz.: E.1991/1, K.1993/1752, K.T. 29.4.1993.
78
Bkz. E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.304.
180
Danıştay
ön-incelemesine
tabîdir.79
Sözleşmelerin
Danıştay
incelemesinden
geçirilmesi süreci ise, kimi zaman çok uzun sürebilmekte; sözleşmelerde özel şirketler
lehine yer alan kimi düzenleme ve güvenceler Danıştay tarafından metinden
çıkartılabilmektedir. Bu durumun yarattığı belirsizlik dışında; Danıştay’ın, hem
sözleşmelerin hazırlanması sürecinde söz sahibi olması; hem de sözleşmeden doğan
uyuşmazlıkların çözümünde karar mercii olarak yer alması, özel kişiler bakımından bir
başka güvensizlik kaynağı olmuştur. Özellikle yabancı yatırımcılar için, Danıştay’ın
hem “taraf”, hem de “hakem” olduğuna inandıkları bir sürece tabî olmak yerine,
bağımsız bir uluslar arası tahkim mekanizması daha adil bir seçenek olarak görülmekte
idi.80
3996 sayılı Kanun’un öngördüğü düzenlemeler hakkında, “madde kapsamına
giren sözleşmelerin, idarî sözleşmenin tüm koşullarını taşımasına rağmen özel hukuk
hükümlerine tabî kılınmak suretiyle idarî yargının denetim alanından çıkarılmak
istendiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştır.
Anayasa
Mahkemesi
konuyla
ilgili
kararında,
madde
kapsamındaki
sözleşmelerin, imtiyaz sözleşmelerinin tüm öğelerini içermeleri dolayısıyla idarî
nitelikli sözleşmeler olduklarını belirterek; bunların Danıştay incelemesi ve idarî yargı
denetimi dışına çıkarılmasını Anayasaya aykırı bulmuştur.81 Buna ek olarak; Anayasa
Mahkemesi, kamu hizmetlerinin sözleşmeler yoluyla özel kişilere gördürülmesinde
79
Gözler, Anayasa’nın 155’inci maddesinin ilk biçiminde yer alan “inceleme” yetkisinin, danışma
usulünün bir örneği olduğunu; buna öndenetim denemeyeceğini belirtmektedir. Gözler, a.g.e., s.91.
Karahanoğulları ise, “görüş bildirme” ile “inceleme” arasında bir fark bulunmadığını belirtmekte ve söz
konusu değişiklikle neyin amaçlandığının belli olmadığını ileri sürmektedir. Karahanoğulları, a.g.e.,
s.327.
80
Ali Ulusoy, a.g.e., s.67-9. Uluslar arası tahkim yönteminin yabancı yatırımcılar bakımından daha
tercih edilir olmasının diğer sebepleri şöyle ifade edilebilir: Her devletin millî yargısının istenen
çabuklukta karar vermeyebileceği ve pratikte bağlı oldukları devletin lehine karar verme eğiliminde
olmaları; buna karşılık, tahkimin çabukluk ve bağımsızlık beklentilerini karşılaması; tahkim
mahkemelerinin uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmış olmaları; sektördeki örf, adet ve
teamülleri biliyor olmaları; tahkimde yargılamanın gizli olması sebebiyle ticarî sırların gizli
kalabilmesi; aynı zamanda uzlaştırıcı yönü nedeniyle bu yöntemde taraflar arasındaki ilişkilerin daha az
tahrip olması. Bkz. Aydın Gülan, “Kamu Hizmetinin Dönüştürücü Etkisi Karşısında Tahkimin
Geleceği”, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, ed.: Ali
Ulusoy, (Ankara: Liberte Yayınları, 2001), s.140-3.
81
E.1994/71, K.1995/23, K.T. 28.6.1995 AMKD S.32 C.1, s.160-6.
181
geçerli olabilecek tek yöntemin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olduğunu
belirterek bu yöndeki düzenlemelerin Anayasaya aykırılığına hükmetmiştir:
“İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin, uzun süreli bir ‘idari sözleşme’ uyarınca,
sermayesi, kârı, hasar ve zararı kendilerin ait olmak üzere özel hukuk kişilerince
yerine getirilmesine İMTİYAZ denir… Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya
işletilmesini bir özel kişiye devretmek olan sözleşmeler ‘kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmeleri’ olarak tanımlanmaktadır.(…)
Bu açıklamalar karşısında 3996 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet-devret yönteminin
kamu hizmeti imtiyazından, 2. maddede öngörülen yatırım ve hizmetlerin
yapılmasına, işletilmesine ve devredilmesine ilişkin sözleşmelerin de kamu hizmeti
imtiyaz sözleşmelerinden başka bir şey olmadığı görülür. Gerçekten, Yasa ile getirilen
yöntem, imtiyazın tüm öğelerini içermektedir.
5. madde, yasa kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin yaptırılmasında yap-işlet-devret
modelinin uygulanması için yapılacak sözleşmelerin Danıştay’ın ön-denetiminden
geçirilmemesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.”82
Kamu hizmetlerinin sözleşmeler yoluyla özel kişilere gördürülmesinde geçerli
olabilecek tek yöntemin imtiyaz usulü olduğu şeklinde özetleyebileceğimiz bu
yaklaşımın bir sonucu da, kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesine ilişkin
sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabî tutulamayacak olmasıdır:
“…5. madde kapsamında bulunan ve ‘özel hukuk hükümlerine’ bağlı olduğu belirtilen
sözleşmelerin
‘idarî sözleşmeler’
olduğu
kuşkusuzdur.
Dolayısıyla,
bu tür
sözleşmelerin yargısal denetiminin Anayasa uyarınca idarî yargı tarafından yapılması
zorunludur. 5. madde ile, bu sözleşmeler idarî yargının görev alanından çıkarılmakta,
böylece maddenin ikinci tümcesi Anayasaya aykırı düşmektedir. Çünkü, niteliği
gereği idarî olan bu sözleşmelerin yasa kuralıyla özel hukuk hükümlerine bağlı
tutulması olanaksızdır.”83
82
Aynı karar, s.164-5. Anayasa Mahkemesi, 3974 sayılı Kanunla öngörülen ve “sözleşmelerin özel
hukuk hükümlerine tabî olmaları” ile “imtiyaz teşkil etmeyecekleri”ni hüküm altına alan Ek 5’inci
maddeyi de aynı ifadelerle Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bkz. E.1994/43, K.1994/42-2,
K.T.9.12.1994, AMKD S.31, s.302.
83
E.1994/71, K.1995/23, K.T. 28.6.1995 AMKD S.32 C.1, s.162-3.
182
Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle, kamu hizmetlerinin sözleşmeler yoluyla
özel kişilere gördürülmesinin ancak kamu hukuku nitelikli sözleşmelerle ve imtiyaz
usulüne göre yürütülebileceği görüşünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu içtihat
karşısında, kanun koyucu iradesiyle dahi olsa, bunun tersini öngören düzenleme
gerçekleştirilemeyecektir. Çünkü; Anayasa Mahkemesi’ne göre “bir hizmetin ‘kamu
hizmeti’, bir sözleşmenin de ‘imtiyaz sözleşmesi’ olup olmadığı yasaya değil,
niteliğine bakılarak saptanabilir”84
Anayasa Mahkemesi, “hizmetin niteliğine bakılması gerektiği”ni belirterek,
herhangi bir faaliyetin kamu hizmeti olarak kurulmasında, veya yürütülen bir kamu
hizmetinin bu niteliğinin sonlandırılmasında, kendini yasa koyucunun iradesiyle bağlı
görmemesi yanlıştır. Anayasada kamu hizmetinin tanımı ve hangi faaliyetleri
kapsadığı konusunda herhangi bir hüküm yer almadığına göre; kamu hizmeti görme
koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti de yasama organının inisiyatifinde
olmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin, bunun aksini öngören “niteliği gereği” kamu
hizmeti anlayışı, keyfî ve subjektif değerlendirmelere yol açabilecek bir durumdur ve
hukuksal güvenlik ilkesiyle çelişmektedir.85
Anayasa Mahkemesi’nin genel eğilim olarak; kamu hizmetlerinin özel kişilere
gördürülmesi usullerine ilişkin imtiyaz usulüne ağırlık veren yaklaşımı, oldukça dikkat
çekicidir. Anayasa Mahkemesi, ortada bir sözleşme yokken dahi, özel kişiler
tarafından görülen kamu hizmetlerini, imtiyaz usulü olarak niteleyebilmektedir:
“Devlete ait bu denli önemli bir kamu hizmetinin yürütülmesinde çok az da olsa pay
sahibi kılınan özel okulların konumunu bir çeşit ‘kamu hizmeti imtiyazı’na
benzetmek mümkündür. Devlet, bir kamu hizmetini bizzat kendi personeli, araç ve
gereciyle yapabileceği gibi, bu hizmeti özel kişilere de yaptırabilir. Ancak bu durum
hizmeti yapmakla yükümlü kılınan kamu kurumunu hizmetten yararlananlara ve
üçüncü şahıslara karşı sorumluluktan kurtarmaz. Bu sebeple, özel okulları, iç
yönetimlerinde ve dış etkinliklerinde Devlet okullarında olduğu gibi hizmetin
kurallarına uygun ciddiyet ve güvenilir biçimde yürütülmesini sağlamak Devletin
görevidir.”86
84
Aynı karar, s.165; E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.305;
85
Ulusoy, a.g.e., s.46.
86
E.1990/4, K.1990/6, K.T. 12.4.1990 AMKD S.26, s.134.
183
Anayasa Mahkemesi’nin yukarıdaki ifadelerinden; “imtiyaz yöntemini kamu
hizmetinin özel kişilere gördürülmesinin tek yolu olarak gördüğü”87 sonucuna
varılabilir.
Yüksek Mahkeme’nin, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na 4000 sayılı
Kanunla eklenen 18’inci maddeye ilişkin kararı da aynı yaklaşımın izlerini taşır. Ek
18’inci maddenin birinci fıkrasına göre “Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data
şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve
benzeri
katma
değerli
hizmetler
konularında
sermaye
şirketlerine
tekel
oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme lisans ve ruhsatı
(sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine
yönelik olarak) verebilir.”
Anılan hükümde, kamu hizmetlerinin özel kişilere sözleşme yoluyla
gördürülmesi öngörülmediği halde, Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemeyi,
kamu hizmetlerinin sözleşme yoluyla gördürülmesi usulü olan imtiyaz sözleşmesi
niteliğinde değerlendirmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre;
“…[B]irinci fıkradaki katma değerli hizmetlere ilişkin işletme lisans ve ruhsat
sözleşmelerinin Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılması
durumunda da sözleşmelerin ‘imtiyaz sözleşmesi’, daha geniş bir tanımla ‘idarî
sözleşme’ olma niteliği değişmeyecektir. Çünkü, …Türk Telekomünikasyon Anonim
Şirketi 233 sayılı KHK kurallarına bağlı bir kamu tüzel kişisidir. Özel hukuk
hükümlerine bağlılığı faaliyetleri ile yapacağı özel hukuk sözleşmeleriyle sınırlıdır.
Ulaştırma Bakanlığının söz konusu fıkra gereğince, işletme lisans ve ruhsatına ilişkin
sermaye şirketleriyle yapacağı sözleşmelerin idari sözleşme olacağı kuşkusuzdur.
3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa uyarınca,
Bakanlığın lisans ve ruhsat verdiği şirketler için koşulları belirleme, gözetim, denetim
ve yaptırım uygulama yetkisi vardır. Gerçekten de kamu hizmetinin özel teşebbüse
gördürülmesine ilişkin olan ve yönetime üstünlük tanınan, koşullarını Ulaştırma
Bakanlığı’nın belirleyeceği sözleşmeler imtiyaz sözleşmeleridir. Bu nedenle
Anayasa’nın 155. maddesi gereğince Danıştay’ın öndenetimine bağlıdırlar. Kaldı ki,
nitelikleri gereği idarî olan sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine bağlı tutularak idarî
87
Karahanoğulları, a.g.e., s.330.
184
yargı denetiminin dışına çıkarılması veya nitelikleri gereği imtiyaz sözleşmesi olan
sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi kabul edilmemesi Anayasa’ya aykırılık oluşturur.”88
Anılan hükümle, kamu hizmetlerinin özel kişilere ruhsat usulü ile
gördürülmesi öngörülmüştür. Bu bölümün başında belirttiğimiz üzere; ruhsat usulü,
idare ile özel kişi arasında herhangi bir sözleşme yapılmaksızın, idarenin tek yanlı
olarak vereceği bir izin ile belli bir kamu hizmetinin özel bir kişiye gördürülmesidir.
Ancak Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümle tek yanlı bir idarî işlem
öngörüldüğü
halde;
“lisans
ve
ruhsat
sözleşmeleri”nden
bahsederek
bu
“sözleşmelerin” imtiyaz usulüne tabî olmaları gerektiğini belirtmiştir.
Gözler’e göre; “Ruhsat işleminde kamu hizmetini yürütme görevini alan özel
hukuk tüzel kişisinin talebinin bulunması, ruhsatı iki taraflı bir işlem, bir ‘sözleşme’
haline getirmez. Keza ruhsat işlemine kamu hizmeti yürütülmesinin şartlarını
belirleyen genel hükümlerin ilave edilmesi de ruhsat işlemini ‘imtiyaz sözleşmesi’
haline getirmez.”89
Özetle ifade edecek olursak; 1999 Anayasa değişiklikleri öncesinde Anayasa
Mahkemesi’ne göre kamu hizmetlerini sözleşmeler yoluyla özel kişilere gördürmenin
tek yolu, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleridir. Hatta; 4000 sayılı Kanunla ilgili
kararında gördüğümüz üzere Anayasa Mahkemesi, hizmetlerin görülmesine ilişkin
herhangi bir sözleşme bulunmadığı durumlarda dahi, imtiyaz rejimine geçerlilik
tanımaktadır. Yüksek Mahkeme’nin imtiyaz rejimini, kamu hizmetinin özel kişilere
gördürülmesinin bir nevi kapsayıcı ‘torba rejimi’90 olarak gördüğünü ileri sürmek
yanlış olmaz.
Anayasa Mahkemesi’nin bu tutumu karşısında, kamu hizmetlerinin özel
kişilere gördürülmesinin sağlanması ve alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi
88
E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994 AMKD S.31, s.414-5.
89
Gözler’e göre bu maddede “…olsa olsa ‘şartnameli ruhsat’ veya Fransızların ‘şartnameyle
donatılmış tek taraflı idarî ruhsat’ dedikleri türden bir ruhsat vardır. Gözler, a.g.e., s.92-3.
90
Karahanoğulları, a.g.e., s.333.
185
için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Anayasada
değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.91
3-
Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Bakımından 1999
Yılındaki Anayasa Değişiklikleri Sonrası Durum
13.8.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri
ile, kamu hizmetlerinin görülüş usulleri bakımından önemli yenilikler getirilmiştir.
Yapılan değişiklikler içinde en önemlisi; 47’nci maddeye son fıkra olarak eklenen ve
kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gördürülmesi konusunda kanun
koyucuyu yetkili kılan hükümdür:
“Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen
yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve tüzel
kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.”
Buna ek olarak; Anayasa’nın 125’inci maddesinin birinci fıkrasına “Kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan
uyuşmazlıkların millî ve milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir.
Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir”
ifadesi eklenerek; kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların
ulusal veya uluslararası tahkim yoluyla çözümlenebilmesine olanak sağlanmıştır.
91
Gerekçe metninde Anayasa Mahkemesi’nin tutumuna ilişkin herhangi bir ifade yer almamakla
birlikte, alt yapı yatırımlarının finansmanı sorunu ve bunun çözümüne yönelik olarak yabancı
sermayenin “güvensizliğinin” giderilmesi amacı açık bir şekilde belirtilmektedir:
“Ülkemizin yüksek teknoloji ve büyük finansman gerektiren alt yapı yatırımlarında karşılaşılan
bazı sorunlar, yabancı sermayenin yatırım yapma konusunda çekingen davranmasına neden
olmaktadır. Bu sorunlar arasında, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden
doğan uyuşmazlıkların çözümü önemli bir yer tutmaktadır.
Bu durumda evrensel hukukun benimsediği ve uyguladığı kavram ve kurumlara hukukumuzda
da yer verilmesi gerekmektedir. Türkiye, gerek 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedinde, gerek imzalayıp
onayladığı çok sayıda iki taraflı uluslar arası yatırım sözleşmelerinde tahkim kurumunu benimsemiştir.
Türkiye’nin uluslar arası ilişkiler çerçevesinde benimsediği bu yaklaşıma Anayasanın 125. maddesinde
de yer verilmesi uygun olacaktır.” Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 9, Birleşim 46, (1999).
186
Yapılan değişiklikler kapsamında, Anayasa’nın 155’inci maddesi
de
değiştirilmiş ve Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri üzerinde sahip olduğu
ön-inceleme yetkisi kaldırılarak, “iki aylık süre içinde” “görüş bildirmesi”
öngörülmüştür.
Belirttiğimiz
değişiklikler
sonrasında
yürürlüğe
konulan
tamamlayıcı
nitelikteki uyum kanunlarıyla, kamu hizmetlerinin gördürülmesi usulleri detaylı
düzenlemelere kavuşturulmuştur. 20.12.1999 tarihli 4493 sayılı Kanunla 3996 sayılı
Kanun’un 2’nci maddesinde değişiklik yapılarak, kanun kapsamına elektrik hizmetleri
de eklenmiş ve kanunda yer alan hizmetlerin özel kişilerce yürütülmesine ilişkin YİD
sözleşmeleri özel hukuk rejimine tabî tutulmuştur (m.1). 18.12.1999 tarihli 4492 sayılı
Kanun ve 2.6.2000 tarihli 4577 sayılı Kanunla, Danıştay Kanunu ile İdarî Yargılama
Usulü Kanunu’nda tahkim usulü öngörülmüş ve imtiyaz sözleşmelerinin yargısal
denetimi Danıştay ve idare mahkemelerinin görev alanından çıkarılmıştır. Son olarak,
21.1.2000 tarihli 4501 sayılı Kanun çıkarılarak kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna
başvurulabilmesi sağlanmıştır (m.4).92
Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere Anayasa Mahkemesi, 1999 Anayasa
değişikliklerinden önceki kararlarında, hangi faaliyetlerin kamu hizmeti oluşturacağını
ancak faaliyetin niteliğine bakarak çıkarılabileceğini belirtmiş ve kamu hizmeti olarak
belirlenen bir faaliyetin (sözleşmeler yoluyla) özel kişiler eliyle yürütülmesinin tek
yolunun ise yalnızca kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ile mümkün olabileceğini
belirtmiştir.
Bahse konu Anayasa değişikliklerinin ve bu doğrultuda çıkarılan uyum
kanunlarının en önemli sonucu ise, kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle de
yürütülebilecek olmasıdır. Bundan böyle, Anayasa Mahkemesi herhangi bir faaliyeti
kamu hizmeti niteliğinde değerlendirse bile; o faaliyetin yürütülmesine ilişkin
sözleşme,
Anayasa
m.47/4
gereğince
özel
hukuk
hükümlerine
göre
tabî
tutulabilecektir.
Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gördürülmesine karar
verildiğinde, yapılacak sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabî olacağı için, tahkime
92
Gözler, a.g.e., s.408-9, 883 numaralı dipnot; Ulusoy, a.g.e., s.145-168.
187
başvurma olanağı da sağlanmış olacaktır. Hizmetlerin kamu hukuku rejimine tabî
olması öngörüldüğünde ise, sözleşmeler imzalanmadan önce görüşü alınmak üzere
Danıştay’a sunulacak, Danıştay ise iki ay içinde görüş bildirecektir. Kamu hukukuna
tabî olacak sözleşmelerde, bu yönde açık bir hüküm bulunmasa bile, idarenin
sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilme yetkisi söz konusu olabilecektir. Öte
yandan, az önce belirttiğimiz üzere, 4501 sayılı Kanun gereğince (m.4) imtiyaz
sözleşmelerinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözümü
için
de
tahkim
yolu
öngörülebilecektir.
Mevcut Anayasal durumda, kamu hizmetlerinin gördürülmesi özel hukuk
sözleşmeleriyle gerçekleşse bile; bunların yürütülmesi, devlete ait bir sorumluluk
olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu hizmetlerden yararlananlar, aldıkları
hizmetin gereği gibi işlememesi durumunda, hizmetin asıl sorumlusu olan idareden
talepte bulunabilmekte; taleplerinin karşılanmaması durumunda ise idarî yargıya
başvurabilmektedirler. Anayasa değişikliklerinin getirdiği yenilik, hizmeti üstlenen
özel kişi karşısında idarenin, hizmetin asıl sorumlusu olmaktan kaynaklanan birtakım
yetki ve ayrıcalıklara sahip olamamasıdır. İmtiyaz usulünde, sözleşmede yer almasa
bile idarenin sahip olduğu kabul edilen “sözleşme koşullarını tek taraflı değiştirme”,
“kimi yaptırımlar uygulayabilme” ve “satın almak suretiyle imtiyazı sonlandırma” gibi
yetkiler; özel hukuk sözleşmelerinde belirtilmediği (ya da karşı tarafın rızası
bulunmadığı) sürece kullanılamayacaktır. Yani, hizmetten yararlananlara karşı
sorumluluğu devam eden idare, bu sorumluluktan kaynaklanan yetkilere sahip
olamayacaktır. Ayrıca; özel hukuk nitelikli bu sözleşmeler, kamu hukukuna tabî
olmadıkları için, idarî işlemler gibi görülerek iptal davasına da konu edilemeyecektir.
Kamu hizmetlerinin özel kişilerce gördürülmesine ilişkin gerçekleştirilen bu
değişiklikler, kamu hizmeti teorisi ve ülkemizdeki hukuk uygulaması bakımından bir
çok sorun ve tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
Esasen, Anayasa değişiklikleri öncesinde, kamu hizmetlerinin görülmesine
ilişkin sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabî kılınması, Danıştay’ın etkinliğini
sınırlamak ve tahkime başvurulabilmesini sağlamak bakımından önem taşımakta idi.
Dolayısıyla; özel yatırımcılar nezdinde oluşan kuşku ve tereddütlerin giderilmesi
bakımından, Anayasa’nın 125’inci ve 155’inci maddelerinde yapılan değişiklikler
yeterliydi ve kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülebilmesine
188
olanak tanınmasına gerek yoktu.93 Bu nedenle, söz konusu değişikliklerin özellikle
hukuk uygulaması bakımından yaratacağı muhtemel sakıncaları önlemek için, özel
hukuk sözleşmeleriyle özel kişilere kamu hizmeti gördürülmesi yöntemini genel ve
aslî bir uygulama olarak kullanmamak gerekir. Buna ek olarak, özel hukuk
sözleşmelerinin; sadece idare için finansmanı güç olacak önemli alt yapı yatırımları
gerektiren ve ulusal güvenlikle doğrudan bağlantılı olmayan kamu hizmetlerinin özel
kişilere gördürülmesinde tercih edilmesi daha uygun görünmektedir.94
93
Bkz. Ulusoy, a.g.e., s.70.
94
Ulusoy, a.g.e., s.37.
189
II-
YASAMA – YÜRÜTME AYRIMI ve “YETKİ DEVRİ” SORUNU
A-
GENEL OLARAK YASAMA-YÜRÜTME AYRIMI
Kuvvetler ayrılığı; devlet iktidarının farklı hukukî fonksiyonlarının, aralarında
işbirliği bulunan değişik organlarca yerine getirilmesi anlamına gelmektedir.95
Montesquieu’dan beri kabul edildiği üzere bu fonksiyonlar, yasama, yürütme ve
yargıdan oluşmaktadır.
Kuvvetler ayrılığı teorisi, ilk bakışta, farklı devlet organlarının birbirinden
farklı işlem türleri yapmaya yetkili olduklarını ve aralarındaki ayrımın da buna göre
belirlenmesi gerektiğini düşünmeye sevk etmektedir. Buna göre yasama, kuralişlemler meydana getirir ve objektif hukuku formüle eder; yürütme, sübjektif işlemler
meydana getirir ve sübjektif hukukî durum yaratır; yargı ise, yargı işlemi meydana
getirir ve hukuk kurallarına uyulmasını sağlar. Yargı fonksiyonunu bir kenara
bırakacak olursak, bu ayrıma göre yasama ve yürütme arasındaki fark; genel, objektif
ve kişisel-olmayan işlemlerin hangi organ tarafından yapılabileceği ile ilgili
olmaktadır. Bu durumda, yürütme tarafından gerçekleştirilecek idarî işlemlerin daima
bireysel ve somut olması gerekmektedir.96
Oysa ki; ne yürütme işlemlerinin bireysel ve somut olması zorunludur, ne de
yasama işlemlerinin soyut ve objektif. Yasama ve yürütme fonksiyonları arasındaki
ayrım, organlar tarafından yerine getirilen işlem türlerine göre değil; ancak bu
işlemleri yapan organ ve bunların yapılış şekillerine göre tasnif edilebilir. Yasama
organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddî
niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır. Buna karşılık,
herhangi bir idarî makam tarafından yapılan işlemler, içeriği itibariyle kanunlardan
farklı olmasalar bile, hiçbir zaman kanun değildir. Bu durumda, yasama ve yürütme
fonksiyonları arasındaki ayrım, iki fonksiyon arasındaki bağımlılık ve tâbilik
ilişkisinden doğmaktadır. Yürütme fonksiyonu yasamaya bağımlıdır. Bu bağımlılık
95
Turan Güneş, “Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri”, (Ankara:
Sevinç Matbaası, 1965), s.7-9.
96
Aynı eser, s.12-25.
190
dolayısıyla yürütme organı, kanunî bir dayanak olmaksızın, salt kendi inisiyatifiyle
herhangi bir işlem gerçekleştirememektedir. Buna bağlı olarak, yürütme organı
tarafından gerçekleştirilen idarî işlemler de, hiyerarşik bakımdan kanunlardan daha
aşağı mertebede olmaktadır.97
Anayasalar devletin kuruluşuna ve temel kurumlarına yer veren metinler
olduklarına göre, kuvvetler ayrılığı teorisinin benimsendiği toplumların anayasalarında
yasama ve yürütme fonksiyonlarının ayrımına ilişkin ilke ve kurallara yer verilmesi
olağandır. Bu bağlamda ortaya çıkan yasama yetkisinin “genelliği”, “aslîliği” ve
“devredilemezliği”ne ilişkin kurallar, 1982 Anayasası tarafından da benimsenerek
düzenleme konusu yapılmışlardır.
Yasama yetkisinin genelliği, kanun yoluyla gerçekleştirilecek düzenleme
alanının konu itibariyle sınırlandırılmamış olduğunu, Anayasaya aykırı olmamak
kaydıyla her konunun kanunla ve istenen ölçüde ayrıntıyla düzenlenebileceğini ifade
eder. Yasama yetkisinin ilkelliği (aslîliği) ise, yasama organının, bir konuyu doğrudan
doğruya, yani araya başka bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesi anlamına
gelmektedir. Yasama yetkisinin devredilmezliği ise, kanun adı altında veya bu adı
taşımasa bile kanunla eş değerde ya da kanun gücüne sahip hukukî işlemler yapma
yetkisinin herhangi bir kişi, kurul ya da organa devrinin yasaklanmış olması anlamına
gelir.98
1982 Anayasası’nda yasama yetkisinin aslîliği ve devredilmezliğinin
benimsenmiş olmasına karşın; yürütme organına herhangi bir yetki kanunundan değil,
doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanan belli düzenleyici işlemleri yapma yetkisi
verilmiştir. Bu durumun konumuz bakımından önemi, ekonomik alanı ilgilendiren
belli konularda yasama organının iradesine başvurulmadan da düzenleyici işlem
yapılabilecek olmasıdır. Kamu kesimi içindeki ekonomik karar alma süreçlerini
incelediğimiz bu bölümde, konuyu bu açıdan ele alacak ve Anayasal düzenlemelerle
birlikte Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararlarını inceleyeceğiz. Ancak
bundan önce, doğrudan düzenleyici işlem yapma yetkisinin yürütme lehine
genişlemesi sonucunu doğuran yürütmenin güçlendirilmesi eğilimini ele almakta
fayda var.
97
Aynı eser, s.26-36.
98
Özbudun, a.g.e., s.191-98.
191
B-
YÜRÜTMENİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
EĞİLİMİ
VE
1982
ANAYASASI BAKIMINDAN SONUÇLARI
Bilindiği gibi, liberal devlet anlayışından sosyal devlete doğru gerçekleşen
yönelim sürecinde Devlet, koruyucu nitelikte pek çok görev üstlenmiş; Devlete ait
sorumluluk alanı oldukça genişlemiştir. Zamanla Devlet tarafından üstlenilen
görevlerin esneklik ve sürat içinde yerine getirilmesini sağlayacak bir yapılanma
ihtiyacının artmasıyla birlikte, yürütme organını güçlendirme eğilimi de artmıştır.
Devlete ait görev ve sorumlulukların arttığı II. Dünya Savaşı sonrası yapılan
anayasalarda yürütmenin güçlendirilmesi eğiliminin yaygınlaşması, bu bakımdan
anlamlıdır.99
1961 Anayasası, pek çok yönüyle dünya anayasacılık eğilimlerine denk düşen
bir anlayışla hazırlanmış olmasına rağmen; Devletin sosyal ve ekonomik alanlarda
artan görevlerini, bu görevlerin gerektirdiği esneklik ve sürat içinde
yerine
getirmesini sağlayacak mekanizmaları başlangıçta öngörmemiştir. Bunun sebebi, 1960
öncesi döneme duyulan tepki neticesinde “yürütmeye kuşku ile yaklaşılması”100 ile
izah edilmektedir. Söz konusu kuşkular nedeniyle 1961 Anayasası’nda yeterince güçlü
bir
yürütme
organı
öngörülmemiş
olması,
Anayasanın
en
çok
eleştirilen
özelliklerinden biridir. 1971 yılında 1488 sayılı Kanunla yapılan Anayasa
değişiklikleriyle, bu sorunun çözümüne yönelik çeşitli düzenlemelere gidilmiş ve bu
arada Kanun Hükmünde Kararnameler rejimi Türk hukukuna (m.64) girmiştir.
99
Turgut Tan, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa
Yargısı, C.3, (1987), s.203.
100
Soysal’a göre, 1921 ve 1924 Anayasalarında “…iktidarı sınırlama kaygısı yerine bütüncü bir
egemenlik anlayışıyla tek bir organa, yani TBMM’ne ağırlık verilerek o organ ulus egemenliğinin
yegane ve hakiki mümessili sayılmıştır. Meclisin ulusal egemenlik bakımından tek ve gerçek temsilcisi
sayılması, ulusal iradenin parlamento çoğunluğuyla karışmasına, daha doğrusu iktidar çoğunluğunun
kendisini ulusal iradeyle bütünleştirmesine yol açmıştır. …1961 Anayasası böylesi bütüncü bir
egemenlik anlayışına tepkidir.” M. Soysal, “Temel Nitelikleriyle 1961 ve 1982 Anayasaları
(Karşılaştırmalı)”, Anayasa Yargısı, C.1, (1984), s.13.
192
Ancak; bu konudaki sorunlar tam olarak giderilememiş olduğundan, 1982
Anayasası hazırlanırken yürütmenin güçlendirilmesine101 ve çeşitli karar alma
mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesine özel bir önem verilmiştir.102
Yürütmenin güçlendirilmesi tercihinin 1982 Anayasası’ndaki somut yansıması
ise, yürütmenin yalnız görev değil, aynı zamanda yetki olarak düzenlendiği 8’inci
madde hükmüdür. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından kaleme alınan
gerekçe metninde, bu düzenleme farkının nedenleri şöyle izah edilmektedir:
“1961 Anayasası… yürütmeyi Devletin yönetiminde, bütün faaliyetlerinde yasama
kuvvetine bağlı, yasamaya tabî bir kuvvet olarak düzenlemiş idi. Halbuki modern
hayatta yürütme kuvveti devletin beyni, hareket gücünün kaynaklandığı motorudur.
Bundan dolayıdır ki, 1961 ilâ 1980 arasındaki devrede karar almak kudretinden
yoksun hükümetler görülmüştür. İşte bu duruma son vermek için yürütme yasamaya
tabî bir organ olmaktan çıkarılmış[tır]. …Bu nedenle, yürütme, 1961 Anayasası’nda
olduğu gibi bir görev olmaktan çıkarılmış, yürütme gerekli yetkilere sahip ve
kanunların
kendisine
verdiği
görevleri
yerine
getiren
bir
kuvvet
olarak
düzenlenmiştir.”103
Yürütme, Anayasada aynı zamanda bir yetki olarak düzenlenmiş olmasına
rağmen; yasamanın aslî ve genel düzenleme yetkisi devam etmektedir. Bir başka
deyişle, 8’inci madde hükmüne rağmen; yürütmenin ilk elden (aslî) ve genel bir
düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Anayasal kurallara göre, daha önce kanunla
düzenlenmemiş
bir
alan,
ilk
defa
yürütmenin
düzenleyici
işlemleri
ile
düzenlenemez.104
101
Tanör’e göre, “1961 Anayasası, yürütmeye duyulan kuşkuyla hazırlanmış ve yasama – yürütme
dengesini ve işbirliğini öngören parlamenter rejimin standartlarından biraz ayrılarak yasamayı
kayırmış, yürütmeyi sıkıca frenlemişti. 1982 Anayasası’nın bu konudaki kesin tercihi ise yürütmenin
güçlendirilmesidir.” Bkz. Bülent Tanör, İki Anayasa, (İstanbul: Beta Yayınları, 1985), s.115. Aynı
yönde görüş için bkz. Soysal, a.g.m., s.16 )
102
Anayasa, genel olarak yürütme organını, özel olarak da Cumhurbaşkanlığını güçlendirme eğilimiyle
hazırlanmıştır. Bkz. Özbudun, a.g.e., s.62.
103
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 7, Birleşim 120.
104
Bu konuda bkz. Tan, a.g.m., s.207-8; Özbudun, a.g.e., s.180-4; Lütfi Duran, “Türkiye’nin Hukuk
Düzeni-I”, AİD, C.19, S.1, s.14-8; Haluk Yavuz, Siyasal Sistem Arayışları ve Yürütmenin
Güçlendirilmesi, (Ankara: Seçkin Kitabevi 2000), s.509-535.
193
Anayasa Mahkemesi de çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararlarında bu
noktayı vurgulamış ve yürütmenin bir yetki olarak düzenlenmiş olmasının hukukî
sonuçlarını şu şekilde belirtmiştir:
“Yürütmeye bir yetki olma gücünü veren esaslar Anayasa’nın muhtelif maddelerine
serpiştirilmiş durumdadırlar. Bunlardan düzenleme ile ilgili olarak, yeni Anayasa’nın
getirdikleri,
olağanüstü
haller
ve
sıkıyönetim
süresince
Cumhurbaşkanı’nın
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun, sözü edilen hallerin gerekli kıldığı
konulara hasren kanun hükmünde kararname çıkartma; Bakanlar Kurulu’nun, vergi,
resim, harç ve benzerî malî yükümlerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına
ilişkin hükümlerde, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisinde değişiklik
yapmak, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla,
ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında
ek malî yükümler koymak ve bunları kaldırmak gibi hususlardır.
…Bu bakımdan Anayasada ifadesini bulan yukarıdaki ayrık haller dışında, yasalarla
düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma
yetkisi bulunmamaktadır.”105
Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi de, belirttiği istisnaî durumlar dışında
yürütmenin aslî ve genel bir düzenleme yetkisine sahip olmadığı görüşündedir.
Mahkeme’nin değindiği bu hallerden bazıları konumuz bakımından önemlidir.
Anayasa’nın 121’inci ve 122’nci maddeleri; Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu’nun Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim ilanını gerektiren
koşulların oluşması durumunda, yetki kanununa ihtiyaç bulunmaksızın, Kanun
Hükmünde Kararnameler yoluyla doğrudan düzenleyici işlemler yapabilmesini
düzenlemektedir. Görüldüğü gibi Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim KHK’leri çıkarma
yetkisi bir yetki kanunundan değil, doğrudan doğruya Anayasadan doğmaktadır. Bu
anlamda Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim KHK’leri, bir alanı doğrudan doğruya (aslî
olarak) düzenleyebilir.
Anayasa Mahkemesi’nin “yürütmeye yetki olma gücü veren esaslar”dan biri
olarak kabul ettiği bir diğer hüküm, 73’üncü maddenin dördüncü fıkrasıdır. Bu
105
E.1984/14, K.1985/7, K.T.13.6.1985 AMKD S.21, s.177;
E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22, s.264;
E.1988/64, K.1990/2, K.T. 01.02.1990 AMKD S.26, s.76.
194
düzenleme ile, “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar
ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı
sınırlar içinde değişiklik yapma” yetkisinin kanunla Bakanlar Kurulu’na verilebileceği
öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, ancak “kanunun belirttiği yukarı ve
aşağı sınırlar” içinde olmak durumundadır. “Dolayısıyla burada, doğrudan doğruya
Anayasadan doğan aslî bir düzenleme yetkisinden değil, TBMM’nin kendi istediği
taktirde gerçekleştireceği bir ‘yetki devri’nden söz etmek gerekir.”106 Nitekim az sonra
inceleyeceğimiz üzere; düzenlemenin bu özelliğinden dolayı Anayasa Mahkemesi,
Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilerin kapsamını daha dar tutma eğilimde olmuştur.
Anayasa’nın 167’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise, “dış ticaretin ülke
ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer
dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî
yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kurulu’na yetki
verilebilir” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Dikkat edilirse, yürütmenin
düzenleme yetkisi, burada da doğrudan anayasa hükmünden değil, bir kanundan
kaynaklanmaktadır.
Bakanlar Kurulu’na m.73/4 ile verilen yetki, vergi, resim, harç ve benzeri malî
yükümlülüklerin konu, matrah, aşağı ve yukarı hadler gibi temel unsurlarının
kanunlarla belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bakanlar Kurulu’na m.167/2 ile verilen
yetki ise, ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri
yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymak bakımından daha geniş bir
çerçeve sağlamaktadır. Nitekim, bir sonraki bölümde değineceğimiz üzere, yürütme
organına verilen yetkiler bakımından Anayasa Mahkemesi de aynı yaklaşıma sahiptir.
Aralarında konu ve içerik bakımından önemli farklar bulunsa da; bu iki
maddeye dayanan düzenleme yetkisinin, idarenin olağan düzenleme yetkisinden, hatta
kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisinden daha geniş olduğu muhakkaktır.
Çünkü bu tür düzenleyici işlemler, kanun hükmünde kararnamelerin tabî olduğu kayıt
ve şartlara (m.91) tabî değildirler.107 Bu durumda, Anayasa’nın ilgili maddeleri ile
yetkilendirilen Bakanlar Kurulu’nun, bu yetkiye dayanarak gerçekleştireceği
düzenleyici işlemlerin hukukî niteliği üzerinde durulması gerekir. Bu konuda çeşitli
106
Özbudun, a.g.e., s.182-3.
107
Aynı eser, s.183.
195
görüşler ortaya atılmış, ancak tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Söz konusu
işlemlerin tüzük niteliğinde olduğu, bu itibarla Danıştay incelemesinden geçirilmesi
gerektiği ileri sürülmüş; buna karşıt olarak da, bunların birer KHK olabilecekleri, bu
nedenle KHK’ler hakkındaki hükümlere tabî olmaları gerektiği savunulmuştur. Bizim
de katıldığımız görüşe göre, bu işlemler yürütmenin klasik düzenleyici işlemi değil,
fonksiyonel bakımdan yasama işlemidirler ve bu yönüyle KHK’lere benzerler.108
Ancak; “süre ile bağlılık”, “TBMM’nin kabulüne sunma zorunluluğu” gibi koşullar bu
işlemler bakımından geçerli olmadığından, bu işlemleri prosedürel bakımdan KHK
rejimine tabî görmemek gerekir.
C-
EKONOMİK KARAR ALMA SÜRECİNİN ÖRGÜTLENMESİ
BAKIMINDAN
ANAYASA
MAHKEMESİ
KARARLARINDA
YASAMA-YÜRÜTME AYRIMI
Gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliği bakımından yasama ve yürütme organları
arasındaki ayrımı ortaya koyduktan ve yürütme organını güçlendirme eğiliminin
Anayasadaki yansımalarını inceledikten sonra, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili
yaklaşımını ele almak gerekir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin yasama-yürütme
ilişkileri gibi temel bir konuda vermiş olduğu kararlar; ekonomik alanda sübjektif
haklara ilişkin düzenlemede bulunma yetkisinin sınırlarını oluşturmaktadır. Bu
bölümde, Anayasa Mahkemesi’nin çalışma konumuzla bağlantı içinde olan kararları
incelenecektir.
1-
Malî Yükümlülüklerin Yürütme Organı İşlemleriyle Düzenlenmesi:
a- Anayasa m.167/2:
Anayasa Mahkemesi, dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri malî
yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler konulması (ve bunların kaldırılması)
konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen düzenleyici işlem yapma yetkisi hakkındaki
108
Tanör-Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.382-6
196
görüşlerini, 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la ilgili vermiş
olduğu kararında dile getirmektedir.
2976 sayılı Kanun’un iptali istenen 3’üncü maddesi şöyledir: “İthalat, ihracat
veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek malî yükümlülüklerin nevi, miktarı,
tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irad kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve
fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.”
Yüksek Mahkeme, konuya genel yaklaşımını şu ifadelerle özetlemiştir:
“…[H]er ülkede, önceden, gelecekteki ekonomik gelişmeleri anlayıp, buna göre,
birtakım çerçeveler çizmenin mümkün olamaması; ithalat ve ihracatın her an
değişebilen şartlara tabî bulunması, hükümetlere birtakım geniş ve esnekliği olan
109
yetkiler verilmesini zorunlu kılmıştır.”
Bu genel saptamanın ardından Anayasa Mahkemesi, iptali istenen 3’üncü
madde hükmünü Anayasa’nın 167’nci maddesi bakımından incelemiş ve şu sonuca
varmıştır:
“…Anayasanın
167.
maddesinin ikinci fıkrası ile
sözü edilen ‘ek malî
yükümlülüklerin konulması ve kaldırılmasında Bakanlar Kurulu’na kanunla yetki
verilmesi söz konusudur. Bir ‘ek malî yükümlülüğün konulması’, onun nevinin ve
miktarının saptanması demektir. Türü ve miktarı belli olmayan bir yükümlülük
konulamaz. Şu halde, dış ticaretin, ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla ek
malî yükümlülükler koymaya yetkili kılınan Bakanlar Kurulu, ülke ekonomisi ne gibi
ek malî yükümlülükler konulmasını gerektiriyorsa, bunun nevini ve miktarını
saptamada serbest olacaktır.
Anayasa’nın 167. maddesinin ikinci fıkrasının vermiş olduğu yetkiye dayanarak
Yasama organı, ‘dış ticaretin düzenlenmesi’ni Yürütme organına bırakmıştır. O halde,
Bakanlar Kurulu, Anayasa uygun olmak koşuluyla bu konunun çerçevesini, genel
esaslarını, temel yönlerini ve ayrıntılarını tümüyle düzenleme yetkisine sahiptir.” 110
Anayasa Mahkemesi’ne göre, dış ticaret işlemleri üzerine ek malî yükümlülük
koyup koymamaya veya bunu kaldırmaya yetkili organ, bu yükümlülüğün türünü ve
miktarını da belirleyebilir. Dolayısıyla; söz konusu düzenleme ile verilen yetki,
109
E.1984/6, K.1985/1, K.T.11.1.1985 AMKD S.21, s.8.
110
Aynı karar, s.10-1.
197
Anayasa’nın 167’nci maddesinde öngörülenden fazla değildir. Yine Mahkeme’ye
göre, Anayasa’nın 7’nci maddesinde yer alan “devir yasağı” genel bir kural,
Anayasa’nın 91’inci, 121’inci ve 167’nci maddeleri ise bu genel kuralın Anayasa ile
düzenlenmiş istisnaları niteliğinde oldukları için 167’nci madde doğrultusunda yapılan
söz konusu düzenleme, “yasama yetkisinin devri” niteliğinde değildir.111
b- Anayasa m.73/4:
Anayasa Mahkemesi’nin, Bakanlar Kurulu’na Anayasa’nın 73’üncü maddesinin son fıkrası ile verilen yetkileri dar tutma eğiliminde olduğundan söz etmiştik.
Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeye verilen yetkiler bakımından dar bir çerçeve
öngörmesini nedeni, Mahkeme kararlarında vergilerin yasallığı ilkesi ile izah
edilmektedir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi şu görüşleri ileri sürmektedir:
“Bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarını etkileyecek keyfî uygulamalara neden
olmaması için, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve vergilerin matrah ve
oranlarının, yukarı ve aşağı sınırlarının, tarh ve tahakkuklarının, tahsil usullerinin,
yaptırımlarının ve zamanaşımı gibi belli başlı temel öğelerinin yasalarla belirlenmesi
gerekir. Ancak, yasa ile her konuyu bütün kapsam ve ayrıntılarıyla düzenlemenin
olanaklı bulunmadığı durumlarda çerçevesi çizilerek bu sınırlar içinde kalmak
koşuluyla uygulamaya ilişkin konularda yürütme organına açıklayıcı ve tamamlayıcı
nitelikte düzenleyici işlem yapma yetkisi verilebilir.
…Buna göre, Bakanlar Kurulu, yasanın belirttiği alt ve üst sınırlar içinde değişiklik
yapabilecek,
ancak
bu
sınırları
aşacak
biçimde
herhangi
bir
düzenleme
getiremeyecektir. Bakanlar Kurulu’na verilen bu yetki istisnaî bir yetkidir.
Vergilendirmede esas kural, vergilerin kanunla konulup kaldırılması ve
değiştirilmesidir. …Ancak Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin çok geniş olması,
verginin yasallığı ilkesinin zedelenmesine yol açarak yasama yetkisinin yürütme
organına devri sonucunu doğurabileceğinden kabul edilemez.”112
Anayasa Mahkemesi, Anayasa m.73/4 hükmü doğrultusunda Bakanlar
Kurulu’na verilen yetkileri “istisnaî” nitelikte görmektedir. Bu yaklaşıma bağlı olarak,
verilen yetkilerin içeriğini ise şöyle tespit etmektedir:
111
Aynı karar, s.10-11.
198
“Yasa koyucu tarafından yürütmeye bırakılan düzenleme alanı, vergilendirme ile ilgili
temel kurallar olmayıp, yasaca belirlenen sorumluluğun uygulanmasına ait teknik
düzenlemeler ve ayrıntılardır. Yasa koyucu belirli konularda gerekli temel kuralları
koyup çerçeveyi çizer, uygun ve gerekli görürse bu kuralların uygulanması yönünde
belirlenmiş alanlar bırakır. Bu alanlarda düzenleme yetkisine dayanarak idare kimi
düzenlemeler yapabilir.”113
Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Anayasa’nın ilgili hükmü gereği
Bakanlar Kurulu’na verilen vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapma
yetkisinin kanunda belirtilmesi gereken herhangi bir oransal sınırı var mıdır?
Anayasa Mahkemesi 1987 yılında verdiği bir kararında, Bakanlar Kurulu’nun
yetkilendirildiği kanunda herhangi bir oransal sınır öngörülmesine gerek olmadığını,
bir vergi oranının Bakanlar Kurulu tarafından sıfıra indirilmesinin mümkün olduğunu
belirtmiştir:
“Vergi oranlarının, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde Bakanlar
Kurulunca değiştirilebilmesi, mevcut ekonomik koşulların özelliklerine göre önemli
sosyo-ekonomik amaçlara ulaşabilmek için gereklidir. Bir vergi oranının sıfıra
indirilmesi, hiçbir zaman o vergini kaldırıldığı anlamına gelmez. Bu durumda vergi bir
kurum olarak devam etmekte olup Bakanlar Kurulu, ekonomik şartlara göre istediği
zaman bu oranı yeniden kanunla belirlenen düzeye yükseltebilir.”114
Daha sonra verdiği bir başka kararında ise Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın
73’üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin
istisnaî nitelikte olduğunu; bu nedenle söz konusu yetkinin kullanılmasında verginin
yasallığı ilkesinin zedelenmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bahse
konu kararında Anayasa Mahkemesi, 4605 sayılı Kanunla Bakanlar Kurulu’na
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda öngörülen vergi miktarlarını “yirmi katına
kadar” artırma yetkisi tanınmasını “yasama yetkisinin devrine yol açan ve vergi
adaleti ile bağdaşmayan ölçüsüz bir düzenleme” olarak nitelendirmiştir.115
112
E.2001/36, K.2003/3, K.T. 16.1.2003 AMKD S.39 C.1, s.372 (vba).
113
E.1993/3, K.1993/20, K.T. 25.5.1993 R.G. 28.11.1995-22477.
114
E.1986/5, K.1987/7, K.T. 19.3.1987 AMKD S.23, s.160.
115
E.2001/36, K.2003/3, K.T. 16.1.2003 R.G. 21.11.2003-25296.
199
2-
Yabancıların Mülk Edinebilmelerine İlişkin Yasalarla Yürütmeye
Verilen Yetkiler:
1984 yılında çıkarılan 3029 Sayılı Kanun ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun
35’inci ve 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87’nci maddelerine birer fıkra eklenerek,
Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği ülke uyruğuna sahip gerçek kişilerin mülk edinebilmesinde mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesinden vazgeçilebilmesi öngörülmüştür.
Ancak söz konusu düzenleme ile; mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk
edinme hakkının tanınacağı yabancı ülkelerin tespiti, hangi bölge ve illerde, hangi
yabancı ülkeye mülk edinme hakkının tanınacağının tespiti, ve genel olarak Yasa’nın
uygulama esaslarının belirlenmesi konularında Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılınmış
olması, “yasama yetkisinin devri” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.
Açılan iptal davasında konuyu bu bakımdan inceleyen Anayasa Mahkemesi,
3029 sayılı Kanunla Bakanlar Kurulu’na tanınan düzenleyici işlem yapma yetkisini
“yasama yetkisinin devri” niteliğinde değerlendirmiştir.
“…3029 sayılı Yasa ile Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki son derece sınırsızdır ve
açık değildir. Yasada sadece Toplu Konut Fonu’na alınacak miktar belirlenmiş, diğer
hususların tespiti yürütme
organına
bırakılmıştır. Bunlar arasında
kanunla
düzenlenmesi gereken yönler vardır. Uygulamanın yaygınlaştırılması durumunda
yasama organınca düzenlenmesi gereken esasların neler olabileceği daha da belirgin
hale gelmektedir. Yabancının alacağı arazinin azami miktarı, emlakin adedi, alınma
amaçları Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin devamı, süresi, satın alınacak arazi ya da
emlakin yeri, satın almanın koşulları, devir ve ferağda uygulanacak ilkeler hep yasa ile
düzenlenmesi gereken hususlardandır. Bütün bu yönlerde yasama organının serinkanlı
ve objektif değerlendirmesine gereksinim vardır.
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan uygulama esaslarında da, bu kanuna göre
edinilmiş olan gayrimenkullerin yalnız Türk vatandaşları ile bu kanuna göre
gayrimenkul edinme hakkına sahip olan yabancı ülkelerin hakiki şahıslarına
satılabileceğine dair 4. ve satışın dövizle yapılacağına ilişkin 5. maddesindeki esaslar,
yürütmece düzenlenebilecek uygulama esaslarından saymak mümkün değildir. Öte
yandan, mülkiyet hakkını sınırlayan bu esasların yasa ile düzenlenmesi Anayasa’nın
35. maddesi hükmü gereğidir.”116
116
E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985 AMKD S.21, s.176.
200
3029 sayılı Kanun’un iptalinden yaklaşık bir yıl sonra, aynı konuyu
düzenleyen 3278 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 3278 sayılı Kanunda, hangi ülke
uyruğundaki kişilerin mülk edinebileceği hususunda yine Bakanlar Kurulu yetkili
kılınmış olmakla birlikte; Mahkeme’nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak, bu kararın
“ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde”
alınabileceği (m.2) düzenlenmiştir.
Ne var ki Anayasa Mahkemesi; yeni Yasada bu kavramlara yer verilmiş
olmasının Anayasa’nın 7’nci maddesine aykırılığı ortadan kaldırmadığı görüşündedir:
“Her şeyden önce, yabancılara karşılıklılık aranmaksızın Türkiye’de taşınmaz mal
edinme imkanının verilmesinin millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı
olup olmadığını saptayacak ve bunun üzerine yabancıya gerekli izni verecek olan aynı
mercidir; yani Bakanlar Kuruludur. Başka bir anlatımla, söz konusu kavramlara
yasada yer vermekle yasa koyucu yürütme organına, tanınan yetkileri kullanmasında,
bir sınır çizmiş olmamakta aksine bu kanunla verilen yetkilerin kullanımı büsbütün
sübjektif nitelik taşıyan kıstaslara bağlamış olmaktadır.
Öte yandan bu kavramların Yasada yer almasının ya da almamasının Anayasal açıdan
büyük bir önem taşıdığı da savunulamaz. Çünkü hükümetler tüm karar ve işlemlerinde
ulusal çıkarları gözetmek ve korumak, ulusal birliği, ulusal güvenliği ve ulusal
ekonomiyi güçlendirme yönünde çaba göstermek zorundadırlar. …Kaldı ki, Yasada
yer alan bu kavramların somut, objektif herkesçe üzerinde anlaşılabilir bir yönü de
yoktur. Aksine bu kavramlar, her yana çekilebilen, soyut ve sınırları belli olmayan,
…değişik siyasal iktidarlar elinde çok değişik amaçlarla kullanılma olanağı bulunan
kavramlardır. 3278 sayılı Yasada yer alan bu kavramlar bu Yasa ile Bakanlar
Kuruluna verilen yetkinin amacını ve kapsamını ve sınırlarını belirlemekten
uzaktır.”117
Kararın bundan sonraki kısımlarında Anayasa Mahkemesi, 3029 sayılı Kanun
ile “yasama yetkisinin devri” niteliğinde gördüğü hususları aynı ifadelerle belirtmiş ve
3278 sayılı Kanunu aynı gerekçelerle iptal etmiştir.
Kısa aralıklarla gerçekleşen bu iki iptal kararının ardından, 2003 yılında
çıkarılan 4916 sayılı Kanunla, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili iptal
gerekçelerini büyük ölçüde dikkate alan bir düzenleme gerçekleştirilmiştir.
117
E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22, s.262-3.
201
Bu itibarla, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35’inci maddesi değiştirilmiş olup;
özetle şu esaslar öngörülmüştür: Karşılıklı olmak ve yasal sınırlamalara uymak
koşuluyla yabancı uyruklu gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin
taşınmaz edinebilmelerine olanak sağlanmış (m.2/2); bu grupta yer alanların otuz
hektardan fazla taşınmaz mal alımı gerçekleştirebilmesi Bakanlar Kurulu’nun iznine
tabî tutulmuş; kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazlar hakkında ise bu kuralın
uygulanmayacağı öngörülmüştür (m.2/4). Ayrıca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin
kanunî miras yolu dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla taşınmaz edinebilmelerine
de sınır getirilmesi öngörülmüştür (m.2/4). Öte yandan; söz konusu düzenlemeyle,
yabancıların gayrimenkul edinmelerinde aranan karşılıklılık şartının, sınırlı aynî hak
tesis edilmesi durumunda aranmayacağı öngörülmüş; kamu yararı ve ülke güvenliği
bakımından yabancıların gayrimenkul edinmelerinin mümkün olmadığı yerleri
belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu ifade edilmiştir (m.2/4).
Belirtilen düzenlemeyle öngörülen esaslar, Anayasa Mahkemesi tarafından
“yasama yetkisinin devri” niteliğinde görülmüş ve Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Dava konusu 35. maddenin ilk fıkrasıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz
edinmeleri, “karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak” koşuluna bağlı
tutulmuş, ancak, bu edinimin usul ve esasları gösterilmemiştir. Oysa, hukuk devletinin
…işlevlerinin yaşama geçirilebilmesi için, ülkenin bütünlüğü, güvenliği, coğrafî
özellikleri, stratejik konumu ve öncelikleri gözetilerek yabancıların alacağı taşınmazın
yeri, arazi, arsa veya bina olmasının getireceği farklılıklar ile satın almanın amacı,
koşulları ve devirde uyulacak usul ve esaslar gibi hususların yasada belirtilmesi
gerekir. Bunların yasada düzenlenmemiş olması, …yetki devrine yol açacağı gibi
yasaların açık, anlaşılabilir ve sınırları belirli kurallar içermesi gereğinin hukuk
güvenliğinin gerçekleşmesi için ön koşul kabul edildiği hukuk devleti anlayışına da
ters düşer.
“Dava konusu maddedeki yabancılar lehine taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesis
edilmesinde de kuşkusuz aynı Anayasal sakıncalar söz konusudur. Çünkü burada da
tesis edilecek sınırlı aynî hak süresinin çok uzun olması halinde, mülkiyet hakkının
kullanılmasından doğan sonuçlara benzer bir duruma yol açılacağından bu hakkın da,
202
amacı, süresi, türü gibi özellikler ile buna ilişkin usul ve esasların Yasa’da belirlenmiş
olması bu konularda yasama yetkisinin yürütmeye devri anlamına gelmektedir.”118
Anayasa Mahkemesi yalnızca mülkiyet hakkının değil, sınırlı aynî hakların
devrine ilişkin esasların da yasada ayrıntılı olarak yer alması gerektiğini
savunmaktadır. Bu yaklaşımını da, “tesis edilecek aynî hak süresinin çok uzun olması
halinde, mülkiyet hakkının kullanılmasından doğan sonuçlara benzer bir durumun”
ortaya çıkacak olması savıyla gerekçelendirmektedir.
Dikkat çekici olan bir başka nokta; Mahkeme’nin, kamu yararı ve ülke
güvenliği gibi durumlar söz konusu olduğunda yabancıların mülk edinebilme
olanaklarının Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmasını öngören düzenlemeyi dahi,
“yasama yetkisinin devri” niteliğinde değerlendirmiş olmasıdır.
“Dava konusu 35. maddenin son fıkrasında da “kamu yararı ve ülke güvenliği
bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir” denilmesi, böylece “ülke güvenliği” yanında “kamu yararı” gibi sınırları
belirsiz bir kavrama dayanarak Bakanlar Kurulu’na bu maddenin uygulanamayacağı
yerleri saptama konusunda geniş bir takdir yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin
devrine yol açmaktadır.”119
Konuya ilişkin ilk düzenlemeler olan 3029 ve 3278 sayılı Kanunlarda
yürütmeye verilen yetkiler, uygulamaya ilişkin esaslar bakımından temel unsurları
kapsamakta idi. Bu nedenle, söz konusu kanunlarla yürütme organına yasama
yetkisinin devri niteliğinde yetkiler verilmiş olduğu söylenebilir. Ancak, 2003 yılında
çıkarılan 4916 sayılı Kanunla yürütmeye verilen yetkilerin, “konuya ilişkin temel
unsurları da kapsadığı ve bu nedenle yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğu”
görüşünü benimsemek kolay değildir.
Anayasa Mahkemesi 4916 sayılı Kanunla ilgili kararında; “yabancıların
alacağı taşınmazın yeri”, “arazi, arsa veya bina olmasının getireceği farklılıklar”,
“satın almanın amacı”, “satın almanın koşulları”, “devirde uyulacak usul ve esaslar”
gibi koşulların yasama organı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır.
Kanımızca; yasada yer alması gerektiği ileri sürülen bu koşulların en azından bir
bölümü, yürütme organının düzenleyici işlemleriyle de karşılanabilecek niteliktedir.
118
E.2003/70, K.2005/14, K.T. 14.3.2005 R.G. 25797-26.04.2005.
119
Aynı karar.
203
Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin 4916 sayılı Kanunda yer alması gerektiğini ileri
sürdüğü koşullar bakımından söz konusu düzenlemeyi “yasama yetkisinin devri”
niteliğinde değerlendirmiş olması yanlıştır.
3-
Özelleştirme Yasalarıyla Yürütmeye Verilen Yetkiler:
Daha önce belirttiğimiz üzere, Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme yasaları
konusunda genel yaklaşımını belirleyen temel çıkış noktası, özelleştirmeyi
devletleştirmenin tersi nitelikli işlem olarak değerlendirmiş olmasıdır. Özelleştirmeye
ilişkin ilkeler oluşturmaya çalışırken Yüksek Mahkeme, devletleştirme ve özelleştirme
arasında kurduğu bu ters yönlü paralellikten hareketle, yürütme organına verilen
düzenleme yetkileri konusunda daraltıcı bir yorum biçimi benimsemiş ve kararlarını
bu doğrultuda vermiştir.120
120
Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda s.166 vd.
204
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1982 ANAYASASINDA
“EKONOMİK SİSTEM TERCİHİ” SORUNU
Daha önce de belirttiğimiz üzere, anayasalar “yalnızca zorunlu olan siyasal ve
hukukî inanç ve çıkarları değil; anayasa yapıcıların güvence getirmek istedikleri
toplumsal ve ekonomik konular üzerinde varılan uzlaşma veya sonuçları da içerirler.”1
Bu durumda her anayasada bir sosyal, ekonomik ve siyasal felsefe olduğunu kabul
etmek gerekir. Zira Anayasalar, birinci planda ideolojik belgelerdir.2 Yani her Anayasa,
öngördüğü kurumlar ve bu kurumlar için belirlediği görev, sorumluluk ve yetki alanları
ile belli bir ideolojiyi şekillendirmektedir.3
Totaliter devlet anayasaları, öngördükleri toplumsal yapı ve gerçekleştirdikleri
kurumsal düzenlemeler bakımından belli bir ideolojik tercih üzerine kuruludurlar.
Liberal-demokrat anayasalarda ise, açık ideolojik tercihler yerine çoğulculuk
düşüncesi ön plandadır. Ancak bu durum, liberal-demokrat anayasaların ideolojik
bakımdan tam bir “tarafsızlık” içinde oldukları anlamına gelmez. Anayasa ile öngörülen
ve anayasa yargısı ile korunan sosyal ve ekonomik düzen; siyasî çoğulculuğu
kayıtlamakta, onun sınırlarını oluşturmaktadır.4 Yani, totaliter anayasalar kadar katı
olmasa da, liberal-demokratik anayasalarda da belli bir sosyal ve ekonomik düzen
öngörülmekte ve bu da aslında ideolojik bir tercihi yansıtmaktadır.
O halde sorulması gereken soru şudur: 1982 Anayasası, ekonomik alanda
öngördüğü kurumlar ve bu kurumlar için belirlediği görev, sorumluluk ve yetki alanları
bakımından hangi ideolojik tercihi yansıtmaktadır? Bu alanda Anayasa koyucunun
sahip olduğu tutarlı bir ekonomik düşünceden bahsedilebilir mi?
Bu soruya kesin bir yanıt vermek güçtür. Çünkü 1982 Anayasası’nda, Devletin
ekonomik alandaki varlık gerekçeleri ve işlevi konusunda saptanmış genel bir ilke
bulunmamaktadır. Anayasada yer alan hükümlerden bazıları, Devletin bu alandaki
konumu ve işlevi hakkında fikir verseler dahi; kapsamlı bir değerlendirme için tek
başlarına yeterli değildirler. Anayasa, ekonomik alana ilişkin olmayan hükümler ve
ekonomik
politikayı
koşullandıran
ilkelerle
birlikte,
bir
bütün
olarak
değerlendirilmelidir.
1
Wheare, a.g.e., s.89.
2
Tarık Zafer Tunaya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Dördüncü Baskı, (İÜHFY, 1980), s.84-5.
3
Savaş, “Yeni Anayasa İçin Ekonomik Anayasa Önerileri”, s.215.
4
Bakır Çağlar, Anayasa Bilimi (Bir Çalışma Taslağı), (İstanbul: BFS Yayınları, 1989), s.111.
205
I-
EKONOMİK
DÜZENİ
BİÇİMLENDİREN
ve
EKONOMİK
POLİTİKAYI KOŞULLANDIRAN ANAYASAL İLKELER
A-
SOSYAL DEVLET İLKESİ
Sosyal devlet anlayışının oluşum sürecine birinci bölümde, 1982 Anayasası
tarafından benimsenen hukukî yöntemlerine ikinci bölümde değinmiştik. Bu bölümde
ise esas olarak, sosyal devlet ilkesinin mevcut anayasal ekonomik düzen üzerindeki
ideolojik yansımalarını incelemek istiyoruz.
Liberal düşünce geleneği doğrultusunda ele alınarak somutlaştırılan özgürlük ve
eşitlik anlayışına duyulan tepkilerin, sosyal devletin oluşum sürecinde rol oynayan
temel unsur olduğundan birinci bölümde bahsetmiştik. Söz konusu tepkiler
doğrultusunda gelişen toplumsal dinamikler, bahse konu kavramların oturduğu zemini
değiştirmiş; devletin, vatandaşlarının maddî ve manevî gelişmelerini sağlamaya yönelik
görevler üstlenmeye başlaması sonucunu doğurmuştur. Yine daha önce değindiğimiz
üzere bu süreç, bir yandan sosyal haklar adı verilen yeni bir haklar kategorisinin
oluşumuna hizmet ederken; diğer yandan da klasik hakların mutlak niteliklerini
kaybederek, toplumsal yarar düşüncesiyle sınırlanabilen nisbî haklar olarak ele
alınmaları sonucunu doğurmuştur.
Bilindiği gibi sosyal devlet, ekonomik faaliyetlerin toplumsal sonuçlarına karşı
kayıtsız değildir; ekonominin işleyişinde oluşabilecek “adaletsiz” durumları önlemek ve
mümkün olduğunca gidermek amacındadır. Sosyal devlet, liberal devletin özgürlük ve
eşitlik kavramlarına yüklediği anlamı, vatandaşların sosyal konumlarını dikkate alan bir
anlayışla yeniden yorumlarken, çeşitli sosyal tabakalar arasındaki sosyo-ekonomik
farklılıkları olabildiğince azaltmaya gayret eder. Burada, sosyalist devlet sistemlerinde
olduğu gibi, ‘tam eşitlik’ amaçlanmamaktadır. İmkanlar ölçüsünde, herkese belli bir
asgarînin garantilenmesi; ve böylece kişilerin, bu asgarîyi temini düşünmek zorunda
kalmadan yaşaması hedeflenmektedir.5 Bir başka deyişle sosyal devlet, “kişiyi ekonomik
mücadelesinde yalnız bırakmama”6 amacındadır. Sahip olduğu bu işlevi dolayısıyla da,
5
Örücü, a.g.e., s.16.
6
Tunaya, a.g.e., s.448.
206
ekonomik anlamda müdahaleci bir anlayışı temsil etmekte ve anayasal ekonomik düzeni
bu doğrultuda kayıtlamaktadır.
1982 Anayasası tarafından da benimsenerek anayasal ilkelerden biri olan sosyal
devlet anlayışı, Anayasanın çerçevelendirdiği ekonomik düzeni biçimlendiren ve
ekonomik politikayı koşullandıran temel unsurlardan biridir.
Buna rağmen, 1961 Anayasası ile karşılaştırıldığında, 1982 Anayasası’nın
sosyal devlete yaklaşım biçiminde bazı farklar olduğu dikkati çeker. Yaygın biçimde
dile getirilen kanı, 1961 Anayasası’na kıyasla 1982 Anayasası’nın, sosyal devlet
anlayışının gereklerini “yeterince” yansıtmadığı ve bu anlamda bir “geriye dönüş”
niteliği taşıdığı yönündedir. Söz konusu görüşün geçerliliğini sınamak için, öncelikle
sosyal devlet anlayışının Türk Anayasa metinlerine ne şekilde yansıdığını incelemek
gereklidir.
1- TC Anayasalarında Sosyal Devlet İlkesi:
a- 1924 Anayasası:
1924 Anayasası, temel haklara “Türklerin Hukuku Ammesi” (Türklerin Kamu
Hakları) başlıklı Beşinci Bölümde yer vermiştir. Bu bölümde; kişi özgürlüğü (m.68),
kanun önünde eşitlik (m.69), kişi dokunulmazlığı (m.70, 71), keyfî yakalama ve
tutuklama yasağı (m.73), işkence, eziyet ve angarya yasağı (m.76), konut
dokunulmazlığı (m.71), basın hürriyeti (m.77), düşünce, ifade, yayın, seyahat
özgürlükleri (m.70, 75), din ve vicdan özgürlüğü (m.70, 75) gibi klasik haklara yer
verilmiştir.
Bu hakların ele alınış biçimi, büyük ölçüde XVII. yüz yıl doğal hukuk
felsefesinden etkilenmiştir. Bu etkinin en bariz biçimde somutlaştığı düzenleme,
özgürlüğü tanımlayan ve sınırlarını çizen 68’inci maddede hükmüdür:
“Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek her şeyi
yapabilmektir.
207
Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu
sınırı ancak kanun çizer.”7
1924 Anayasası sosyal hak niteliğindeki düzenlemelere klasik haklar ölçüsünde
yer vermiş değildir. Bu kategoride değerlendirilebilecek hükümler, ilköğretimin zorunlu
ve parasız olduğunu hükme bağlayan 87’nci madde ile, çalışma hakkını düzenleyen
70’inci maddedir. Ancak 70’inci madde hükmü ile söz konusu olan, “devletin kişilere
çalışma ve iş edinme olanakları ve bu hususta çeşitli türden yardımlar sağlaması
olmayıp, bireylerin kendi çabalarıyla iş tutabilmeleri, girişimde bulunabilmeleri
serbestisidir. Yani bu aslında bir çalışma ‘özgürlüğü’dür.”8
Sosyal haklara neredeyse hiç yer vermemiş olması nedeniyle, 1924 Anayasası
döneminde bu alanda gerçekleştirilen düzenlemeler büyük ölçüde kanunlar yoluyla
mümkün olabilmiştir.9 Devleti “sosyal” olma niteliğine yaklaştıran yasal düzeydeki
düzenlemelere rağmen; 1924 Anayasası döneminde devletin sosyal alandaki ödevlerini
tanımlayan ve devleti bunları yerine getirmeye zorlayabilecek herhangi bir mekanizma
bulunmamaktadır. Şüphesiz ki bu durum, 1924 Anayasası için bir eksikliktir. Ancak,
büyük bir ulusal yıkımın ardından hazırlanan bu Anayasada, sosyal hakların anayasal
güvenceye bağlanmasının akla gelmemiş olmasında yadırganacak bir şey yoktur.10
b- 1961 Anayasası:
1961 Anayasası sosyal devlet ilkesini ilk defa benimsemiş, sosyal hakları ayrı
bir bölüm halinde ve kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Anayasa’nın 2’nci maddesine
göre; “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve ‘Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelere
dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” Başlangıç kısmında
(paragraf: V) ise; “insan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin
ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün
7
İlgili hükmün günümüz diline uygun ifadesi için bkz. Suna Kili-Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa
Metinleri, İkinci Baskı, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000), s.134.
8
Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, s.81.
9
Bkz. Yaşar Gürbüz, “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarında Sosyal ve Ekonomik Haklar”, Çağdaş
Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat
1982), s.122.
10
Erdoğan, a.g.e., s.82.
208
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak”
idealinden söz edilmektedir.
1961 Anayasası’nın 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında pozitif özgürlük
anlayışı doğrultusunda Devletin özgürleştirme ödevine yer verilmektedir. Buna göre;
“Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri
kaldırır, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar”
Burada, siyasal iktidarlara iki buyruk verilmektedir. Bunlardan ilki, “kişinin temel hak
ve özgürlüklerini sınırlayan engelleri kaldırmak”; ikincisi ise, “kişinin maddî ve manevî
gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamakla yükümlü olmak”tır. Anılan maddenin 2’nci
fıkrası “program-hüküm”11 niteliğinde bir düzenleme olmakla birlikte, Akad’a göre,
hukukî değerden yoksun olmayıp, anayasal bağlayıcı güce sahiptir.12
Devletin ödevlerini belirleyen program-hüküm niteliğindeki bir başka madde
ise, “İktisadî ve Sosyal Hayatın Düzeni” başlıklı 41’inci maddedir: Maddenin ilk
fıkrasında; “İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.”
ifadesi yer almaktadır. İkinci fıkrada ise; “İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı
demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu arttırmak, yatırımları
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak
Devletin ödevi” olarak belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında; ekonomik kalkınmanın
yanı sıra sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması da hedeflenmektedir.
1961 Anayasası’nın buraya kadar değindiğimiz hükümleri, devlet-toplum
ilişkilerinin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda çerçevesini çizen, Anayasa’nın genel
yaklaşımını ortaya koyan hükümlerdir. Sosyal hakları konu alan hükümler ise,
11
“Bunlar daha çok devlete genel hedefler gösteren kurallardır. Yapılması gereken işler kadar, bunları
yerine getirecek organların hangileri olduğu konusu, bu tip kurallarda açıklığa kavuşturulmamış
sorunlardandır. Bu yanlarıyla program-kurallar, sübjektif hak doğurmayan, devlete somut bir konuda
somut bir ödev ve yetki vermeyen, daha çok Anayasanın başka kurallarının yorumuna ışık tutan
hükümlerdir.” Tanör, a.g.e., s.191.
12
“Nasıl haklar ve ödevler bir bütün içinde (iktidarın görevleriyle birlikte) anayasal hukukî yapının
kurallarını oluşturuyorlarsa, siyasal iktidarlar da bu hukukî yapıda kendilerine gösterilen yolda
fonksiyonlarını yerine getirmekle sorumlu olurlar, bu tutum hukuk devleti anlayışının bir sonucudur.”
Ayrıntılı bilgi için bkz. Akad, a.g.e., s.115.
209
düzenleme sistematiği bakımından ayrı bir bölümde yer almakta olup, kişiyi toplum
hayatında, içinde yer aldığı topluluklarla birlikte ele alan bir anlayışı yansıtmaktadır.
Ailenin korunmasını Devletin ödevi olarak belirten 35’inci madde; mülkiyet hakkını
“toplumsal” niteliği ile düzenleyen 36’ncı madde ve toprak mülkiyetini düzenleyen
37’nci madde; kamulaştırmayı düzenleyen 38’inci ve devletleştirmeyi düzenleyen
39’uncu maddeler; Devlete özel teşebbüslerin sosyal amaçlara uygun yürümesini
sağlama ödevi yükleyen 40’ıncı madde; sağlık hakkını düzenleyen 49’uncu madde;
öğrenimi düzenleyen 50’nci madde; kooperatifçiliğin geliştirilmesini öngören 51’inci
madde ile tarımın ve çiftçinin korunmasını düzenleyen 52’nci maddeler bu anlayışla
düzenlenmişlerdir. Bunlara ek olarak, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler de
Anayasal güvence altına alınmış bulunmaktadır. Bunlar; çalışma hakkı ve ödevi başlıklı
madde (m.42), çalışma şartları bakımından özel koruma sağlanmasını öngören madde
(m.43), dinlenme hakkı (m.44), ücrette adalet sağlanması ilkesi (m.45), sendika kurma
hakkı (m.46), toplu sözleşme ve grev hakkı (m.47) ve sosyal güvenlik hakkı (m.48) gibi
düzenlemelerdir.
c- 1982 Anayasası:
1982 Anayasası’nın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2’nci maddesinde,
Türkiye Cumhuriyeti’nin, “…başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğu ifade edilmiştir. Başlangıç kısmında ise, “[h]er
Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet
gereklerince” yararlanacağı belirtilmiştir.
Sosyal devlet anlayışının uzantısı olan, Devletin “özgürleştirme” işlevine ise
5’inci maddede değinilmiştir. Bu maddeye göre, Devletin temel amaç ve görevleri,
“…kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”
Genel nitelikli bu düzenlemeler dışında 1982 Anayasası mülkiyet hakkını
“sosyal” içeriği ile birlikte düzenlemiş (m.35); bu içeriğe paralel olarak, kamulaştırma
(m.46) ve devletleştirme (m.47) yapma olanakları sağlamış; vergi adaletini sosyal devlet
210
ilkesi doğrultusunda sağlamaya yönelik ilkeler belirlemiş (m.73/2) ve bunlara ek olarak
sosyal haklara da geniş ölçüde yer vermiştir.
2-
Sosyal Devlet Anlayışının Gereklerini Karşılamak Bakımından 1982
Anayasası’nın Öngördüğü Ekonomik Yapının İrdelenmesi
1982 Anayasası sosyal devlet ilkesini benimsemiş, sosyal devlet anlayışının
temel kurumları ve düzenleme biçimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Ancak, daha önce
de belirttiğimiz üzere, 1961 Anayasası ile karşılaştırıldığında 1982 Anayasası’nın sosyal
devlete yaklaşım biçiminde bazı farklılıklar olduğu dikkat çekicidir.
Devletin temel amaç ve görevlerinin düzenlendiği 5’inci madde hükmünde 1961
Anayasası’ndaki benzer içerikli maddeye (m.10/2) göre daha temkinli ifadeler
kullanılmış
olması,
bahse
konu
yaklaşım
farklılığının
en
bilinen
örneğini
oluşturmaktadır. 1961 Anayasası’nda insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesini
sağlamak bakımından Devletin ödevi “gerekli şartları hazırlar” biçiminde ifade
edilirken; 1982 Anayasası’nda bu buyruk yumuşatılarak “hazırlamaya çalışmak”
şekline dönüştürülmüştür. 1982 Anayasası’nda 1961 Anayasası’nın “İktisadî ve Sosyal
Hayatın Düzeni” kenar başlıklı 41’inci madde hükmüne13 ise hiç yer verilmemiştir.
1982 Anayasası, sendikal faaliyet alanının sınırları ve grev hakkının kullanılmasına
ilişkin ayrıntılı ve sınırlandırıcı düzenlemeleriyle de 1961 Anayasası’nın sosyal devlet
anlayışından uzaklaşmış görünmektedir.
Diğer taraftan 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nda bulunmayan bir hükme yer
vererek, Devlete “piyasaların sağlıklı işlemesini sağlama” görevini yüklenmektedir.
167’nci maddenin birinci fıkrasına göre; “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır;
piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”
Buna göre Devlet, piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerini “sağlayıcı” tedbirler
13
Söz konusu maddenin ilk fıkrasında “İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.” ifadesi yer
almaktadır. İkinci fıkrada ise; “İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla
gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği
önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevi” olarak belirtilmiştir.
211
almakla kalmayacak; sağlıklı ve düzenli işlemelerini “geliştirici” tedbirleri de almak
durumunda olacaktır.
Görüldüğü gibi 1982 Anayasası, bir yandan sosyal devletin gerekleri konusunda
daha temkinli ifadelere yer verirken; diğer yandan da Devletin 1961 Anayasası’nda
bulunmayan (piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlamak gibi) salt ekonomik
nitelikli işlevlerini düzenlemektedir. Bu nedenle, 1982 Anayasası’nın öngördüğü
ekonomik düzende sosyal devlet anlayışının belirleyicilik etkisinin 1961 Anayasası’na
göre daha az olduğunu kabul etmek gerekir.
Şurası kesindir ki, 1982 Anayasası hazırlanırken kurucu iktidarın sosyal ve
ekonomik alana ilişkin tercih ve öncelikleri değişmiş; sosyal devlet ve işlevleri
konusundaki yaklaşım biçimi de buna bağlı olarak belirlenmiştir. 1982 Anayasası’nı
hazırlayanların tercih ve önceliklerindeki değişimin yönünü ise, büyük ölçüde 24 Ocak
Kararları biçimlendirmiştir. Hatırlanacağı üzere, 24 Ocak Kararlarıyla uygulamaya
konan ekonomi politikalarının temel amacı, serbest piyasa koşullarında dışa açık
büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İhracatın ulusal bir öncelik haline
getirilmesi, fiyat kontrollerinin ve temel malların çoğundaki sübvansiyonların
kaldırılması, yabancı sermayeyi teşvik için önlemler alınması gibi uygulamalar; dışa
açık büyüme hedefini gerçekleştirmenin yanında, ekonominin yönlendirici unsurunun
özel sektör ağırlıklı işleyen bir piyasa ekonomisi olmasını sağlamaya yönelmiştir.14 24
Ocak Kararlarıyla uygulamaya konan ekonomi politikalarının temsil ettiği temel amaç
ve değerler, 1982 Anayasası’nın oluşum sürecinde kurucu iktidarın sosyal ve ekonomik
alana ilişkin tercih ve önceliklerini de biçimlendirmiş, ya da en azından etkilemiştir.15
Ancak buna rağmen; 1982 Anayasası’nın sosyal devlet anlayışının gereklerini
yansıtmadığını ileri sürmek için de hiçbir neden yoktur. Sosyal devlet ilkesi, esaslı
unsurları ve temel hukukî düzenleme biçimleriyle 1982 Anayasası’nda da yer almaya ve
anayasal ekonomik düzeni biçimlendiren temel unsur olmaya devam etmektedir. Sosyal
devletin gerekleri bakımından düşünüldüğünde, 1982 Anayasası tarafından benimsenen
yaklaşım biçiminin 1961 Anayasası’na göre belli bir değişim gösterdiği kesin olmakla
14
Bkz. yukarıda s.68 vd.
15
Hatta bir görüşe göre; 1982 Anayasası’nın oluşum sürecinde uygulanmakta olan 12 Eylül rejimi, 24
Ocak Kararlarının yarattığı büyük ve kitlesel tepkilerin bastırılabilmesi amacına yöneliktir. Bkz. Tanör,
a.g.e., s.159.
212
birlikte; belirttiğimiz nedenlerden dolayı, bunun bir “vurgu farklılığı”ndan ibaret
olduğunu kabul etmek gerekir.
3- Sosyal Devlet İlkesi ve Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
Jean Rivero, insanların maruz kalabilecekleri kazalarda, düşebilecekleri
çaresizliklerin hafifletilmesinde ve yetersizliklerin giderilmesinde kamu güçlerinin
koruyucu görevler üstlenmesini sağlama eğilimiyle ilgili olarak, üçlü bir kaygı
duyulması gerektiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki, yerine getirme imkanı
sağlanmadan girişilen aşırı vaatlerin hayal kırıklığı ve isyan sebebi olabilmesidir.
Diğeri, insan hakları kavramının halk gözünde değer yitirmesi ihtimalidir. Sonuncusu
ise, koruyucu devlet müdahalesinden iyilikler beklenmesinin, insanda kendi hayatının
sorumluluğunu üstlenme duygusunu zayıflatabilecek olmasıdır.16
Rivero’nun, yeterli kaynak sağlanmadan Anayasalarda hak ihdas edilmesi
eğilimine ilişkin olarak ileri sürdüğü bu görüşler, devlet-toplum ilişkilerinde
“kaynaklar” ile “haklar” arasındaki gerilime işaret etmesi bakımından önemsenmesi
gereken tespitler içermektedir.
Söz konusu gerilim ülkemizde, 1961 ve 1982 Anayasalarına konan ve Devletin
ekonomik ve sosyal ödevlerinin sınırlarını belirleyen hükümler yoluyla çözülmeye
çalışılmıştır:
1961 Anayasası’nın 53’üncü maddesine göre; “Devlet, bu bölümde belirtilen
iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile malî
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”
1982 Anayasası’nın 65’inci maddesinde ise; “Devlet, sosyal ve ekonomik
alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını
gözeterek, malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” biçiminde bir
düzenleme benimsenmiş; daha sonra yapılan değişiklikle, “ekonomik istikrarın
16
Jean Rivero, “Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar ve Ödevler” Çağdaş
Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat
1982), s.47.
213
korunması” kaydı çıkarılarak, yerine “görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri
gözetme” şartı getirilmiştir.
Ne var ki; 1961 ve 1982 Anayasalarının öngördüğü bu düzenleme biçimi, sosyal
hakların yerine getirilmesini geciktirebileceği ve sosyal haklara aykırı politikalar
izlenmesine yol açabileceği gerekçesiyle yaygın eleştirilere maruz kalmıştır.
Talas, 1961 Anayasasının 53’üncü maddesinin, sosyal ve ekonomik bölümün
değerini azalttığını; bu bölümün öngördüğü sosyal haklara karşı olan hükümetlerin,
iktidarda
bulundukları
süre
içinde
Anayasanın
ilkelerini
nazarî
planda
bırakabileceklerini; muhafazakâr, liberal ve kapitalist sisteme bağlı bir partinin 53’üncü
maddeye sığınarak, kişinin sosyal haklarına aykırı bir politika izleyebileceğini ileri
sürerek 53’üncü maddenin Anayasanın sosyal esprisine uygun bir madde olmadığını
savunur.17
Azrak da, söz konusu düzenlemeyle, kişilerin sosyal yardım alanında hak sahibi
olmalarının önüne geçildiğini ileri sürmektedir. Azrak’a göre söz konusu hüküm,
“devletin sosyal güvenlik ve sosyal hak ve müesseseleri koruma sahasındaki faaliyetine
ardına kadar açık bir kapı bırakmıştır.”18
Kapani farklı bir yaklaşımı savunmaktadır. Ona göre söz konusu düzenleme
biçimi, Anayasanın idealizm ölçüsünü, makul bir realizm dozu ile dengelemektedir.
Buna bağlı olarak Kapani, anılan düzenleme biçiminin “sosyal hakların ve ödevlerin
değerini hiçe indirecek bir madde olmadığını; sosyal hak ve ödevlerin aslında yasama
ve yürütme organlarının devletin ekonomik politikasını çizerken uymak zorunda
oldukları bir direktif niteliğinde olduğunu, buna aykırı bir hareketin Anayasanın temel
ilkelerine aykırı düşeceğini” dile getirmektedir.19
Akın da konuyu aynı yaklaşımla ele almakta ve (1961 Anayasası’nın) 53’üncü
madde hükmüne rağmen; “devletin, ekonomisinin gelişmediği, malî kaynakların
elvermediği bahanesi arkasına sığınarak sosyal, ekonomik hakların tümünü yerine
17
Cahit Talas, “Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Haklar”, Türkiye’de İnsan Hakları Semineri,
(Ankara-1970), s.232-236’dan nakleden: Ayferi Göze, Sosyal Devlet Sistemi, (İÜHFY, 1976), s.119123, 173 numaralı dipnot.
18
Azrak, a.g.m., s.222.
19
Kapani, a.g.e., s.124.
214
getirmekten kaçınamayacağını ve olanakları oranında bu hakları yerine getirmek
zorunda olduğunu” belirtmektedir.20
İkinci grupta dile getirilen görüşlere biz de katılıyoruz. 1961 Anayasası’nın
53’üncü ve 1982 Anayasası’nın 65’inci maddelerinde öngörülen düzenleme biçiminin,
sosyal ve ekonomik hakların değerini sıfıra indirdiğini kabul etmek için hiçbir neden
yoktur. Her iki Anayasa da, Devletin sosyal ödevlerine geniş ölçüde yer vermiş; ancak
bunların yerine getirilmesini sağlamak bakımından siyasî iktidarlara makul bir rahatlık
sağlamışlardır. Söz konusu düzenlemelerin, sosyal haklara ilişkin gevşek politikalar
izlenmesine zemin oluşturabileceği bir gerçektir. Ancak, böyle bir sonucun ortaya
çıkmasında asıl pay sahibi Anayasa değil, bu konuda “isteksiz” davranan siyasî
iktidarlar olacaktır. Zira, Anayasada Devletin sosyal ve ekonomik ödevleri ayrıntılarıyla
düzenlenmiştir; bu ödevleri eksiksiz biçimde yerine getirmeyi amaçlayan bir siyasî
iktidarı engelleyen hiçbir hüküm de bulunmamaktadır. Öte yandan; ilgili maddede
belirtilen ölçütler bakımından yerine getirilme imkanı bulunan bir sosyal hakkın yok
sayılması veya sosyal hak anlayışına tamamen aykırı düzenlemeler gerçekleştirilmesi
durumunda; Anayasa’nın siyasal iktidarlara tanıdığı makul rahatlık çerçevesinin dışına
çıkılmış olur ve söz konusu düzenlemeler iptal edilebilir. Belirttiğimiz gerekçeler
doğrultusunda, 1961 ve 1982 Anayasalarında “haklar” ile “kaynaklar” arasındaki
çelişkiyi giderebilmek (ya da en azından dengelemek) amacıyla benimsenen söz konusu
hükümlerle birlikte, sosyal hakların anlamını ve değerini yitirdiğini kabul etmek
mümkün görünmemektedir.
Kaldı ki; Devletin olumlu bir edim gerektirmeyen sosyal haklar karşısındaki
durumu diğer temel haklar karşısındaki durumunun aynıdır. Yani devletin ödevi, söz
konusu hakları Anayasa hükümlerine aykırı biçimde sınırlamamaktır. Bu özellikleri
dolayısıyla, olumlu bir edim gerektirmeyen hakların malî kaynakların yeterliliği
ölçüsüne bağlanması mümkün değildir.21 Olumlu edim gerektiren haklarda ise, yasama
organının bu konudaki hareketsizliğini müeyyidelendirecek hukukî bir yol mevcut
olmamasına22 karşın; bir kere belli bir hususta sosyal edimde bulunulabileceğine karar
20
Akın, a.g.e., s.405.
21
Özbudun, a.g.e., s.135.
22
Aynı eser, s.136.
215
verilmişse, bunun aynı durumda olanlar arasında eşitliği bozacak biçimde yapılması
mümkün olmayacaktır.23
Görüldüğü gibi, 65’inci madde hükmü, devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinin
yerine getirilmesi noktasında yasama organına makul bir rahatlık sağlamakla birlikte;
bunu, sosyal hakların anlamını yitirmesine sebep olacak boyutlara vardırmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin konuya yaklaşım biçimi de bu doğrultudadır. Yüksek
Mahkeme’ye göre;
“…Anayasanın 53. maddesi, devlet bu bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlarına
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir demek suretiyle devlete bu husustaki görevlerini memleketin iktisadî ve
malî gelişmesini izleyerek onunla muvazi bir ölçü içerisinde kalmak suretiyle yerine
getirme imkanı tanımış bulunmaktadır. Bu amaçlar ise kademe kademe sağlanacaktır”24
Anayasa Mahkemesi, olumlu bir edim gerektiren sosyal hakların “kademe
kademe” sağlanacağını belirtmiş olmasına karşın; bu konudaki takdir yetkisinin
sınırlarını da ortaya koymaktadır. Mahkeme’ye göre;
“Yasama organı… ekonomik gelişme ile malî kaynakları yeterli görerek bir hakkı
sağlayınca herkesi bunun kapsamına alması zorunludur. Belli suçları işlemiş olmak gibi
kişisel durumlar bakımından ilgililer arasında ayrım yapamaz ve verdiği bir hakkı,
özellikle kazandıktan sonra, bazı kişilerden geri alamaz.”25
Anayasa Mahkemesi, 506 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde sosyal
sigortalılara yapılması öngörülen sağlık yardımlarının kademeli biçimde 18 ayla
sınırlandırılmasını öngören düzenlemenin Anayasaya aykırılığına hükmettiği kararında;
sosyal güvenlik hakkı çerçevesinde yapılacak sağlık yardımlarının, Anayasa’nın 65’inci
maddesindeki sınırlamaya tabî olmayacağını belirtmiştir:
“Anayasa’nın 60. maddesi kişilere ‘sosyal güvenlik hakkını’ vermekle birlikte ikinci
fıkrasında bunun için alınacak tedbirleri devlete görev olarak verirken 65. madde ile de
bu göreve bazı sınırlamalar getirmiştir. Ancak, 60. maddede belirtilen bu sosyal hak,
yine Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen ‘…yaşama, maddî ve manevî varlığını
23
Tanör-Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.183.
24
E.1963/172, K.1963/244, K.T. 21.10.1963 AMKD S.1, s.439-57.
25
E.1963/138, K.1964/71, K.T. 11.12.1964 AMKD S.2, s.264.
216
koruma …hakkı’ ile çok sıkı bağlantı içindedir. Dolayısıyla devlet ekonomik ve sosyal
alandaki görevlerini yerine getirirken uygulayacağı sınırlamalarda ‘yaşama hakkını’
ortadan kaldıran düzenlemeler yapamayacaktır. Bu nedenle Anayasa’nın 65.
maddesindeki sınırlamaları, 506 sayılı Yasa’nın 34. maddesindeki itiraz konusu ‘…18
aya kadar…’ sözcüklerine uygulamanın olanağı yoktur.”26
1982 Anayasası’nın 65’inci maddeye ilişkin düzenleme biçiminde 2001 yılında
değişikliğe gidilmiş ve “ekonomik istikrarın korunmasını gözetme” kaydı çıkarılarak
yerine, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme” şartı getirilmiştir.
Maddenin ilk düzenleme biçiminde, Devletin yerine getireceği görevlerle ilgili olarak
herhangi bir “öncelik” şartı belirtilmemişken; anılan değişikliklerle böyle bir kaydın
getirilmiş olması, siyasal iktidarların uygulayacakları politikalarda sosyal devlet
olmanın gereklerine uymaya zorlandığı şeklinde yorumlanarak olumlu karşılanabilir.
Ancak, söz konusu değişikliğin gerçekten bu yönde bir işlev gördüğü şüphelidir.
Bilindiği gibi, siyasî çoğulculuk anlayışının gereği olarak siyasî iktidarlar,
ekonomik ve sosyal alanlardaki görevlerini yerine getirirlerken, farklı öncelikler
belirleyerek farklı ölçüler ve yöntemlerle hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla;
65’inci maddeye eklenen “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme”
kaydının anlamı da, farklı iktidarlar bakımından değişiklik gösterebilecektir. Yasama
organının siyasal takdirinde olan öncelikleri ve yöntemleri denetlemek nasıl Anayasa
yargısının müdahale alanı dışında kalıyorsa, 65’inci maddeye eklenen öncelikleri
gözetme kaydının dikkate alınıp alınmadığını denetlemek de büyük ölçüde bu kapsamın
dışında kalmaktadır.
Kolaylıkla gerçekleşecek bir ihtimal olmamakla birlikte; günün birinde, ultra
liberal (anarko-kapitalist27) yaklaşımlara sahip bir siyasal iktidar tarafından devletin
sosyal nitelikli işlevleri tümüyle reddedilir veya göz ardı edilirse, Anayasa’nın 65’inci
26
E.1990/27, K.1991/2, K.T. 17.1.1991 AMKD S.27 C.1, s.131.
27
Anarko-kapitalizm: “Özgürlükçü-bireyci anarşizm ile saf kapitalizmi birleştirerek savunanların
görüşlerini ifade etmek için kullanılan bir kavram. …Anarko-kapitalistler devletin varlığının hem ahlakî
olmadığına hem de insanlara ve toplumlara faydadan çok zarar verdiğine inanırlar. Öngördükleri
devletsiz sistemde bir kolektif organ (yani devlet) tarafından yerine getirilen hiçbir hizmet veya üretilen
hiçbir eşya yoktur. İnsanların ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetlerin üretiminin, piyasa sisteminin akışı
içinde bireyler ve özel girişimciler tarafından devletin yapabileceğinden çok daha etkin biçimde yerine
getirilebileceğine inanırlar.” Bkz. Atilla Yayla, Siyasî Düşünce Sözlüğü, İkinci Baskı, (Ankara: Adres
Yayınları, 2003), s.18.
217
maddesine sonradan eklenen “görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme”
kaydının belli bir anlamı olabilir. Ancak böyle bir durumda da, yürütülmek istenen
ekonomik ve sosyal politikalar anayasanın temel ilke ve kurallarıyla çelişki içinde
olacağından;
65’inci
maddeye
eklenen
öncelik
kaydına
başvurmaya
gerek
kalmayacaktır. Dolayısıyla; söz konusu anayasa değişikliğinin, moral anlamı dışında
pratik bir değeri ve hukukî bakımdan kayda değer bir sonucu bulunmadığını kabul
etmek gerekir.
B-
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK
İLKESİ
Anayasalar üstün hukuk kuralları vaz eden metinlerdir. Bu özellikleri nedeniyle
siyasal, hatta felsefî bir anlam taşıdıkları kuşkusuzdur. Anayasaların Başlangıç kısımları
ise, Anayasanın dayandığı fikrî arka planı oluşturan siyasî ideallerin açığa vurulduğu,
Anayasaların felsefesini ve ruhunu ortaya koyan bölümlerdir.
Anayasalarda Başlangıç kısımlarına yer verilip verilmemesi veya bu kısmın
hukukî niteliği, ülkelerin anayasacılık geleneğinin özelliklerine ve anayasanın hangi
sosyo-politik ortamda yapıldığına bağlı olarak değişmektedir. Bazı toplumlar,
benimsemiş oldukları anayasalarla, siyasî iktidarlara ideolojik nitelikli bazı hedefler
yükler. Bu anayasalar, mevcut rejim yapısını tanımlamaktan çok; ulaşılması arzu edilen
bir dünya tasavvuruna işaret eden siyasî ideallerin açıklandığı metinler olma özelliği
gösterirler.28 Bir çeşit manifesto olma özelliği taşıyan bu anayasalarda, yaygın olarak,
edebî bir üslupla yazılmış Başlangıç kısımları bulunmaktadır.
İlke olarak Anayasayı hukukî bir doküman olarak gören ve bu nedenle
Anayasada hukuk kurallarına yer vermeyi yeterli gören toplumların benimsedikleri
anayasalarda da Başlangıç kısmına rastlamak mümkün olmakla beraber; ideolojik
tercihlerin empoze edilmesi yerine, çeşitli siyasal öncelik ve duyarlılıklara değinilmekle
yetinildiği görülmektedir.29
28
Erdoğan, Anayasal Demokrasi, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996), s.39-40.
29
Bkz. Wheare a.g.e., s.43; Tevfik Gülsoy, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ölçü-Norm ve Siyasal
Alanın Sınırı Olarak Başlangıç İlkeleri”, Liberal Düşünce Dergisi, S.22, (2001), s.47.
218
Her iki durumda da, Anayasaların Başlangıç bölümleri, genellikle kendi
başlarına pek fazla normatif değer taşımazlar. Bunların işlevi, daha ziyade anayasanın
yorumlanmasında siyasal aktörlere ve hukuk uygulayıcılarına -özellikle anayasaya
uygunluk denetimi yapanlara- yardımcı olmaktır. Çünkü bu metinler, içlerinde yer
aldıkları anayasanın felsefesi, onun nasıl bir toplum ve siyaset anlayışına sahip olduğu,
siyasal öncelik ve duyarlılıkları hakkında birtakım ipuçları taşırlar.30
1-
Türk Anayasa Hukukunda Başlangıç Kısmının Hukukî Niteliği
Anayasaya bir Başlangıç konulması uygulaması Türk Anayasa Hukukunda ilk
kez 1961 Anayasası ile başlamıştır. 1982 Anayasası bu bakımdan 1961 Anayasası’nın
devamı niteliğinde bir düzenleme gerçekleştirmiş olmakla beraber; Başlangıç kısmını
daha farklı bir içerikle ele almıştır. Her iki Anayasa Başlangıç’larına baktığımızda, 1982
Anayasası Başlangıç kısmının 1961 Anayasası’na göre daha kesin ve kayıtlayıcı ifadeler
içeren, otoriter, milliyetçi ve siyasal anlamda daha devletçi bir yaklaşımı yansıttığını
söyleyebiliriz.31
Başlangıç bölümüne yansıttıkları siyasal felsefe bakımından aralarında belli
farklar bulunmasına rağmen; Başlangıç’ın niteliği ve hukukî değeri bakımından iki
Anayasada da ortak bir çözüm benimsenmiştir. 1961 Anayasası’nın 156’ncı, 1982
Anayasası’nın ise 176’nci maddesi ile “Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri
belirten” Başlangıç kısmının, Anayasa metnine dahil olduğu belirtilmektedir. Ayrıca;
her iki Anayasa’nın 2’nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken “Başlangıçta
belirtilen temel ilkeler”e atıf yapılmıştır.
Görüldüğü gibi, Türk anayasa hukukunda Başlangıç kısmının niteliği ve hukukî
değeri konusunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, bizzat Anayasa koyucular tarafından,
Anayasa kuralları ile çözümlenmiş bulunmaktadır. Açık anayasal hükümler karşısında,
Türk hukukunda Başlangıç kısmının pozitif hukuk değerine sahip olduğu muhakkaktır.
30
Erdoğan, a.g.e., s.44.
31
Karşılaştırma için bkz. Tanör-Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.29-33.
219
Ancak; edebî üslubu ve anlaşılması zor anlatımı32 nedeniyle Başlangıç
kısmından somut hukukî normlar çıkarmak kolay değildir.33 Bu durum karşısında,
Başlangıç kısmının ne derece ölçü norm kabul edileceği tartışma konusu olmuştur. Bazı
yazarlara göre Başlangıç kısmı, kendi başına normatif bir değer taşımaz; bu nedenle,
anayasaya uygunluk denetiminde ancak (talî) destekleyici işlev görebilir. Kimi yazarlar
ise, bunun aksine, Anayasa hükmü ile pozitif hukuk değeri tanınan Başlangıç
hükümlerinin, diğer Anayasa hükümleri ile birlikte anayasaya uygunluk denetiminde
(bağımsız) ölçü norm olarak kabul edilmesi gerektiğini savunurlar.
Bu isimlerden biri olan Aldıkaçtı’ya göre, “Başlangıç, Anayasa’nın 156’ncı
maddesi gereğince bir sembol olmaktan çıkmış, hukukî sonuçlar sağlayabilecek bir
metin hüviyetini kazanmıştır. Başlangıç kısmında Anayasa’nın dayandığı temel görüş
ve ilkeler bulunmaktadır. …Devlet ve fert faaliyetinin bu görüş ve ilkelere de uygun
olması şarttır. …Bu görüş ve ilkelere aykırı olan kanunlar hakkında Anayasa
Mahkemesine müracaat edilebilecektir.”34
Aynı yönde görüş belirten Kubalı’ya göre; “Başlangıç’ın tuttuğu ışıkla
Anayasa’nın ruhuna aykırı olduğu anlaşılan bir kanun, Anayasa’ya aykırı olan ve bu
sebeple iptal edilmesi gereken kanundur.”35
Özbudun ise, Başlangıç’ın destek ölçü norm olabileceği görüşündedir: “Aslında
Anayasaların yapılış sebeplerini ve dayandıkları temel felsefeyi açıklayan ve çoğu
zaman edebî bir üslupla yazılmış bulunan başlangıç bölümlerinin hukukî değeri, daha
çok, pozitif anayasa normlarının yorumlanmasına katkısı açısından söz konusu olabilir.
…Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya uygunluk denetimi yaparken,
Başlangıç’taki ifadelerden ancak aydınlatıcı nitelikte destek ölçü norm olarak
yararlanıp, esas ölçü norm olarak bu ilkelerin anayasa maddelerinde somutlaşmış
biçimlerine dayanması daha doğru olur.”36
32
“Yaklaşık 350 sözcüklü tek bir cümleyle, hem 12 Eylül 1980 Harekatı’nın ve Anayasa’nın meşruluğunu,
hem benimseniş biçimini, hem de ana doğrultusunu ve temel ilkelerini anlatmaya çalışan
1982
Anayasası’nın Başlangıç metni ister istemez çapraşık, ağır ve yüklü olmuştur.” Bkz. Mümtaz Soysal, 100
Soruda Anayasanın Anlamı, Altıncı Baskı, (Ankara: Gerçek Yayınevi, 1986), s.170-173.
33
Özbudun, a.g.e., s.71.
34
Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, (İstanbul, 1982), s.172-84.
35
Nail Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri, (İstanbul, 1971), s.23.
36
Özbudun, a.g.e., s.71.
220
Erdoğan da açıkça ifade etmemekle beraber, Başlangıç’ta yer alan ifadelerin
destek ölçü norm niteliğinde olabileceğini kabul etmektedir: “Anayasaların başlangıç
bölümleri, hukukî açıdan genellikle kendi başlarına normatif bir değer taşımazlar.
Bunların işlevi daha ziyade anayasanın yorumlanmasında siyasal aktörlere ve hukuk
uygulayıcılarına –özellikle anayasaya uygunluk denetimi yapanlara- yardımcı
olmaktır.”37
Anayasa Mahkemesi ise gerek 1961, gerekse 1982 Anayasası döneminde vermiş
olduğu kararlarında; Başlangıç kısmının, Cumhuriyetin nitelikleriyle özdeşleşen, onun
özünü oluşturan ilkeler içerdiği görüşündedir:
Anayasanın 176. maddesinde, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten
Başlangıç kısmının, Anayasa metnine dahil olduğu açıklanmış anılan maddenin
gerekçesinde de Başlangıç kısmının, Anayasanın diğer hükümleriyle eşdeğerde olduğu
vurgulanmıştır. Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. maddesinde ise “Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” kuralı ile Başlangıçta belirtilen
temel ilkeler Cumhuriyetin nitelikleriyle özdeşleştirilmiştir.38
Başlangıç’ta yer alan ifadelerin, doğrudan ya da destek ölçü norm olarak
kullanılması konusunda ise Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı, 1961 ve 1982
Anayasaları bakımından farklılık göstermektedir.
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası dönemindeki hiçbir kararında Başlangıcı
doğrudan doğruya bağımsız ölçü norm olarak kullanmamıştır.39 Yüksek Mahkeme bu
dönemde, “önündeki yasayı incelerken varacağı ya da vardığı sonuçları bir de
Başlangıçtaki ifadeler açısından gözen geçirmekten öteye gitmemiş ve ulaştığı
çözümleri Başlangıç bölümünü de yardıma çağırarak doğrulamaya çalışmıştır.”40 1982
Anayasası döneminde ise Anayasa Mahkemesi, Başlangıç kısmından çıkardığı ilkeleri
37
Erdoğan, a.g.e., s.44.
38
E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985 AMKD S.21, s.172-3 (vba)
39
Bkz. Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukukunda Anayasallık Bloku. (İÜHFY, 1993), s.116-31;
Özbudun, a.g.e., s.72.
40
Tanör, a.g.e., s.239.
221
bağımsız ve doğrudan ölçü norm olarak kullanmış; ya da pek çok kararında temel
gerekçesini bu ilkelere dayandırmıştır.41
Anayasa Mahkemesi’nin doğrudan bu ilkelere baş vurmasındaki temel sakınca;
Başlangıç’ta yer alan ilkelerin içeriğinin, Mahkeme üyelerinin dünya görüşüne göre
şekillenecek olmasıdır. Bu durumun anayasal yargılama ilkeleri bakımından önemli
sakıncalar içerdiği unutulmamalıdır.
Bu nedenle, yukarıda belirttiğimiz ve bizim de katıldığımız görüşe uygun olarak,
Anayasa Mahkemesi’nin Başlangıç’ta yer alan ifadelerden, pozitif anayasa normlarını
yorumlarken aydınlatıcı nitelikte destek ölçü norm olarak yararlanması daha yerinde
olacaktır. Aksi halde, Başlangıç metninde yer alan muğlak siyasî ifadeler ve bazı
belirsiz kavramlardan dolayı, Anayasa Mahkemesi’nin siyasal tasarrufların “yerindelik”
denetimine kayma tehlikesi bulunmaktadır.
2-
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Başlangıç Hükümleri ve Ekonomik
Düzenin Sınırları
Bilindiği üzere Anayasaların Başlangıç kısımları, Anayasanın felsefesini ve
dayandığı temel ilkeleri ortaya koymayı amaçlayan ifadelerden oluşmaktadır. Ancak;
Başlangıç kısmının Anayasa metnine dahil edilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin
Başlangıç’ta yer alan ilkeleri doğrudan ölçü norm olarak kullanmaya başlamasıyla
birlikte Başlangıç kısmı, siyasal iktidarların siyasal ve ekonomik alanda hareket
edebilecekleri çerçeveyi de belirler hale gelmiştir.
Çalışma konumuz bakımından ifade edecek olursak; Başlangıç kısmında yer
alan ilkeler, Anayasa Mahkemesi’nin benimsediği tutum nedeniyle, ekonomik politikayı
koşullandıran esaslardan biri olmakta ve ekonomik alandaki düzenlemelerin geçerlilik
şartlarından birisini oluşturmaktadır. Genellikle gözden kaçan bu husus, aslında oldukça
önemlidir. Çünkü; belirttiğimiz koşullar neticesinde, ekonomik alana ilişkin herhangi
bir yasal normun geçerliliği, Anayasa Mahkemesi’nin Başlangıç’ta yer alan ilkeleri
nasıl yorumladığı ile doğrudan ilgili hale gelmektedir.
41
Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.129-130.
222
Anayasa Mahkemesi’nin Başlangıç hükümlerini kullanmak suretiyle ekonomik
düzenin sınırlarını belirleme yoluna gittiği iki önemli karar grubu bulunmaktadır:
Bunlardan ilki, yabancıların mülk edinebilmesine olanak sağlayan kanunlar; ikincisi ise
özelleştirme kanunları ile ilgilidir.
a-
Yabancıların Mülk Edinebilmesine İlişkin Kanunlarla İlgili Kararlar:
1984 yılında çıkarılan 3029 Sayılı Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun
35’inci ve 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87’inci maddelerine birer fıkra eklenmiş ve
Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği ülke uyruğuna sahip gerçek kişilerin mülk edinebilmesinde mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesinden vazgeçilebileceği öngörülmüştür.
Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemenin iptaline karar verirken,
Başlangıç kısmının 2’nci ve 5’inci paragraflarını temel dayanak olarak kullanmıştır.
Mahkeme bu kararında, toprak unsurunun bir ülke için önemini ve devletler arası
hukukta mütekabiliyet ilkesinin vazgeçilmezliğini vurguladıktan sonra, mütekabiliyet
ilkesinden vazgeçilmesini Başlangıç’ta yer alan temel ilkelere aykırı bulmuş ve
düzenlemeyi
iptal
etmiştir.
Mahkeme’nin
“karşılıklılık
ilkesi”nin
önemi
ve
vazgeçilmezliği üzerine görüşleri özetle şöyledir:
“Bir devletin, ülkesinde, yabancılara haklar tanımasının ve bu konuda karşılıklı
muamele esasından vazgeçmesinin bir iç hukuk sorunu olduğu görüşü genelde
yadsınamaz. Toprak edinme konusundaki mütekabiliyet esasının başka konulardaki
mütekabiliyet esasından farklı yönü, Devletin, ülke denilen aslî maddî unsuruyla olan
ilişkisidir. …Bu koşullardan herhangi bir nedenle tek taraflı vazgeçmek, Devletler
Hususi Hukukunda Yabancılar Hukuku alanına etkisi zaruri eşitlik prensibini
benimsememek anlamı taşır. …Kendi vatandaşına yabancı ülkede aynı hakkı
sağlamadan, ülkesinde yabancıya hak tanıması kolaylıkla savunulamaz.
…[V]atandaşımızın, kendi ülkesinde mülk edinmesine katlanamayan bir devlet
uyruğundan herhalde bu hakkın esirgenmesi gerekir. Aksine bir durum ise, tabancıya
tanınmış bir imtiyaz sayılır.
223
Ülkede yabancının arazi ve emlak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi
değerlendirilemez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve
42
bağımsızlığın simgesidir.”
Anayasa Mahkemesi’ne göre, “karşılıklı muamele (mütekabiliyet) esası
uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir denge aracıdır.” Bu esastan vazgeçilmesi,
Anayasanın 2’nci ve 5’inci madde hükümleri ile Başlangıç’ta yer alan ilkelere aykırıdır:
“…[D]eğişik iktisadî politikalar ve kendi olanaklarımızla gerçekleştirebileceğimiz
konut sorununda önemsiz bir kaynak yaratmak maksadıyla ülke topraklarının yabancı
unsurlar eline geçmesine imkan sağlayan 3029 sayılı Kanun… Anayasanın 2. maddesi
karşısında Başlangıç’ın 4. [diğer milletlerle hak eşitliği] ve 7. [millî menfaatlerin
üstünlüğü] paragraflarında yer alan Anayasanın yorumu ve uygulanmasında siyasal
kadroların öznel değerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacıyla getirildiği
kuşkusuz bulunan temel ilkelere aykırı bulunmuştur.”43
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından yaklaşık bir yıl sonra, aynı konuda yeni
bir kanun çıkarılmıştır. Benzer düzenlemeler getiren 3278 sayılı Kanunda Anayasa
Mahkemesi’nin iptal gerekçelerinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Zira, Yasa ile
getirilen düzenlemeye göre hangi ülke uyruklu kişilerin mülk edinebileceği konusunda
karar yine Bakanlar Kurulu’na bırakılmış; fakat bu kararın “ancak millî menfaatlere
ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde” alınabileceği (m.2) ifade
edilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi, 3278 sayılı Kanunun da aynı gerekçelerle
iptaline karar vermiştir.44
Anayasa Mahkemesi bu iki kanunla ilgili iptal kararlarında, Başlangıç’ta yer
alan ilkeler dışında hiçbir Anayasal ilke ya da kurala dayanmamıştır. Yalnızca,
mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesini içtihat yoluyla anayasal ölçü norm düzeyine
yükseltmiş45; sonra da bu ilkeyi devletler arası hukukta benimsenen genel yaklaşımdan
farklı biçimde yorumlayarak, vardığı sonucun gerekçesi haline getirmiştir.
Halbuki; devletlerin milletlerarası alanda eşitliği, bir devletin başka bir devlet
veya uluslar arası kuruluş tarafından kendi iradesi dışında bir şeyi yapmaya
42
E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985 AMKD S.21, s.172-3.
43
Aynı karar, s.173-4 (vba).
44
Bkz. E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22, s.260.
45
Özbudun, a.g.e., s.72-3.
224
zorlanamaması anlamına gelir. Egemen bir devletin, kendi hür iradesiyle yabancılara
bazı hukukî imkanlar tanımasının devletlerin eşitliği ilkesiyle ilgisi yoktur.46
Milletlerarası özel hukuk genel olarak millî bir karakter taşıdığı içindir ki, her devlet
yabancıların hukukî durumlarına ilişkin düzenlemesini herhangi bir karşılıklı işlem
şartına bağlı olmaksızın gerçekleştirme serbestisine sahiptir.47 Bu durumda, devletlerin
kendi
millî
çıkarları
gereği
gördükleri
konularda
mütekabiliyet
ilkesinden
vazgeçmelerinin, devletlerin egemen eşitliği ilkesini bozduğu kabul edilemez.48
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının dayandığı bir başka varsayım,
yabancılara tanınan mülkiyet hakkının egemenlik yetkisini kısıtladığı, hatta yok ettiği
şeklindedir. Yabancılara tanınan mülkiyet hakkı ve Devletin egemenlik yetkisi arasında
kurduğu bu zıtlık ilişkisi nedeniyle Yüksek Mahkeme’nin tutumuna katılmak mümkün
değildir. Zira mülkiyet hakkı, sahibine belli bir eşya üzerinde en geniş yetkileri sağlayan
hak olmasına rağmen; bu hakkın kullanımına ilişkin kapsam ve sınırları çizen yine
Devletin koyduğu kurallar olmaktadır.
Ancak Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzleneme ile yabancıların mülk
edinme olanağına kavuşmalarını, ülke topraklarının elden çıkmasıyla neredeyse bir
tutmaktadır:
“Yabancılara satılmış toprakların yasal yollardan yerine göre geri alınabilmesi
olanağının varlığına güvenilemez. Yabancının her an kendi devletinin himayesinde
olduğu dikkate alındığında böyle bir yola başvurmanın devletlerarası çetin sorunları
davet etmesi kaçınılmazdır.”49
Anayasa Mahkemesi’nin tartıştığı bu muhtemel sorunlar, kanunun hazırlanması
sürecinde siyasal iktidar tarafından göz önünde tutulması gereken, muhalefet partileri
tarafından dile getirilmesi gereken hususlardır. Mahkeme’nin, yasama organının “ikinci
meclisi” gibi hareket ederek yasama organı tarafından ele alınması gereken noktalara
değinmesi ve bunu tesis ettiği hükme dayanak haline getirmesi açık bir “yerindelik”
denetimidir.
46
Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, s.181.
47
Fügen Sargın, Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Sınırlı Aynî
Haklardan Yararlanmaları, (Ankara: Yetkin Yayınları, 1997), s.128.
48
Özbudun, a.g.e., s.72-3.
49
E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985 AMKD S.21, s.172;
225
Ancak Anayasa Mahkemesi, geçmişte kapitülasyonların yarattığı sıkıntılardan
kaynaklanan bir hassasiyet içinde konuya yaklaşmaktadır. Kapitülasyon, “belirli bir
devlet ülkesinde, o devletin ülkesel yetkisinin, devletler hukukunun belirlediği genel
sınırlamalardan ayrı olarak, bir devletin kişisel yetkisi lehine sınırlanması”50 olarak
tanımlanmaktadır. Böyle bir sınırlamanın da, idarî ve malî alanlarda birtakım
imtiyazlarla ve adlî yargıya ilişkin birtakım bağışıklıkların sağlanması ile mümkün
olduğu kabul edilmektedir.51
Söz konusu düzenlemelerde buna benzer herhangi bir bağışıklık ya da imtiyaz
tanınmamış olmasına rağmen; Anayasa Mahkemesi, gerçekçi olmayan birtakım
kurgusal durumları esas alarak birtakım çıkarımlarda bulunmuştur. Mahkeme’nin gerek
bu yaklaşım biçimi, gerekse yerindelik denetimine kayan değerlendirmelerini
benimsemenin olanağı yoktur.
Yabancıların mülk edinebilmelerini sağlamaya yönelik son yasal düzenleme,
2003 tarihli 4916 sayılı Kanundur. Konuyla ilgili son yasal düzenleme olan bu kanunda,
yabancıların mülk edinebilmeleri konusunda mütekabiliyet koşulu korunmuştur. Anılan
kanunun Anayasaya uygunluk denetiminde ise Anayasa Mahkemesi, Başlangıç
kısmında yer alan ilkeler bakımından herhangi bir aykırılık değerlendirmesinde
bulunmamıştır.52
b-
Özelleştirme Kararları:
Anayasa Mahkemesi özelleştirme kanunlarını, Anayasa’nın Başlangıç kısmı ve
5’inci maddesi yönünden bir arada incelemiştir. Anayasa Mahkemesi bu incelemeyi
yaparken, yabancılara mülk satışına ilişkin kararlarında olduğu gibi, yabancılık unsuru
üzerinde hassasiyetle durmuştur. Anayasa Mahkemesi’ne göre;
“Yabancıların
temel
hak
ve
özgürlüklerin
kimilerinden
yurttaşlar
gibi
yararlandırılmamasının, bu hakların kimi sınırlama ya da kısıtlamalara bağlı
tutulmasının nedenlerini …Devleti korumak, onun sürekliliğini sağlamak gibi
E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22, s.259.
50
Sargın, a.g.e., s.37.
51
Aynı eser, s.37.
52
E.2003/70, K.2005/14, K.T. 14.3.2005 R.G. 25797-26.04.2005.
226
düşüncelerde aramak gerekir. Devletin geleceği üzerinde doğrudan etkisi olan yaşamsal
önemdeki
konularda,
yabancıların
ağırlığını
önleyici
kuralların
getirilmesi,
bağımsızlığın korunması yönünden zorunludur.”53
Yüksek Mahkeme, özelleştirme kanunlarını bu boyutuyla ele alırken, stratejik
öneme sahip kamu hizmetlerinin yürütüldüğü alanlarda yabancıların egemen konumda
olmaları dolayısıyla oluşabilecek yabancılaşma tehlikesine dikkat çekmektedir:
“3987 sayılı Yasa’da hiçbir sınır getirilmeden KİT’lerin, müessese, bağlı ortaklık,
iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi öngörülmüştür. Bu özelleştirme
sonucu sektörün bir kısmı ya da tamamı yabancıların da eline geçebilecektir. Ülkemizde
sermaye birikiminin düzeyi düşünülürse, özelleştirmenin yabancılaştırma olasılığının
yüksekliği daha anlaşılır olacaktır.”54
“Telekomünikasyon, elektrik üretim, iletim, dağıtım gibi stratejik önemi olan alanlara
yabancıların girmesinin ötesinde, egemen olması, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik
yönlerden çok sakıncalı olabilir. Çünkü, bu tür kamu hizmetleri ülke güvenliği ile çok
yakından ilgilidir.”55
Anayasa Mahkemesi’nin dikkat çektiği bir başka husus, özelleştirme yoluyla
KİT’lere ait taşınmaz malların yabancıların eline geçecek olması nedeniyle,
özelleştirmelerde de karşılıklılık ilkesinin gözetilmesi zorunluluğudur.
“Özelleştirmeyle KİT’lerin arazi, arsa, bina, makine gibi tüm varlığı satılabilecektir.
…Önemli olan KİT’lere ilişkin araç ve gereçlerle birlikte taşınmaz malların da
satılmasıdır. Bu yöntemle, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya aykırı bularak kapatmış
olduğu yabancılara taşınmaz mal satışı yolu, bu konuda dolaylı olarak yeniden açılmış
olacaktır ki, bu da Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisiz kılma anlamına gelir. Bu
53
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.269;
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.292.
54
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.271.
55
Aynı karar, s.270. Mahkeme’nin 3974 sayılı Kanunla ilgili kararında bu paragraf şöyle ifade
edilmektedir: “Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi stratejik önemi olan alanlara yabancıların
girmesinin ötesinde, egemen olması, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik yönlerden çok sakıncalı olabilir.
Bu tür kamu hizmetleri ülke güvenliği ile de yakından ilgilidir. Çünkü, TEK başta savunma sanayi olmak
üzere tüm sanayi kollarına hizmet vermektedir.” E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31,
s.293.
227
kararlar ve karşılıklılık ilkesi gözetilmeden yapılacak özelleştirme Anayasaya aykırı
olur.”56
Yasal düzenlemelerin Anayasaya uygunluğunun denetiminde karşılıklılık
ilkesinin ölçü-norm düzeyine yükseltilerek kullanılmasının hukuken yanlış bir yaklaşım
olduğuna değinmiştik. Bu nedenle Mahkeme’nin yukarıdaki görüşlerini ayrıca ele
almaya gerek görmüyoruz.
Anayasa Mahkemesi, 3029 ve 3278 sayılı Kanunlarla ilgili kararlarında ifade
ettiği “yabancılara satılmış toprakların yasal yollarla geri alınabilmesi olanağına
güvenilemez” şeklinde özetlenebilecek yaklaşımını özelleştirme kanunlarına ilişkin
kararlarına uyarlamaktadır:
“Anayasanın 47. maddesinde devletleştirme olanağının getirildiği, yabancıya satışın
ülke çıkarlarına olumsuz etkisi görülürse devletleştirme yoluna gidilerek bu riskin
ortadan kaldırılabileceği düşüncesi, ulusal ve uluslar arası hukuk yönünden pek geçerli
görülemez. Gerçekten, Devletleştirme Yasası’na göre özel teşebbüsleri devletleştirme
oldukça güçleşmiştir.”
Aslında; devletleştirme koşulları bakımından 1961 ve 1982 Anayasaları aynı
koşullara yer vermişlerdir. Aralarındaki tek fark, 1961 Anayasası’nda devletleştirme
bedellerinin taksitle ödenebileceği öngörülmüşken, 1982 Anayasası’nda peşin ödeme
zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Her iki Anayasada aynı koşullar öngörülmüş
olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi’nin 3082 sayılı Devletleştirme Kanununu
gerekçe göstererek “devletleştirmenin güçleştirildiğini”; bu nedenle de yabancıların
elindeki teşebbüslerin devletleştirilmesi seçeneğine güvenilmemesi gerektiğini ileri
sürmesi dikkat çekici bir yaklaşımdır.
Anayasa Mahkemesi, tüm bu görüş ve gerekçelerle şu sonuca varmaktadır:
“…[D]ava konusu yasa, herhangi bir sınır getirmeden KİT’lerin müessese, bağlı
ortaklık, iştirak işletme ve işletme birimlerinin yabancılara satılmasına olanak sağlayan
niteliğiyle
56
Anayasanın
Başlangıç’ının
yedinci
paragrafındaki
‘Türk
milli
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.271; TEK’le ilgili benzer ifadeler için bkz.
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.294.
228
menfaatleri’nin korunması ve 5. maddesindeki devletin, ‘Türk milletinin bağımsızlığı’nı
ve ‘kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğu’nu sağlama ilkelerine aykırıdır.” 57
Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme yasalarını Başlangıç’ta yer alan ilkeler
bakımından değerlendirerek vardığı bu sonuç, sonucu değerlendiren kişilerin egemenlik
ve bağımsızlık anlayışlarına göre eleştirilebileceği gibi, destek de görebilir.58 Bizim de
katıldığımız bir görüşe göre Anayasa Mahkemesi’nin özelleştirme kanunlarını
Başlangıç kısmı bakımından değerlendirirken ortaya koyduğu görüşler, Türkiye gibi
uzun bağımsız devlet geleneği olan bir ülkeye yakışmamaktadır.59
Yüksek Mahkemenin, uluslararası ticarî ilişkilerde bir tarafın kazancını diğer
tarafın kaybı olarak gören, çatışmacı ve “millî egoizm” dozu yüksek olan merkantilist
bir anlayışa denk düşen bu tutumu karşısında; çağın gereği olan devletler arası ticarî
işbirliğini gerçekleştirmek de güçleşmektedir.
c-
Değerlendirme:
Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasaya uygunluğunu denetlediği normlarda
herhangi bir “yabancılık” unsuruna rastlaması durumunda, Başlangıç ilkelerini çok daha
katı yorumlaması ve bu suretle ekonomik alanın sınırlarını daraltan bir yaklaşım içinde
olması dikkat çekicidir. Gerek yabancıların mülk edinebilmelerine olanak sağlayan
kanunlara ilişkin, gerekse özelleştirme kanunlarına ilişkin kararlarında Anayasa
Mahkemesi; hukukîlik denetimi sınırlarını zorlayarak yerindelik denetimine kaymıştır.
Anayasa Mahkemesi, bu iki gruba ait kararlarında, ele aldığı konuya adeta ikinci bir
yasama organı gibi yaklaşmış, “Yabancılara satılan toprakların geri alınabilmesi
olanağına güvenilemeyeceği”ni belirtme gereği duymuş; bunun “çetin devletler arası
sorunları beraberinde getireceği”nden kaygılanmış ve yasamanın sorumluluğunda
olması gereken gerekçelerle söz konusu düzenlemeleri iptal etmiştir.
57
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994 AMKD S.30 C.1, s.272; TEK’le ilgili benzer ifadeler için bkz.
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994 AMKD S.31, s.295.
58
Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili yaklaşımını benimseyen görüşler için bkz. Bülent Serim,
Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Özelleştirme, (Ankara: İzgi Yayınları, 1996),
s.151-214.
59
Erdoğan, a.g.e., s.205.
229
Üstelik; 3029 ve 3278 sayılı Kanunlarla ilgili kararlarında Anayasa Mahkemesi,
Başlangıç’ta yer alan ilkeleri “siyasal kadroların öznel değerlendirmelerini etkisiz
bırakmak amacıyla getirildiği kuşkusuz bulunan temel ilkeler” olarak tanımlamaktadır.
Başlangıç kısmını doğrudan ölçü norm olarak kullanması nedeniyle Anayasa
Mahkemesi, siyasal kadroların öznel değerlendirmelerini etkisiz bırakma gücünü de ele
geçirmiş olmaktadır. Öte yandan, Başlangıç kısmında yer alan “dünya milletleri
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olmak” gibi muğlak ifadeler, farklı siyasal
iktidarlar için farklı ekonomi politikalarının dayanağı olabilecek nitelikteyken; Anayasa
Mahkemesi kendi yorumlama biçimi dışındaki politikalara dayanan yasal düzenlemeleri
Anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle reddetmektedir. Bu durumun Anayasal
yargılamanın amaçları ve temel ilkeleriyle bağdaşması olanaksızdır.
Yargı organının yasama işlevine müdahalesi olarak nitelendirebileceğimiz buna
benzer sorunların ortaya çıkmasını önlemenin yolu; Anayasa Mahkemesi’nin,
Başlangıç’ta yer alan ifadelerin farklı siyasal iktidarlar tarafından farklı biçimlerde
yorumlanabilmesine olanak sağlayan esnek bir tutum izlemesidir. Ancak Yüksek
Mahkeme’nin, böyle bir yaklaşım biçimini benimseyebilmesi pek de mümkün
görünmediğinden; Başlangıç’ta yer alan ilkeleri doğrudan ölçü norm olarak kullanmak
yerine, hiç olmazsa, bu ifadelerden aydınlatıcı nitelikte, destek ölçü norm olarak
yararlanması uygun olacaktır.
230
II-
1982 ANAYASASI’NDA EKONOMİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ
Bilindiği üzere anayasalar, hukukî kurallar vaz eden metinler olmanın ötesinde
bir anlam taşırlar. Hazırlandıkları ve yürürlüğe konuldukları dönemin hukukî ve siyasal
tercihleri ile toplumsal ve ekonomik konular üzerindeki genel toplumsal mutabakatı
yansıtırlar. Anayasalarla sağlanan (veya sağladığı varsayılan) toplumsal düzen ve
istikrarın korunabilmesi için, anayasaların da uzun soluklu metinler olması beklenir.
Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri de, anayasaların toplumsal yaşam içinde
zamanla ortaya çıkabilecek kimi gelişmeler karşısında uyumlu olmasını sağlamaktır. Bu
bağlamda anayasalar, hazırlandıkları dönem itibariyle öngörülemeyen gelişmelere
uymalarını sağlayacak mekanizmalara yer verebilirler.
1982 Anayasası da, kendi değişim mekanizmasına yer veren (m.175)
anayasalardan biridir. Bu özelliği sayesinde 1982 Anayasası, yürürlüğe konduğu
tarihten bu yana, çeşitli toplumsal gelişmeler karşısında yetersiz kaldığı veya
kendisinden bekleneni yerine getiremediği bazı konularda değişimler geçirmek suretiyle
sürekliliğini korumuştur.
Çeşitli tarihlerde60 yapılan bu değişikliklerin detaylarına girmeden şunu
söyleyebiliriz: Bahse konu değişiklikler; 1982 Anayasasının ilk biçiminde Devlet
karşısında korumasız bırakıldığı düşünülen birey haklarının güçlendirilmesini
sağlamaya
yöneliktir.
Bunlar,
temel
hak
ve
özgürlüklerin
güçlendirilmesini
amaçladıkları gibi; anayasanın ilk biçiminde öngörülen katı devletçi yapının
60
1982 Anayasasında gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin bilgiler sırasıyla şöyledir:
1) 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun;
2) 8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun;
3) 23.7.1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun;
4) 18.6.1999 tarih ve 4388 sayılı Kanun;
5) 23.7.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun;
6) 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun;
7) 21.11.2001 tarih ve 4720 sayılı Kanun;
8) 27.12.2002 tarih ve 4777 sayılı Kanun;
9) 7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun;
10) 21.6.2005 tarih ve 5370 sayılı Kanun.
231
yumuşatılmasını da sağlamaktadır. Bu bakımdan, söz konusu değişikliklerin siyasî ve
iktisadî liberalleşme çabaları61 olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır.
1982 Anayasası’nda gerçekleştirilen değişiklikler, doğrudan yada dolaylı
biçimde, Anayasaya hakim olan ekonomik düşünce biçiminde de belli bir evrim
sürecini yansıtmaktadır.
Bu bağlamda, Anayasa’nın 47’nci maddesinde yapılan değişiklikler en önemli
düzenleme grubunu oluşturmaktadır. 1982 Anayasası’nın ilk düzenleme biçiminde,
ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kamu kesimi-özel sektör ayrımında
yalnızca devletleştirme yöntemine yer verilmiş ve kamu hizmeti niteliği taşıyan özel
teşebbüslerin,
öngörülmüştür.
kamu
1999
yararının
yılında
zorunlu
4446
kıldığı
sayılı
hallerde
Kanunla
devletleştirilebileceği
gerçekleştirilen
Anayasa
değişiklikleriyle de, ilgili maddenin kapsamına “özelleştirme” dahil edilmiş ve
maddenin kenar başlığı “Devletleştirme ve Özelleştirme” olarak değiştirilmiştir.
Bilindiği gibi devletleştirme, bir özel teşebbüs veya teşebbüs grubunun mülkiyet
ve yönetiminin, siyasî, iktisadî veya sosyal nedenlerle ve nihayetinde kamu yararının
gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kesimine tahsis edilmesidir. Özelleştirme ise, devletin
sahip olduğu mal varlıklarının veya para ile ölçülebilen kamu kaynaklarının satış ya da
benzeri yollarla özel sektöre devrinden ibarettir. Sonuç olarak devletleştirme, özel
teşebbüsün kamu kesimine dahil edilmesi işlemi iken, özelleştirme bunun tam tersidir.
Ancak, yalnızca hukukî sonuçları bakımından yapılan bu değerlendirme, devletleştirme
ve özelleştirme işlemlerinin dayandıkları siyasal felsefe ve ekonomik yaklaşım
farklarını izah etmekten uzak görünmektedir.
Devletleştirme, bir ekonomide özel kesime ait karar ve tercihler yerine kamusal
nitelikli karar ve tercihlerin ağırlığını artırma yöntemlerinden biridir. II. Dünya Savaşı
sonrasında, devletlerin giderek artan sosyal ve ekonomik ödevlerini yerine
getirebilmelerini sağlama düşüncesinden doğmuş ve yaygınlaşmıştır. Özelleştirme ise
“her şeye gücü yeten devlet” anlayışının bir kenara bırakılması ve devletin belli
alanlardan çekilmesi gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Bu açıdan bakıldığında
devletleştirme ve özelleştirme kavramları, devlet-toplum ilişkilerinin ekonomik
boyutuna ilişkin önemli yaklaşım farkları içermektedir.
61
Tanör-Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.50-2.
232
O halde, ilk başta yalnızca devletleştirmeye yer verilmişken daha sonra yapılan
bir değişiklikle özelleştirme yöntemine yer verilmesinin; 1982 Anayasası’nda ekonomik
düşüncenin evrimi bakımından önemli bir dönüşümü ifade ettiği ileri sürülebilir.
Kanımızca bu görüş göreceli bir geçerliliğe sahiptir. Ekonomik yapının işleyişinde özel
sektöre ait karar ve tercihlerin ağırlığını artırma yöntemlerinden biri olan
özelleştirmenin anayasal düzenlemeye kavuşturulmuş olması önemli bir adımdır. Ancak
unutulmamalıdır ki; böyle bir düzenlemeye gidilmeseydi de özelleştirme anayasal
bakımdan mümkündü. Devletleştirme, kişi hak ve özgürlükleri bakımından önemli
sonuçlar doğuran sınırlayıcı nitelikli bir işlem olmasına rağmen; özelleştirmenin kişi
hak ve özgürlüklerini sınırlandırıcı veya bunların kullanımını engelleyici hiçbir yönü
bulunmamaktadır.62 Bu nedenle, eğer devletleştirme yöntemine başvurulacaksa, buna
ilişkin düzenlemelerin, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı metinler olan
anayasalarda yer alması zorunludur. Özelleştirmenin ise (kişi hak ve özgürlüklerini
sınırlandırma amacına yönelen bir işlem olmaması sebebiyle) Anayasada düzenlenmesi
zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim, Anayasanın herhangi bir düzenlemeye gerek
olmaksızın özelleştirmeye açık olduğunu, konuyla ilgili kararlarında, Anayasa
Mahkemesi de ifade etmiştir.
Bu durumda, Anayasada böyle bir değişikliğe gidilmesine gerek olup olmadığı
sorusu akla gelebilir. Salt hukukî sonuçları açısından bakıldığında, böyle bir
düzenlemeye gidilmesine gerek yoktur; Anayasa özelleştirmeye açıktır. Ancak bu
noktada, şu hususun göz önünde bulundurulması gerekir: Anayasada özelleştirmeye yer
verilmemiş olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeye ait ilkeleri
devletleştirmeden
yola
çıkarak
belirlemeye
çalışmıştır.
Yüksek
Mahkeme,
özelleştirmeyi devletleştirmenin tersi bir işlem olarak görmüş; özelleştirmenin siyasal
felsefesini kavramaktan uzak olan bu yaklaşım biçimi nedeniyle de, özelleştirme
yasalarının Anayasaya uygunluk denetiminde isabetli olmayan değerlendirmelerle bazı
hukukî hatalar içine düşmüştür.63 1999 yılındaki Anayasa değişikliği, her şeyden önce,
anayasal yargılama sürecinde özelleştirmeye ilişkin ilke ve kuralların devletleştirmeden
hareketle tespit edilmesindeki
gerekçeyi ortadan kaldırmaktadır. Söz konusu
değişikliklerle birlikte özelleştirme, ilke ve kuralları devletleştirmeden hareketle tespit
62
Hatta tam tersine, özelleştirme yoluyla ekonomideki kamu kesimi ağırlığı ortadan kaldırılarak devlet-
toplum ilişkilerinin daha demokratik bir niteliğe kavuşturulabileceği savunulmaktadır.
63
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda s.161 vd.
233
edilen bir yöntem değil; kendi başına anayasal meşruluğa sahip bir işlem olarak
anayasal düzendeki yerini almıştır.
O halde, özelleştirmenin Anayasada yer alması, hukukî sonuçları bakımından
herhangi bir değer taşımamasına karşın64; ekonomik düşüncenin evrimini yansıtması
bakımından önemli bir adım sayılabilir.
Özelleştirmeye ilişkin değişikliklerle birlikte gerçekleştirilen ve kamu
hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi usullerini konu alan Anayasa değişiklikleri ise,
ekonomik düşüncenin evrimini yansıtması bakımından daha kapsamlı bir dönüşüm
içermektedir.
Daha önceki bölümlerde, 1970’li yılların sonlarına doğru, devletin ekonomideki
etki ve ağırlığı ile birlikte devlet tarafından üstlenilen kamu hizmetlerinin de tartışma
konusu haline geldiğini belirtmiştik. Bilindiği gibi benzer yönde bir eğilim ülkemizde
de söz konusu olmuş ve kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi usulleri
yaygınlaştırılarak teşvik edilmek istenmiştir.
Bu amaçla, kamu hizmetlerinin klasik imtiyaz usulüne tabî olmadan özel kişilere
gördürülmesini öngören yasal düzenlemeler gerçekleştirilmek istenmiş; ancak tüm bu
düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiştir.65
Anayasa Mahkemesi’nin bu tavrı ve kamu hizmetlerinin kurulması ve
yürütülmesinde finansman kaynağına duyulan ihtiyacın giderek artması karşısında;
kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülebilmesinin önünü açmaya
yönelik Anayasa değişikliği gündeme gelmiştir. 1999 yılında 4446 sayılı Kanunla
64
Bizim de katıldığımız bir görüşe göre, söz konusu değişiklik; “kamuya ait hangi varlık ve faaliyetlerin
özelleştirilebileceğine dair makul bir çerçeve çizebilseydi, bu konuda pratik sonuç doğuracak bir
değişiklik olarak kabul edilebilirdi. Zira mevcut Anayasal ve hukuksal durumda hangi varlık ve
hizmetlerin özelleştirilebileceğine, hangilerinin özelleştirilemeyeceğine dair herhangi bir somut ölçüt
bulmak mümkün değildir ve bu durum uygulamada birçok sorun ve uyuşmazlık doğurmaktadır.” Ulusoy,
a.g.e., s.67.
65
Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu iptal kararlarında, bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmadığının
belirlenebilmesi için yasama organı iradesinin değil, faaliyetin niteliğinin dikkate alınması gerektiğini
belirtmiş ve niteliği gereği kamu hizmeti olan bir faaliyetin sözleşmeler yoluyla özel kişilere
gördürülmesinin, ancak imtiyaz usulüyle mümkün olabileceğini ifade etmiştir.
234
Anayasanın 47’nci maddesine son fıkra olarak eklenen hükümle, kamu yatırım ve
hizmetlerinden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri yoluyla gerçek ve tüzel kişilere
gördürülebileceğinin kanunla belirleneceği ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin değişikliklerin ana eksenini 47’nci maddeye son fıkra olarak
eklenen hüküm oluşturmaktadır. Bununla bağlantılı diğer değişiklikler ise, Anayasa’nın
125’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmelerinden doğabilecek uyuşmazlıkların ulusal veya uluslararası tahkim yoluyla
çözümlenebilmesine
olanak
sağlanması
ve
Anayasa’nın
155’inci
maddesinin
değiştirilerek, Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri üzerinde sahip olduğu öninceleme yetkisinin iki aylık süre içinde görüş bildirme biçimine dönüştürülmüş
olmasıdır.
Daha
önce
değindiğimiz
üzere;
Anayasa
Mahkemesi
1999
Anayasa
değişikliklerinden önceki kararlarında, hangi faaliyetlerin kamu hizmeti oluşturacağı
tespit edilirken, yasama organının iradesi yerine faaliyetin niteliğine bakılması
gerektiğini ileri sürmüştür. Kamu hizmeti olarak belirlenen bir faaliyetin sözleşmeler
yoluyla özel kişilere gördürülmesinin tek yolunun ise, yalnızca kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmeleri ile mümkün olabileceğini belirtmiştir.
Kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından görülme usullerine ilişkin, bahse
konu Anayasa değişikliklerinin en önemli sonucu, bundan böyle, kamu hizmetlerinin
özel hukuk sözleşmeleriyle de yürütülebilecek olmasıdır. Yani Anayasa Mahkemesi,
herhangi bir faaliyeti kamu hizmeti niteliğinde değerlendirse bile; o faaliyetin
yürütülmesine ilişkin sözleşme, Anayasa m.47/4 gereğince özel hukuk hükümlerine
göre tabî tutulabilecektir. Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri ile
gördürülmesine karar verildiğinde, yapılacak sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabî
olacağı için, tahkime başvurma olanağı da sağlanmış olacaktır. Hizmetlerin kamu
hukuku rejimine tabî olması öngörüldüğünde ise, sözleşmeler imzalanmadan önce
görüşü alınmak üzere Danıştay’a sunulacak, Danıştay iki ay içinde görüş bildirecektir.
Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi usullerini köklü biçimde
değiştiren söz konusu Anayasa değişikliklerinin, 1982 Anayasası’ndaki ekonomik
düşüncenin evrimi bakımından önemli bir dönüşümü ifade ettiği açıktır. Kamu
hizmetlerinin özel kişilere devri, devletin ekonomideki etki ve ağırlığının azaltılması
yönündeki görüşlerin ağırlık kazanmasının sonucudur. Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin
235
özel hukuk sözleşmeleri yoluyla özel kişilere gördürülmesine ilişkin Anayasa
değişikliklerinin, ekonomik liberalleşme çabalarının ürünü olduğunu ve bu anlamda
büyük bir dönüşüm sağladığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır.
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkileri üzerinde etkisi olan bir başka
Anayasa
değişikliği
de,
Anayasanın
65’inci
maddesinde
gerçekleştirilen
değişikliklerdir. İlgili madde hükmünün ilk biçiminde, Devletin sosyal ve ekonomik
alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek,
malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği öngörülmüştü.
İlgili maddede yer alan “ekonomik istikrarın korunmasını gözetme” kaydı, kimi
yazarlar tarafından, sosyal hakların yerine getirilmesini geciktirebileceği ve sosyal
haklara aykırı politikalar izlenmesine yol açabileceği gerekçesiyle çeşitli eleştirilere
maruz kalmıştır.66
2001 yılında Anayasada gerçekleştirilen kapsamlı değişikliler dahilinde, 65’inci
madde hükmünde yer alan “ekonomik istikrarın korunmasını gözetme” kaydı çıkarılarak
yerine, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme” şartı getirilmiştir.
Maddenin ilk düzenleme biçiminde, Devletin yerine getireceği görevlerle ilgili
olarak herhangi bir “öncelik” şartı belirtilmemişken; anılan değişikliklerle böyle bir
kaydın getirilmiş olması, sosyal devletin gereklerini karşılama doğrultusunda atılmış bir
adım olarak görünmektedir. Ancak söz konusu değişikliğin, sosyal devlet olmanın
gereklerini dikkate alma konusunda siyasal iktidarları ne ölçüde zorladığı ve bu
anlamda kayda değer bir sonucu bulunup bulunmadığı şüphelidir.
Bilindiği gibi, çoğulculuk anlayışının gereği olarak siyasî iktidarlar, ekonomik
ve sosyal alanlardaki görevlerini yerine getirirlerken farklı öncelikler belirleyerek farklı
ölçüler ve yöntemlerle hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla, 65’inci maddeye eklenen
“bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme” kaydının anlamı da farklı
iktidarlar bakımından değişiklik gösterebilecektir. Bunun yanı sıra, yasama organının
siyasal takdirinde olan öncelikleri ve yöntemleri denetlemek nasıl Anayasa yargısının
müdahale alanı dışında kalıyorsa; ilgili maddeye eklenen “uygun öncelikleri gözetme”
kaydının dikkate alınıp alınmadığını denetlemek de Anayasal yargının denetim alanı
dışında kalmaktadır. Bu durumda, siyasal iktidarları belirtilen zorunluluklar
66
Bu konuda dile getirilen görüşlerle ilgili olarak bkz.: yukarıda s.110 vd.
236
doğrultusunda yasal düzenlemeler gerçekleştirmelerini sağlayan herhangi bir hukukî
yaptırım bulunmamaktadır.
Kolaylıkla gerçekleşecek bir ihtimal olmamakla birlikte; günün birinde, ultra
liberal (anarko-kapitalist67) yaklaşımlara sahip bir siyasal iktidar tarafından devletin
sosyal nitelikli işlevleri tümüyle reddedilir veya göz ardı edilirse, Anayasanın 65’inci
maddesine sonradan eklenen “görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme”
kaydının belli bir anlamı olabilir. Ancak böyle bir durumda da, yürütülmek istenen
ekonomik ve sosyal politikalar Anayasanın temel ilke ve kurallarıyla çelişki içinde
olacağından;
65’inci
maddeye
eklenen
öncelik
kaydına
başvurmaya
gerek
kalmayacaktır. Dolayısıyla; söz konusu anayasa değişikliğinin, moral anlamı dışında
pratik bir değeri ve hukukî bakımdan kayda değer bir sonucu bulunmadığını kabul
etmek gerekir.
Mülkiyet
hakkının
kamulaştırmalar
yoluyla
sona
erdirilmesi
(veya
sınırlandırılması) usullerinde yapılan değişiklikler ise, hukukî bakımdan daha somut
sonuçlar içermektedir. 2001 yılında gerçekleştirilen söz konusu değişlikler içinde en
çok bilineni, kamulaştırma bedellerinin taksitle ödenmesinin söz konusu olduğu
durumlarda ve herhangi bir sebeple bu bedellerin ödenmemesi halinde, peşin
ödenmeyen kısma devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddinin değil, kamu
alacakları için öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanacak olmasıdır. Konuya
ilişkin bir diğer değişiklik de, kamulaştırma bedellerinin “gerçek karşılık” gözetilerek
ödenmesi esasının öngörülmesidir.
Kamulaştırmaya ilişkin söz konusu değişiklikler, bireylerin, mülkiyet haklarının
sona erdirilmesi karşılığında hak ettikleri kamulaştırma bedellerine tam ve gerçek
değerine uygun biçimde kavuşmalarını amaçlamakta; bireylerin, devlet organlarının
yapacakları işlemler karşısında daha güvenceli bir hukukî rejime kavuşmalarını
sağlamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle konuya ilişkin değişikliklerin siyasî nitelikleri
ağır basmakla birlikte, Anayasada öngörülen ekonomik düşüncenin evrim yönünü
ortaya koydukları da bir gerçektir.
Anayasada gerçekleştirilen değişiklikler içinde, siyasî nitelikli olmasına karşın
devlet-toplum ilişkilerinin ekonomik alandaki seyrine etki eden buna benzer pek çok
67
Anarko-kapitalizmin tanımı için bkz. yukarıda s.115, 150 numaralı dipnot.
237
düzenleme bulunmaktadır. Sendikal faaliyetlere ilişkin katı sınırlandırmaların
gevşetilmesi (m.52, 53); basın işletmesi olarak kurulan basımevleri ve eklentileri ile
basın araçlarının zapt ve müsadere edilemeyecek olması (m.30); Radyo-televizyon
kurma ve işletme yetkilerinin devlet tekelinden çıkartılması (m.133) gibi sonradan
yapılan değişiklikler, belirttiğimiz nitelikteki düzenlemelere örnek oluşturmaktadırlar.
Ayrıca; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejiminin (m.13) değiştirilmesi ile,
toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi, ekonomik alanda da belli bir rahatlık
sağlandığı muhakkaktır. 2001 değişiklikleriyle Anayasaya eklenen, “Hiç kimse,
yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı
özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü (m.38/8) ise; ekonomik faaliyetlerin -istisnaî
durumlarda dahi olsa- kişi özgürlüğüne engel oluşturmasının önüne geçmektedir.
Çeyrek yüzyıla yaklaşan bir süre içinde 1982 Anayasası’nın geçirdiği
değişiklikler, hukuk devleti ilkesi ile demokrasinin geliştirilmesi yönünde önemli
adımlar olmanın yanında; Anayasanın ilk biçiminde benimsenen ekonomik düşüncenin
de liberal bir yöne doğru evrilmesini sağlamışlardır. Bu yöndeki çabaların henüz istenen
düzeyde sonuç verdiğini söylemek zordur. Ancak gelinen noktada, hayli mesafe kat
edildiği de bir gerçektir.
238
III- 1982 ANAYASASI’NDA EKONOMİK SİSTEM TERCİHİ VE
ÖNGÖRÜLEN EKONOMİK MODEL
Ekonomik düzenin anayasal çerçevesini inceledikten ve ekonomik politikayı
koşullandıran anayasal ilkelere değindikten sonra; bu bölümde yanıtını arayacağımız
soruları şu şekilde sıralayabiliriz:
-
1982 Anayasası hangi ekonomik sistemin gereklerini yansıtmaktadır?
-
Anayasada öngörülen ekonomik düzen hakkında neler söylenebilir?
-
1982 Anayasası’nda siyasal iktidarlara herhangi bir ekonomik politika modeli
empoze edilmekte midir?
Kapsamları itibariyle aralarında önemli farklar bulunan bu sorular; gerek
doktrinde, gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarında birbiriyle özdeş kabul edilerek
yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Oysa; yukarıda yer alan soru cümlelerinin nesneleri olan
“ekonomik sistem”, “ekonomik düzen” ve “ekonomik politika modeli” gibi kavramlar
arasında önemli farklar bulunmaktadır. Belirttiğimiz kavramlar arasındaki farkların
ihmal edilmesi, “ekonomik düzen”e ilişkin tespitlerin “ekonomik sistem” başlığı altında
ifade edilmesine ve sonuçta birtakım değerlendirme hataları yapılmasına sebep
olmaktadır. Bu nedenle, Anayasanın ekonomik alandaki ideolojik rengini belirgin hale
getirebilmek için; konunun, -belirttiğimiz kavramsal farklılıklar gözetilerek- çok
boyutlu bir perspektifle ele alınması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Ancak bundan önce, “Anayasanın ekonomik sistem tercihi var mıdır” sorusu
etrafında şekillenen tartışmalarda dile getirilen görüşleri özetlemekte fayda vardır.
A-
DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER
Kemal Gözler konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etmektedir: “Anayasamız
sosyal devlet anlayışını benimsemekle birlikte, belirli bir ekonomik doktrini benimsemiş
değildir. Anayasamız liberal ekonomi politikalarına da, devletçi ekonomi politikalarına
da açıktır. Anayasamız belirli bir ekonomik model benimsememiştir. Anayasamız
ekonomik modeller konusunda yansızdır.”68
68
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, (Bursa: Ekin Kitabevi, 2000), s.142.
239
Caniklioğlu, 1961 ve 1982 Anayasalarında “ekonomik yansızlık” tezinin
benimsenmiş olduğunu belirtir. Caniklioğlu’na göre, “…Anayasalarımızın ekonomik
konularda sahip oldukları içerik ‘devletçi’ veya ‘liberal’ eğilimleri açıkça yansıtmadığı
gibi,
ekonomi
politikalarının
yönlendirilmesinde
siyasî
iktidara
yön
de
göstermemektedir.”69
Tanör-Yüzbaşıoğlu da, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararlarından
hareketle, 1982 Anayasası’nda “anayasa ilkeleriyle sınırlı bir ekonomik model
serbestliği”nin söz konusu olduğunu belirtir.70
Turgut Tan ise, “Anayasada Ekonomik Sistem Tercihi Var mı?” sorusuna yanıt
aradığı çalışmasında; yukarıda yer verdiğimiz Anayasa Mahkemesi kararlarına
değindikten sonra şu tespiti yapmaktadır: “Anayasa Mahkemesi kararlarında da
isabetle belirtildiği gibi, Anayasa belirli bir ekonomik politika tercihini empoze
etmemekle beraber, ekonomik politikayı koşullandıran bazı esaslar getirdiği de bir
gerçektir. …Bunların başında sosyal devlet ilkesi gelmektedir.”71
Ancak Tan; sosyal devlet ilkesinin gereği olan ekonomik müdahaleciliğin
“pazar ekonomisi yerine, bütün kararların merkeziyetçi bir mekanizma ile alındığı” bir
ekonomik düzen anlamına gelmeyeceğini de ifade etmektedir. Bundan dolayı; 1982
Anayasası’nın ekonomik sistem tercihi ile ilgili olarak, “piyasa ekonomisi ile sosyal
devlet gereklerini bağdaştıran pragmatik bir yaklaşımı yansıtan sosyal piyasa
ekonomisi” kavramının kullanılabileceğini ifade etmektedir.72
Özbudun
da
aynı
görüştedir:
“…[M]üdahale
hükümlerine
rağmen,
Anayasamızdaki sosyal devlet anlayışının, siyasal iktidarlara belli bir ekonomik politika
modelini empoze etmediği açıktır. Anayasa açısından söylenebilecek olan şey, bu
Anayasa ile ne saf liberal, ne saf devletçi ekonomi modelinin uygulanmasının mümkün
olduğudur.” Özbudun’a göre, “Eğer 1982 Anayasası’nda bir dereceye kadar bir
69
Meltem Caniklioğlu, Anayasa Arayışları ve Türkiye, (İstanbul: BDS Yayınları, 1998), s.110. Dile
getirdiği görüşlere rağmen Caniklioğlu’na göre; “ekonomik yansızlık ilkesinin kamusal çıkarlar söz
konusu olduğunda ‘devletçi ekonomi politikaları’ lehine esnediği veya genişlediğini söylemek
mümkündür.”
70
Tanör-Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.89.
71
Tan, “Anayasal Ekonomik Düzen”, s.165-6.
72
Aynı eser, s.166
240
ekonomik sistem tercihi varsa, bunun ‘sosyal piyasa ekonomisi’ olarak adlandırılması
doğru olur.”73
B-
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI
Anayasa Mahkemesi bir kararında, 1982 Anayasası’nın Devlete “geniş kapsamlı
sosyal ve iktisadî ödevler yüklemiş” olduğunu74 ifade etmektedir. Bir başka kararında ise
Mahkeme, Anayasanın Devlete yüklemiş olduğu sosyal ve iktisadî ödevlerin neler
olduğuna değinmekte ve Devlete ekonomik alana müdahale imkânı veren anayasal
dayanakları tespit etmektedir:
“Anayasanın çeşitli maddelerinde yer alan, “…kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak…(m.5), “…Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” (m.48); “Ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmayı… planlamak…” (m.166); “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır…” (m.167);
şeklindeki hükümler, Devletin ekonomik hayatın işleyişini düzenlemek, gerektiğinde bu
alana müdahale hususunda görevli kılındığını ortaya koymaktadır.”75
Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi’ne göre Devlet, gerektiğinde ekonomiye
müdahale ile görevli kılınmıştır. Ancak, siyasal iktidarlar tarafından müdahaleci
ekonomik politikalar izlenmesi zorunlu değildir:
“…[Ç]ok partili demokratik sistemi benimseyen anayasamızda, anayasa ilkelerine ters
düşmemek koşuluyla iktidarların ekonomi alanında müdahaleci veya liberal bir politika
izlemelerine bir engel bulunmamaktadır.” 76
Anayasa Mahkemesi aynı yaklaşımı bir başka kararında şu ifadelerle dile
getirmektedir:
“…Anayasa, liberal bir iktisadî politika takibine elverişli olduğu kadar karma bir
iktisadî politika takibine de müsaittir”77
73
Özbudun, a.g.e., s.127-8.
74
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD S.21, s.58.
75
E.1985/16, K.1986/5, K.T. 4.3.1986 AMKD S. 22, s.74.
76
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD S.21, s.59.
241
Duran’ın haklı olarak işaret ettiği üzere Anayasa Mahkemesi, liberal ekonomi
politikalarının karşıtı olarak müdahaleciliği ve karma ekonomi anlayışını kabul
etmektedir. Oysa ki, liberal ekonomi politikalarının karşıtı karma ekonomi değil;
sosyalizmdir.78
Söz konusu değerlendirme yanlışı bir tarafa bırakılacak olursa; Anayasa
Mahkemesi’nin konuya ilişkin yaklaşımını oluşturan temel düşünce, Anayasa’nın,
müdahaleci ve müdahaleci olmayan nitelikte ekonomi politikaları uygulanmasına uygun
olduğunu kabul etmektedir.
Bu yöndeki bir başka kararında Anayasa Mahkemesi, ulusal savunma gibi kritik
öneme sahip bir alanda dahi, gerekli görevlerin Devlet tarafından yerine getirilmesi
zorunluluğu bulunmadığını belirtmektedir:
“Bir devletin ulusal savunmadan sorumlu olması başka şey, ulusal savunmanın
gerektirdiği araç ve gereçlerin üretimi ve tedariki başka şeydir. Anayasa’nın 5. maddesi
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumayı devletin temel amaç ve
görevlerinden saymış, fakat bu amaç ve görev için gerekli araç ve görevlerin sadece
Devlet tarafından üretilmesini ve tedarik edilmesini şart koşmamıştır. …Ekonomide
devlet işletmeleriyle özel sektöre ait işletmelerin yan yana bulunabilmesine imkan
verdiği açıkça belli olan Anayasa’nın savunma sanayinde sadece Devletin üretim ve
tedarik faaliyetlerinde bulunmasını şart koştuğunu öne sürmek mümkün değildir.”79
Yüksek Mahkeme’ye göre Anayasa, “ekonomide devlet işletmeleriyle özel
sektöre ait işletmelerin yan yana bulunabilmesine” imkan vermektedir. Bu durumda,
Anayasa ile belirlenen sınırlar içinde kalmak kaydıyla siyasal iktidarlar, ekonomi
alanında müdahaleci veya bunun tersi nitelikli politikalar belirleyebileceklerdir:
“Özel girişimlerin ulusal ekonominin gereklerine uygun yürümesini sağlayacak
önlemlerin alınması siyasî iktidarların tercihine bırakılmıştır. Her iktidar uygun bulduğu
önlemleri, Anayasa’da yer alan kurallara aykırı olmamak koşuluyla, kendi ekonomi
politikası çerçevesinde belirler.”80
77
E.1985/2, K.1985/16, K.T. 27.9.1985 AMKD S.21, s.222.
78
Duran, a.g.m., s.4.
79
E.1986/1, K.1987/10, K.T. 5.5.1987 AMKD S.23, s.196
80
E.1989/23, K.1990/26, K.T. 25.10.1990 AMKD S.26, s.460.
242
Anayasada siyasal iktidarların uygulamak zorunda oldukları herhangi bir
ekonomik politika modeli öngörülmediği noktasında Anayasa Mahkemesi’nin
yaklaşımı -siyasal çoğulculuğun gereğini yansıtması bakımından- yerindedir.
Ancak
Anayasa
Mahkemesi,
Anayasa’nın
farklı
ekonomi
politikaları
izlenmesine müsait olduğunu isabetle belirtmesine karşın; kendini ikinci bir yasama
organı yerine koyduğu ve ekonomi politikalarının “yerindelik” denetimini yaptığı bazı
kararlarında, farklı ekonomi politikaları izlenmesini fiilen imkansız hale getirmektedir.
Özellikle, sosyal devletin gereklerini koruma ve kollama söz konusu olduğunda
Anayasa Mahkemesi, ekonomik yansızlık tezinin sınırlarını hayli zorlamaktadır.81
Yüksek Mahkeme Başlangıç kısmından çıkardığı ilkeleri yorumlarken de; bu ilkelerin siyasal çoğulculuğun gereği olarak- daha liberal biçimlerde yorumlanmasına ve buna
uygun ekonomi politikaları izlenmesine müsaade etmemektedir.
Bu gibi durumlarda Anayasa Mahkemesi tarafından siyasal iktidarlara dayatılan
yaklaşım biçiminin, bizatihi Anayasa hükümlerinin gereklerini yansıttığı ileri
sürülebilir. Ne var ki, böyle bir yaklaşımın kabulü mümkün değildir. Hatırlanacağı
üzere, Başlangıç kısmında yer alan dünya milletleri ailesinin şerefli haklara sahip
şerefli bir üyesi olmak gibi muğlak ifadeler, farklı siyasal iktidarlar için farklı ekonomi
politikalarının
dayanağı
olabilecek
nitelikteyken;
Anayasa
Mahkemesi
kendi
yorumlama biçimi dışındaki politikalara dayanan yasal düzenlemeleri Anayasaya aykırı
oldukları gerekçesiyle iptal etmektedir.82
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın farklı ekonomi politikaları izlenmesine
uygun olduğunu isabetle belirtmesine karşın; farklı yorumların söz konusu olabildiği
bazı durumlarda kendi algılama biçimini siyasal iktidarlara dayatmak suretiyle çelişkili
bir tutum izlemektedir. Bu tutumun çalışma konumuz bakımından en önemli sonucu ise;
Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın ekonomik alandaki ideolojik rengi üzerinde kısmen de olsa- belirleyicilik etkisini ele geçirmiş olmasıdır.
81
Caniklioğlu, a.g.e., s.110.
82
Bkz. Yabancılara mülk satışını öngören düzenlemelerle ilgili kararlar; E.1984/14, K.1985/7, K.T.
13.6.1985 AMKD S.21; E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986 AMKD S.22.
243
C-
“EKONOMİK SİSTEM TERCİHİ” TARTIŞMALARINA ÇOK
BOYUTLU YAKLAŞIM
Az önce de belirttiğimiz üzere; “ekonomik sistem”, “ekonomik düzen” ve
“ekonomik politika modeli” kavramları arasında genellikle gözden kaçırılan önemli
farklar bulunmaktadır. Söz konusu kavramsal farklılıkların göz önünde bulundurulması,
konuya ilişkin sağlıklı bir yaklaşım geliştirebilmek bakımından oldukça önemlidir.
1982 Anayasası’nın ekonomik alandaki ideolojik rengini belirginleştirmeye
çalıştığımız bu bölümde, konuyu önce genel nitelikli ilkelerin söz konusu olduğu
“ekonomik sistem” boyutuyla ele alacak; daha sonra “ekonomik düzen” ve “ekonomik
politika modeli” gibi kavramlar ışığında inceleme yürüteceğiz.
1- Anayasa’nın Ekonomik Sistem “Tercihi”
Ekonomik sistem kavramı, “toplumda ekonomik kaynakların mülkiyetini ve
dağılımını düzenleyen ilkeler ve yöntemler bütünü”83 olarak tanımlanmaktadır.
Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen ekonomik örgütlenmeler, günümüzde, özel mülkiyet
ve bireysel girişime dayalı “kapitalist sistem” ile toplumsal mülkiyet ve merkezî
planlamaya dayalı “sosyalist sistem” olmak üzere iki büyük ekonomik sistem temelinde
şekillenmektedir.
Belirttiğimiz ayrım çerçevesinde ele alındığında, 1982 Anayasası’nın, kapitalist
bir ekonomik sistem öngördüğü anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, Anayasa’nın
ekonomik sistemler düzeyindeki “tercihi” kapitalizmdir. Zira 1982 Anayasası mülkiyet
hakkını tanımış ve Devlet iktidarı karşısında korunması gereken temel haklardan biri
olarak güvence altına almıştır. Aynı şekilde, piyasa ekonomisinin temelini oluşturan
sözleşme özgürlüğü de Anayasa tarafından tanınarak güvenceli bir rejime tabî
tutulmuştur.
Bahse konu hak ve özgürlüklerin çeşitli kullanım biçimleri bakımından 1982
Anayasası, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda birtakım kayıtlar öngörmüş olmakla
birlikte; bunların öngörülen ekonomik sistemin niteliğini değiştirmediğini kabul etmek
gerekir. Nitekim mülkiyet hakkı, Anayasada sosyal yarar düşüncesiyle sınırlanabilen bir
83
Ana Britanicca Genel Kültür Ansiklopedisi, C.11, s.510.
244
hak olarak ele alınmasına rağmen, hakkın bireysel niteliği korunmuştur. Aynı şekilde,
sözleşme özgürlüğünün temelini oluşturan bireysel irade özerkliği de Anayasa
tarafından korunmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, sosyal devlet anlayışının
gereklerini karşılamak bakımından kimi kayıtlar öngörülmüş olmasına rağmen; 1982
Anayasası’nın öngördüğü ekonomik yapının kapitalist ekonomik sistemin temel
niteliklerini yansıttığı açıktır.
1982 Anayasası’nın ekonomik alandaki ideolojik rengini belirginleştirmeye
yönelik çalışmaların çıkış noktasını genellikle “Anayasanın ekonomik sistem tercihi var
mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. 1982 Anayasası’nın hangi ekonomik sistemin
gereklerini yansıttığı ortaya konduktan sonra, konuya ilişkin çalışmaların temel hareket
noktasını oluşturan bu soru cümlesinin de ele alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Zira,
bahse konu soru cümlesinde yer alan “tercih” sözcüğü birtakım tartışmaları da
beraberinde getirecek niteliktedir.
Kapitalizm ve sosyalizm gibi çok temel ayrımların, çevresel koşullardan
bağımsız, bilinçli bir seçim sürecinin sonucunu yansıtmak yerine; Anayasa yapım
sürecinde içinde bulunulan toplumsal koşulların kendiliğinden sonucu olarak
gerçekleştiği bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, Anayasanın herhangi bir ekonomik
sistem “tercih”inden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte; Anayasa
yapım sürecinde etkin olan toplumsal güçler tarafından benimsenen ideolojilerin, ortaya
çıkan Anayasa bakımından bir sistem tercihini içerdiğinden de söz edilebilir. Bu
durumda ise dolaylı biçimde gerçekleşen bir ekonomik sistem “tercih”inden söz etmek
mümkün hale gelmektedir. Kanımızca, buna benzer gereksiz duraksama ve tartışmalara
yol açmamak için, konuya ilişkin çalışmaların temel çıkış noktasını oluşturan soru
cümlesinin “Anayasa hangi ekonomik sistemin gereklerini yansıtmaktadır?”
biçiminde ifade edilmesi daha yerinde olacaktır.
2- Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen
Bilindiği gibi kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemler, içerdikleri kurum ve
kurallar bakımından standart bir yapılanma öngörmedikleri gibi; uygulamada da saf
biçimleriyle görülmezler. Birbirinden farklı ekonomik düşünce biçimlerinin ortaya
çıkmasıyla birlikte; bu iki ana sistemin öğelerini değişik oranlarda barındıran, türevsel
245
nitelikli ekonomik düzenler söz konusu olabilmektedir. İki ana sistemin az çok
değişmelere uğramış ürünleri niteliğindeki bu yan oluşumları, kapitalist ya da sosyalist
sisteme bağlamak mümkündür84.
Bu durumda ekonomik sistemler, bir toplumdaki üretim ve dağıtım süreçlerine
ilişkin temel kural ve kurumların oluşturduğu geniş bir çerçeveyi işaret ederken;
ekonomik düzenler, genel nitelikli bu ilkelerin belirgin ve somut düzenleme biçimlerine
konu edilmesiyle oluşmaktadırlar.
Koydukları kurallar ve çizdikleri çerçeve ile, anayasaların, ekonomik
faaliyetlerin içinde cereyan edeceği bir yapı, bir düzen öngördükleri muhakkaktır.85
1982 Anayasası bu bakımdan incelendiğinde, Anayasanın “ekonomik düzen”
kavramı ile ifade ettiğimiz yapıya ilişkin temel yaklaşım biçimini şu şekilde özetlemek
mümkündür: Ekonominin piyasa ekonomisi kurallarına göre işlemesini sağlamak ve
sosyal devlet anlayışının gereklerini karşılamak. Nitekim 1982 Anayasası bir yandan
sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin hukukî alt yapısını oluşturma amacını
yansıtırken; diğer yandan da piyasa ekonomisinin işleyişinden doğabilecek “adaletsiz”
durumları önlemek -ve mümkün olduğunca gidermek- amacıyla sosyal devlet anlayışını
benimsemiştir.
Bilindiği üzere sosyal devlet, ekonomik faaliyetlerin toplumsal sonuçlarına karşı
kayıtsız değildir; ekonomik süreçlerin yaratabileceği “adaletsiz” durumları önleme ve
toplumsal eşitsizlikleri azaltma işlevine sahiptir. Sahip olduğu “toplumsal eşitsizlikleri
azaltma” işlevi dolayısıyla sosyal devlet, ekonomik alanda müdahaleci bir anlayışı
temsil eder. Sosyal devlet anlayışının uzantısı niteliğindeki hükümler incelendiğinde,
1982 Anayasası’nda devletin “sosyal” amaçları gerçekleştirmek üzere ekonomiye
müdahale konusunda yetkili kılındığı pek çok hüküm bulunduğu görülür.86
84
Bkz. Talas, a.g.e., s.32.
85
Nitekim; Anayasa Mahkemesi’nin, siyasal iktidarların ekonomi alanında müdahaleci veya liberal bir
politika izlemelerine engel bulunmadığını ifade ettiği kararında ortaya koyduğu “Anayasa ilkelerine ters
düşmemek” koşulu da bu noktayı, yani Anayasada öngörülen ekonomik düzenin sınırlarını işaret
etmektedir. Bkz. E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD S.21, s.59.
86
Bkz. yukarıda s.104-155.
246
Bununla birlikte; 24 Ocak Kararları ile öngörülen ekonomi politikalarının
yöneldiği (rekabetçi bir iç pazarın oluşturulması ve dışa açık büyümenin sağlanması
gibi) temel amaç ve değerler, 1982 Anayasası hazırlanırken kurucu iktidarın sosyal ve
ekonomik alana ilişkin tercih ve öncelikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.87
Devletin, piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler
alması gereğine işaret eden Anayasa hükmü (m.167/1) bu bakımdan dikkat çekicidir.
Sonuç olarak, 1982 Anayasası’nın öngördüğü ekonomik düzenin piyasa
ekonomisi ile sosyal devlet gereklerini bağdaştırmayı amaçlayan “pragmatik bir
yaklaşımı”88 yansıttığı söylenebilir. Söz konusu pragmatik yaklaşım dolayısıyla
Anayasanın öngördüğü ekonomik düzen, kimi çalışmalarda, “sosyal piyasa ekonomisi”
kavramıyla adlandırılmaktadır.89
Birinci
bölümde belirttiğimiz
üzere sosyal
piyasa ekonomisi,
piyasa
ekonomisinin arzu edilir sonuçlar doğurabilecek nitelikteki kurum ve kurallarının
muhafaza edilmesi esasına dayanmakta; ancak piyasa ekonomisinin bazı aksaklık ve
yetersizlikleri olduğunu kabul ederek, bu aksaklıkları en aza indirme görevini devlete
yüklemektedir. Dolayısıyla sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımı, piyasa ekonomisinin
temel kurumlarını güvence altına alan, fakat aynı zamanda aktif ve piyasa süreçlerine
müdahale eden bir devlet anlayışını esas almaktadır.90
“Sosyal piyasa ekonomisi” kavramı, bir sosyal ilişkiler yumağı olan piyasa
ekonomisinin anti-sosyal bir olgu olduğu ön-kabulünü içermektedir. Bu nedenle
ihtiyatla yaklaşılması gereken bir anlayışı yansıtmaktadır. Bununla birlikte, “sosyal
piyasa ekonomisi” kavramıyla ifade edilen ekonomik yapının 1982 Anayasası’nın
öngördüğü ekonomik düzenin temel nitelikleriyle büyük ölçüde uyum gösterdiği de bir
gerçektir. Bu nedenle, kavramsallaştırma biçimine yönelik çekincelerin saklı tutulması
kaydıyla, 1982 Anayasası’nın öngördüğü ekonomik düzenin sosyal piyasa ekonomisi
olarak adlandırılmasında bir yanlışlık yoktur.
87
Bkz. yukarıda s.76-80.
88
Tan, a.g.m., s.166.
89
Bkz. Tan, a.g.m., s.166; Özbudun, a.g.e., s.127-8
90
Bkz. yukarıda s.48-9.
247
3- Anayasada Öngörülen Ekonomik Politika Modeli
Daha önce belirttiğimiz üzere 1982 Anayasası, bir yandan sağlıklı işleyen bir
piyasa ekonomisinin hukukî alt yapısını oluşturma amacını yansıtırken; diğer yandan da
piyasa ekonomisinin işleyişinden doğabilecek “adaletsiz” durumları önlemek -ve
mümkün olduğunca gidermek- amacıyla sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Bu
genel yaklaşım çerçevesinde uygulanacak ekonomi politikalarının niteliği ise siyasî
iktidarların tercihlerine bırakılmıştır.
Gerek Anayasa Mahkemesi kararları, gerekse doktrinsel çalışmalarda; 1982
Anayasası’nın, herhangi bir ekonomik politika modeli öngörmediği noktasında genel bir
fikir birliği bulunmaktadır. Bu yöndeki tespitlere biz de katılıyoruz. 1982 Anayasası’na
göre siyasal iktidarlar, Anayasa hükümleriyle çizilen çerçeve içinde kalmak kaydıyla,
kendi ekonomi politikalarını uygulama olanağına sahiptirler.
Siyasî iktidarlara bu konuda tanınan hareket serbestisi, Anayasanın 65’inci
maddesinde somutlaşmaktadır. Söz konusu madde hükmüyle, Devletin Anayasa ile
belirlenen sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini yerine getirme konusunda siyasal
iktidarlara “görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri” gözetme ve “malî kaynakların
yeterliliği” ölçüsünde hareket etme imkanı tanınmaktadır. Yani; Anayasada siyasal
iktidarların sosyal ve ekonomik alanlardaki görevleri saptanmakta, ancak bunların
yerine getirilmesinde ölçüleri belirleme ve öncelikleri gözetme noktasında iktidarlara
farklı tercihlerde bulunma imkanı getirilmiş bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik
alanlarda yapılan birbirinden farklı tercihler ise, doğal olarak farklı ekonomi
politikalarına vücut vermektedir.
D-
ANAYASANIN
EKONOMİK
SİSTEM
VE
DÜŞÜNCE
BİÇİMLERİNE “AÇIKLIĞI” VE “KAPALILIĞI”
1982 Anayasası’nın ekonomik alandaki “ideolojik rengini”, birkaç farklı
boyutuyla ele alarak belirginleştirmeye çalıştıktan sonra; Anayasa tarafından
öngörülenin dışındaki ekonomik sistem ve düşünce biçimlerinin Anayasa karşısındaki
durumuna değinmek gerekiyor.
248
Bu noktada sorulması gereken sorular şunlardır: Özel mülkiyetin tamamıyla
ortadan kaldırıldığı ve ekonomik faaliyetlerin piyasa ekonomisi yerine tamamen
merkezî planlamaya dayalı süreçlerle işletildiği bir ekonomik sistem öngören
yaklaşımlara karşı Anayasa “kapalı” mıdır? Ya da; sosyal devlet anlayışı Anayasa
tarafından benimsenmiş olduğuna göre, devletin tüm işlev ve görevlerinin özel kişilere
devredilmesini öngören “ultra-liberal” ekonomi politikalarına karşı Anayasa’nın
kapalılığından söz edilebilir mi?
Anayasa’nın, yukarıdaki soru cümlelerinde yer alan ekonomik yaklaşım
biçimlerini yansıtmadığı kesindir. Ancak, kendi gereklerini yansıtmayan tüm görüş ve
uygulamalara karşı Anayasa’nın tamamen “kapalı” olduğunu iddia etmek de mümkün
değildir.
Konunun tam anlamıyla anlaşılabilmesi için, önce Soysal’ın görüşlerine
başvurmak gerekir:
“Anayasanın bir ideolojik renk taşıdığını kabul ettikten sonra, ‘Anayasanın tarafsızlığı’
kavramı, onun kendi rengi dışındaki ideolojik tutumlara göre değişen ‘nisbî’ bir kavram
olmaktadır. Başka bir deyimle, kendisi belli bir ideolojik görüş taşıyan Anayasa, bu
şekliyle, elbette başka görüşlere açıklanma, yayınlanma, örgütlenme ve gerçekleşme
bakımlarından değişik ölçülerde bir ‘rahatlık’ sağlayabilecektir. Anayasanın ideolojik
rengini yapan ve aslında belli bir andaki toplum güçlerinin belli koşullar içinde
gerçekleşmiş dengesini yansıtan özellikler ayrı ayrı maddelerin meydana getirdikleri
belli bir bütünden çıkmaktadır. İşte, bu bütünün ne olduğunu tanımlamak ve
‘Anayasanın ideolojisi budur’ demek başka şeydir, Anayasanın bu ideolojiden
farklı ideolojilere ‘kapalı’ olduğunu söylemek başka şey. Ortada, açıkça ‘olmamak’
ve ‘kapalı olmak’ kavramlarının bir tutulmasından ileri gelen bir karıştırma
vardır. Kabul etmek gerekir ki bu karışıklıkların yaratılmasında, Anayasanın
‘renksizliği’nden, ‘ideolojisizliği’nden bahseden ve yapılış sırasında taktik nedenlerle
sık sık tekrarlanmış olan sözlerin büyük etkisi olmuştur. (…) Çeşitli maddelerin belli
dozajlarla meydana getirdikleri o bütün, Anayasanın rengini, programını ve ideolojisini
vermektedir. ‘Anayasanın kapalılığı’ndan söz edenlerin bir kısmını yanıltan nokta,
Anayasayı ‘renksiz, boş bir kutu’ olarak düşünmek ve aslında Anayasanın kendi
ideolojisiyle başka ideolojik tutumlar arasında normal olarak gözüken başkalıkları
‘kapalılık’ kavramıyla ifade etmek oluyor. …[B]öyle durumlarda ‘kapalılık’ yerine
doğru olarak aslı kullanılması gereken söz, ‘Anayasanın ideolojisi bu ideolojiden
farklıdır’ sözü olabilir.
249
…Anayasanın belli bir ideolojinin uygulanmasına ve gerçekleşmesine elverişli
olmaması, ‘hiç’ elverişli olamayacağı anlamına gelir mi? Bu noktada ‘kapalılık’
kavramı ‘değişebilirlik’ kavramıyla açıkça çatışma halindedir. ‘Kapalılık’ kavramının
ilk akla getirdiği anlam, ‘değişmeye kapalılık’ oluyor: bir çeşit ‘içe kapalılık’ ve ‘donup
kalış’. Oysa Anayasa, kendi değişmesinin anahtarını da 155. maddeyle [1982
Anayasasında m.175] yine kendisi veriyor. …Böyle olunca, ‘anayasanın falanca
doktrine, sisteme veya tutuma kapalı’ olduğu şeklindeki sözler bu açıklık
karşısında gelecek bakımından bir anlam taşımamakta, olsa olsa Anayasanın
bugünkü şeklinde beliren bir engellemeyi, bir elverişsizliği ifade etmektedir.”91
Görüldüğü gibi Soysal’a göre, Anayasa’nın kendi ideolojisi dışındaki sistem ve
politikalara tamamen kapalı olduğundan söz edilemez. Anayasa kendi değişmesinin
anahtarını kendisi verdiğine göre, uygulanmak istenen sistem ve politikalarla Anayasa
hükümleri arasında bir karşıtlık bulunması durumunda, yalnızca o an için beliren bir
elverişsizlik söz konusudur. Uygulanmak istenen ekonomi politikalarıyla çatışan
Anayasa hükümleri değiştirilerek, söz konusu karşıtlık durumu kolaylıkla ortadan
kaldırılabilecektir.
Sözgelimi, özel mülkiyetin veya piyasa ekonomisinin tümüyle ortadan
kaldırıldığı ekonomik sistem ve politika modelleri, Anayasal bakımdan herhangi bir
geçerliliğe sahip değildir. Aynı şekilde, sosyal devletin gereklerini tümüyle reddeden
politika ve uygulamalar da Anayasa ile açık bir çelişki içindedir. Ancak Soysal’a göre
bu durum, Anayasa’nın söz konusu ekonomik görüşlere tamamen “kapalı” olduğu
anlamına gelmemektedir. Anayasa’nın ilgili hükümleri değiştirilmek suretiyle söz
konusu karşıtlık giderilebilir.
Soysal’ın ortaya koyduğu görüşler, “kapalılık” kavramının mutlak biçimde
anlaşılmaması gereğine işaret etmesi bakımından tutarlı ve yerindedir. Ancak,
“kapalılık”
kavramının
anayasanın
değiştirilemeyecek
hükümleri
karşısındaki
durumunu göz ardı etmektedir.
Yeni bir anayasa yapma iradesini ortaya koyan aslî kurucu iktidarlar, genellikle
anayasa hükümlerinin değiştirilmesi usullerini de belirlemek suretiyle, hazırladığı
metnin değişebilirliğini baştan kabul etmektedirler. Kimi durumlarda ise aslî kurucu
91
M. Soysal, “Anayasa Hukuku Açısından ‘Kapalılık’ ve ‘Açıklık’ Kavramları”, AÜSBFD, C.23 S.1,
(1968), s.264-7.
250
iktidarlar, anayasanın değişebilirliğini ilke olarak kabul etmelerine karşın; bazı
maddelerin değiştirilmesini imkan dışı bırakabilmektedirler.
Konunun bu ikili ayrım çerçevesinde ele alınması gerekir. Anayasada
değiştirilemeyecek hükümlere yer verilmemesi durumunda, Anayasa’nın, kendisi
tarafından öngörülenin dışındaki ekonomik sistem ve düşünce biçimlerine tamamen
kapalı olduğundan söz edilemez. Hatta bu durumu, o an için beliren bir “elverişsizlik”
olarak nitelendirmek de mümkündür. Anayasada değiştirilemeyecek hükümlere yer
verilmesi durumunda ise, bu kapsam dahilindeki maddeler bakımından Anayasa’nın
kapalılığından söz etmek daha doğru olacaktır. Çünkü bizim de katıldığımız bir görüşe
göre, Anayasada değiştirilemeyecek hükümler belirlenmesi durumunda talî kurucu
iktidar, maddî bakımdan bu hükümlerle sınırlandırılmış olur. Bu hükümlerin
değiştirilemeyeceğini aslî kurucu iktidar öngördüğüne göre, o iktidardan türeyen talî
kurucu iktidar bu sınıra uymak zorundadır. Bir talî kurucu iktidar, “talî” kaldığı sürece
bunun aksini yapamaz; yaparsa “talî” olmaktan çıkar.92
1982 Anayasası, “Değiştirilemeyecek Hükümler” başlıklı 4’üncü maddesinde,
“Anayasa’nın 1’inci maddesindeki Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki
hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” düzenlemesini getirmiştir. Anayasa’nın
2’nci maddesinde yer alan Cumhuriyetin nitelikleri ise şunlardır: “Toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk Devleti” olmak.
Yukarıda örneklendirdiğimiz durumları, az önce ortaya koyduğumuz çerçeve
dahilinde ve 1982 Anayasası bağlamında yeniden düşünecek olursak şu sonuca
ulaşabiliriz:
Sosyal devlet olmanın gereklerini tümüyle reddeden bir ekonomik programın
1982 Anayasası ile çatışma içinde olduğu açıktır. Eğer sosyal devlet olma niteliği
değiştirilemeyecek hükümler kapsamında yer almamış olsaydı, söz konusu karşıtlık
durumu, talî kurucu iktidar tarafından gerçekleştirilecek bir anayasa değişikliği ile
giderilebilirdi. Sosyal devlet olma niteliği, Anayasada değiştirilemeyecek hükümler
92
Kemal Gözler, Kurucu İktidar, (Bursa: Ekin Kitabevi, 1998), s.143.
251
kapsamında yer aldığına ve bu hükümler talî kurucu iktidarı maddî bakımdan
sınırladığına göre; Anayasa değişikliği yoluyla söz konusu karşıtlık durumunu ortadan
kaldırmak mümkün değildir. O halde 1982 Anayasası, sosyal devletin gereklerini
tümüyle reddeden ekonomik yaklaşımlara karşı tamamen “kapalı” sayılmalıdır.
Gerçi talî kurucu iktidarların, önce değiştirme yasağı getiren maddeyi değiştirip,
sonra
değiştirilmesi
yasaklanan
maddeyi
değiştirmeleri
mümkündür.
Ancak,
Anayasa’nın yasakladığı bir sonucun bu şekilde elde edilmesinden sonra; anayasal
düzenin, temel nitelikleriyle birlikte varolmaya devam ettiğini ileri sürmek mümkün
olmayacaktır. Kanaatimizce, değiştirilmesi yasaklanan hükümler anayasal düzenin
“olmazsa olmaz” niteliklerini yansıtmaktadırlar. Çeşitli yollarla bu niteliklerin
değiştirilmesi ya da etkisiz bırakılması durumunda (ki bu mümkündür), anayasal düzen
kökten değiştirilmiş olacaktır. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde, anayasal
düzenin varlığını sürdürmüş sayılamayacağı da açıktır.
252
SONUÇ
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerinin tarihsel geçmişine baktığımızda,
devletlerin bu alandaki gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını görürüz. Tarihin
çok eski dönemlerinde bile siyasetçiler ve devlet adamları; varlıklarını sürdürebilmek
için güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmanın, güçlü bir orduya sahip olmak kadar
önemli olduğunun farkında olmuşlardır. Modern ulus-devletlerin oluşum sürecinde bu
farkındalık düzeyi artmış ve modern devletlerin ilk uygulama biçimi olan merkezî
krallıklar, kendi aralarındaki rekabetten dolayı, ekonomik gelişmeyi çok daha güçlü
biçimde teşvik eden politikalar uygulamışlardır. Böylece, ekonomi ile devlet
arasındaki ilişkiler daha sık, daha yoğun ve karmaşık bir hal almaya başlamıştır.
Bugün gelinen noktada, ekonomik işleyişin hukuk kurallarına bağlanması
zorunluluğu nedeniyle, temel hukukî metinler olan anayasalar ekonomik düzenin de
temelini oluşturmaktadırlar. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuç, devletlerin
ekonomik alandaki varlığı ve faaliyetleri karşısında kişilerin en çok ihtiyaç duydukları
şey olan ekonomik öngörülebilirliğin anayasaların rehberliğinde sağlanabilmesidir.
Dolayısıyla, anayasaların öngördüğü ekonomik yapı ile ekonomik alana ilişkin
anayasal düzenlemelerin kapsam, nitelik ve sonuçları bakımından değerlendirilmesi;
söz konusu öngörülebilirliğin sağlanabilmesi bakımından öncelikli amaç olmaktadır.
Peki, gerçekleştirdiğimiz çalışma boyunca çeşitli yönleriyle ele aldığımız ve
genel hatlarıyla belirginleştirmeye çalıştığımız ekonomik düzenin Anayasal çerçevesi
hakkında sonuç olarak neler söylenebilir?
Anayasal ilke ve kurallar incelendiğinde, ekonomik düzeni biçimlendiren ve
ekonomik politikayı koşullandıran temel unsurun sosyal devlet ilkesi olduğu görülür.
Çalışmamızda sıklıkla vurguladığımız üzere sosyal devlet, ekonominin işleyişinde
oluşabilecek “adaletsiz” durumları önlemek ve mümkün olduğunca gidermek
amacındadır; sahip olduğu bu işlev dolayısıyla da, ekonomik alanda müdahaleci bir
anlayışı temsil etmektedir. Sosyal devlet anlayışı, sözünü ettiğimiz esaslı unsurları ve
temel düzenleme biçimleriyle Anayasa tarafından da benimsenmekte ve anayasal
ekonomik düzeni bu doğrultuda kayıtlamaktadır.
1982 Anayasası, sosyal hakları tanımış; klasik haklardan olan mülkiyet hakkını
“sosyal” içeriği ile birlikte düzenlemiş; hakkın içeriğindeki değişime paralel olarak
kamulaştırma ve devletleştirme yapma olanaklarına yer vermiş ve vergi adaletini
sosyal devlet anlayışı doğrultusunda sağlamaya yönelik ilkeler belirlemiştir. Bu temel
254
düzenleme biçimlerine bağlı olarak da; Devletin ekonomik alandaki varlık gerekçeleri
ve üstlenmek zorunda olduğu işlevler -büyük oranda- sosyal devlet ilkesinin
gereklerine göre şekillenmiştir.
Ne var ki; 1982 Anayasası’nın öngördüğü ekonomik düzende sosyal devlet
anlayışının belirleyicilik etkisinin 1961 Anayasası’na kıyasla azalmış olduğu da bir
gerçektir. 24 Ocak Kararları’nın temel hedefi ve düşünsel dayanağını oluşturan
değerler, 1982 Anayasası’nı hazırlayan kurucu iktidarın ekonomik alana ilişkin tercih
ve öncelikleri üzerinde etkili olmuştur. Ancak buna rağmen; 1982 Anayasası’nın
sosyal devlet anlayışının gereklerini yansıtmadığını ileri sürmek için hiçbir neden
yoktur. Sosyal devlet ilkesi, esaslı unsurları ve temel düzenleme biçimleriyle 1982
Anayasası tarafından da benimsenmiş olduğuna göre; Anayasa’nın konuya yaklaşım
biçimindeki değişimi bir “vurgu farklılığı” olarak nitelendirmek daha yerinde
olacaktır.
1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerin sosyal devlet anlayışı bakımından
sonuçları ise ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Çeyrek yüzyıla yaklaşan bir
süreç içinde yapılan pek çok değişiklik, 1982 Anayasası’nın ekonomik ve siyasî
bakımdan daha liberal bir yöne doğru dönüşüm geçirmesini sağlamıştır. Anayasa’nın
yürürlüğe girmesinden hemen sonra gündeme gelen özelleştirme yönteminin 1999
yılında yapılan değişikliklerle birlikte Anayasal düzeyde benimsenmesi, bu bakımdan
kayda değer bir aşamadır.
Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen ekonomik
faaliyetlerin özel kişilere devredilmesini sosyal devlet anlayışından geriye doğru
atılmış bir adım olarak nitelendiren görüşlere rastlamak mümkündür.1 Oysa ki bize
göre, özelleştirme ile sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında mutlak bir karşıtlık
ilişkisi kurmak yanlıştır. Zira, sosyal devletin asıl anlamını yansıtan temel amaç,
“toplumun güçsüz kesimlerinin korunması”dır. Sosyal devletin ekonomik faaliyetleri
bizzat yürütmesi, belirttiğimiz temel amacı gerçekleştirmenin araçlarından yalnızca
biridir. Yani sosyal devlet anlayışının gerekleri, devletin bizzat yürüteceği ekonomik
faaliyetlerle yerine getirilebileceği gibi; düzenleyici işlemlerle sınırlı bir çerçeve
içinde kalarak da gerçekleştirebilir. Bu açıdan bakıldığında, sosyal devletin temel
1
Bkz. Duran, a.g.m., s.4.
255
amaçlarını yansıtan değerlerin, özelleştirme olgusu ile mutlak bir karşıtlık ilişkisi
içinde olmadığı görülür.
Sosyal devlet anlayışı dışında, 1982 Anayasası’nın çerçevelendirdiği ekonomik
alanın sınırlarını oluşturan ve ekonomik politikayı koşullandıran unsurlardan bir diğeri
de, Anayasa’nın Başlangıç kısmında yer alan ilkelerdir. Anayasanın dayandığı temel
ilkeleri ortaya koymayı amaçlayan ve abartılı bir üslupla kaleme alınmış ifadelerden
oluşan Başlangıç kısmı, doğal olarak, ekonomik düzeni biçimlendiren unsurlardan biri
değildir. Ancak, Anayasa tarafından Anayasallık Bloku’na dahil edilen ve Anayasa
Mahkemesi tarafından doğrudan ölçü norm olarak kullanılan Başlangıç kısmı, siyasal
iktidarların
siyasal
ve
ekonomik
alanda
hareket
edebilecekleri
çerçeveyi
belirlemektedir. Dolayısıyla bu kısımda yer alan ilkeler, ekonomik düzeni doğrudan
biçimlendirmeseler bile, ekonomik politikayı koşullandıran esaslar olarak kabul
edilmelidir. Genellikle gözden kaçan bu husus, aslında oldukça önemlidir. Çünkü
Anayasa’nın düzenleme biçimi ve Anayasa Mahkemesi’nin tutumu karşısında,
ekonomik alana ilişkin herhangi bir yasal normun geçerliliği; Anayasa Mahkemesi’nin
Başlangıç’ta yer alan ilkeleri nasıl yorumladığı ile doğrudan ilgili hale gelmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin Başlangıç hükümlerini kullanmak suretiyle ekonomik
düzenin sınırlarını belirlediği kararlarında dikkat çekici olan husus; Mahkeme’nin
ulusal ekonomi içindeki “yabancılık” unsuruna ilişkin endişeleridir. İncelediğimiz
kararlarında açıkça görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluğunu
denetlediği yasal düzenlemelerde herhangi bir “yabancılık” unsuruna rastlaması
durumunda, mantıksal kurgusunu birtakım faraziyeler üzerine kurmakta ve Başlangıç
ilkelerini çok daha katı biçimde yorumlayarak ekonomik alanın sınırlarını
daraltmaktadır.
Üstelik Anayasa Mahkemesi, Başlangıç’ta yer alan “Dünya milletleri ailesinin
eşit haklara sahip şerefli bir üyesi” olmak gibi muğlak ifadelerin farklı siyasal
iktidarlar tarafından farklı biçimlerde yorumlanarak ele alınması olanağını da ortadan
kaldırmaktadır. Anayasa Mahkemesi, birbirinden farklı ekonomi politikalarının
dayanağı olabilecek buna benzer ifadeler söz konusu olduğunda, kendi algılama biçimi
dışındaki politikalara dayanan yasal düzenlemeleri Anayasaya aykırı oldukları
gerekçesiyle iptal etmekte; böylece anayasal ekonomik düzen üzerinde doğrudan söz
sahibi konumuna gelmektedir.
256
Gerek Anayasa Mahkemesi kararları, gerekse doktrinsel çalışmalarda kabul
edildiği üzere; Anayasa, siyasal iktidarların uygulamak zorunda oldukları herhangi bir
ekonomik politika modeli empoze etmemektedir. Ancak, belli bir ekonomik politika
modeli empoze edilmemiş olması, Anayasada herhangi bir ekonomik düzen
öngörülmediği veya Anayasa’nın tüm ekonomik düşünce biçimlerine eşit uzaklıkta
olduğu
anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesi’nin, siyasal iktidarların ekonomi
alanında müdahaleci veya liberal bir politika izlemelerine engel bulunmadığını ifade
ettiği kararında2
vurguladığı “Anayasa ilkelerine ters düşmemek” koşulu da bu
noktayı, yani Anayasada öngörülen ekonomik düzenin sınırlarını işaret etmektedir.
Çalışmamızda ayrıntılı biçimde incelediğimiz ve bu bölümde kısaca
değindiğimiz veriler, Anayasa’nın öngördüğü ekonomik düzenin temel parametrelerini
saptamak bakımından elverişli ve yeterlidir.
Buna göre anayasal ekonomik düzen, her şeyden önce, müdahaleci niteliklidir.
Gerçi müdahaleci nitelikli politikalar uygulanması zorunlu değildir; ancak
Anayasa’nın Devlete yüklediği geniş kapsamlı sosyal işlevlerin yerine getirilebilmesi
için, Devletin ekonomik alanda belli bir etki ve ağırlığa sahip olması gerektiği de
açıktır. Özellikle, sosyal devletin sahip olduğu “toplumsal eşitsizlikleri azaltma”
işlevinin doğrudan uzantısı sayılabilecek hükümler karşısında; uygulanacak ekonomi
politikalarının bu işlevler doğrultusunda koşullanması ve müdahaleci nitelikli bir
yapıya bürünmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Bir örnekle izah etmek gerekirse; Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde herkesin
sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtildikten (f.1) sonra; Devletin, bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alması ve teşkilatı kurması kesin buyruk olarak ifade
edilmektedir (f.2). O halde Devlet, herkesin sosyal güvenliğe sahip olmasını sağlamak
zorunluluğu dolayısıyla; -doğrudan ya da dolaylı biçimde- ekonomiye çeşitli
müdahaleler gerçekleştirmek durumunda olacaktır.
Bununla bağlantılı olarak, anayasal ekonomik düzene ilişkin varılabilecek bir
diğer sonuç; bireysel çıkarlar karşısında toplumsal nitelikli çıkarlara üstünlük tanınmış
olmasıdır. Bu durum, ekonomik düzenin niteliğini belirleyen temel göstergelerden biri
olan mülkiyet hakkı bakımından çok daha belirgindir. Buna göre mülkiyet hakkı,
kamu yararı amacıyla sınırlanabilecek, hakkın kullanımı ise toplum yararına aykırı
2
Bkz. E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD S.21, s.59.
257
olamayacaktır. Anayasa’nın bu açık düzenlemesi karşısında, mülkiyet hakkı
bakımından Anayasa Mahkemesi’nin de toplumsal çıkarlara öncelik tanıması doğaldır.
Ancak Yüksek Mahkeme, hakkın kullanımından dolayı birey ile devletin karşı karşıya
geldiği durumlarda ve genel olarak kamusal mülkiyetin tabî olduğu koruma rejimini
ele aldığı kararlarında; mülkiyet hakkının temel insan haklarından biri olarak temsil
ettiği değerleri sağlıklı biçimde değerlendiremediğini ortaya koymuştur.
Mülkiyet hakkının zamanla kazandığı toplumsal işlev karşısında, hakkın
bireysel koruma alanı ile toplumsal boyutu arasında hassas bir denge kurulması
gereğinden söz etmiştik. Kanaatimiz odur ki; Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin
kararları dolayısıyla bu dengenin sağlıklı biçimde kurulmuş olduğundan söz edilemez.
Yüksek Mahkeme, toplumun ve Devletin çıkarları karşısında, mülkiyet hakkının
bireysel koruma alanına ilişkin yeterli güvenceleri sağlamaktan uzaktır.
Müdahaleci niteliği ağır basan ve toplumsal çıkarlara öncelik tanıyan bir
niteliğe sahip olmasına rağmen, 1982 Anayasası’nın öngördüğü yapı, kapitalist
ekonomik sistemin gereklerini karşılamaktadır. Bilindiği gibi, çeşitli toplumlarda
gerçekleştirilen ekonomik örgütlenmeler; özel mülkiyet ve bireysel girişime dayalı
kapitalist sistem ile toplumsal mülkiyet ve merkezî planlamaya dayalı sosyalist sistem
olmak üzere iki ekonomik sisteme vücut vermiştir. Konuya bu açıdan bakıldığında,
sosyal devlet anlayışının söz konusu olduğu ekonomik örgütlenmelerin ayrı bir
ekonomik sistem değil, kapitalist sistem doğrultusunda şekillenen türevsel nitelikli
yapılar oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 1982 Anayasası’nın çerçevelendirdiği
ekonomik düzenin kapitalist ekonomik sistemin gereklerini yansıttığı kabul
edilmelidir.
Aslında, Anayasa’nın hangi ekonomik sistemin gereklerini yansıttığının ortaya
konması, ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerine dair kayda değer bir veri
sunmamaktadır. Ekonomik alanda ihtiyaç duyulan “öngörülebilirliğin” sağlanabilmesi
bakımından, Anayasa’nın ekonomik sistem “tercihinin” saptanmasından çok;
ekonomik düzen kavramıyla ifade edilen yapılanma biçiminin irdelenmesi daha
anlamlı görünmektedir.
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerini anayasa hukuku araç ve
yöntemleriyle incelemeyi amaçlayan bu çalışma, Anayasa’nın çerçevelendirdiği
ekonomik
düzende
söz
konusu
öngörülebilirliğin
sağlanabilmesi
amacıyla
258
hazırlanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bu yönde bir katkı sağlamasını
umuyoruz.
259
KAYNAKÇA
I- KİTAPLAR
AKAD, Mehmet. Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi,
İÜHFY, 1984.
____________. 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri, İstanbul: Alkım Yayınevi,
1998.
AKIN, İlhan. Kamu Hukuku, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1974.
AKTAN, Coşkun Can. Anayasal İktisat, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997.
________________. Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine: Özelleştirme,
Ankara: TAKAV Matbaası, 1993.
AKTAN, Reşat. Türkiye İktisadı C.1, İkinci Baskı, İstanbul: Sevinç Matbaası, 1972.
AKTAŞ, Sururi. Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, Ankara: Liberte Yayınları,
2002.
ALDIKAÇTI, Orhan. Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası,
İstanbul, 1982.
AZRAK, Ülkü. Millileştirme ve İdare Hukuku, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası,
1976.
BARBER, William J. İktisadî Düşünce Tarihi, çev.: İhsan Durdu, Üçüncü Basım,
İstanbul: Şûle Yayınları, 1999.
BASTIAT, Frederic. Hukuk, çev.: Yıldıray Arsan, Ankara: LDT Yayınları, 1997.
BAŞKAYA, Fikret. Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına, İkinci Baskı, Ankara: Maki
Basım Yayın, 2004.
BAYTAN, İlhan. Özelleştirme: Hukukî Yapı-Uygulamalar-Sorunlar-Öneriler,
Ankara: 1999.
BORATAV, Korkut. Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Dokuzuncu Baskı, Ankara:
İmge Yayınları, 2005.
BÖKE, Veli. Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları,
İkinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004.
BUĞRA, Ayşe. İktisatçılar ve İnsanlar, Üçüncü Basım, İstanbul: İletişim Yayınları,
2001.
CANİKLİOĞLU, Meltem. Anayasa Arayışları ve Türkiye, İstanbul: BDS Yayınları,
1998.
ÇAĞAN, Nami. Vergilendirme Yetkisi, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1982.
ÇAĞLAR, Bakır. Anayasa Bilimi (Bir Çalışma Taslağı), İstanbul: BFS Yayınları,
1989.
ÇAVDAR, Tevfik. Türkiye’de Liberalizm 1860-1990, Ankara: İmge Yayınları.
DEMİR, Osman. Ekonomide Devlet, Ankara: SPK Yayınları, 1997.
DEMİR, Ömer. İktisat ve Ahlâk, Ankara: Liberte Yayınları, 2003.
DENİS, Henri. Ekonomik Doktrinler Tarihi, çev.: Atilla Tokatlı, Üçüncü Basım,
İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1997.
DRUCKER, Peter. Yeni Gerçekler, çev.: Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 1996.
DURAN, Lütfi. İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.
ERDOĞAN, Mustafa. Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996.
_______________. Liberal Toplum, Liberal Siyaset, İkinci Baskı, Ankara: Siyasal
Kitabevi, 1998.
_______________. Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, İkinci Baskı, Ankara: Liberte
Yayınları, 1999
_______________. Anayasa ve Özgürlük, Ankara: Yetkin Yayınları, 2002.
EREN, Aslan. Türkiye’nin Ekonomik Yapısının Analizi, İzmir: Bilgehan Basımevi,
1989.
ERGİNAY, Akif. Kamu Maliyesi, Ondördüncü Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi,
1992.
ERKAN, Hüsnü. Sosyal Piyasa Ekonomisinin Bilimsel Temelleri, İzmir: KonradAdenauer Stiftung Yayın Serisi, 1991.
FRIEDMAN, Milton. Kapitalizm ve Özgürlük, çev.: Doğan Erberk-Nilgün
Himmetoğlu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1988.
GEREK, Sahnaz - AYDIN, Ali Rıza. Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Ankara:
Seçkin Yayıncılık, 2005.
GÖZE, Ayferi. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta Yayınları, 1995.
__________. Liberal, Marxsiste, Faşist ve Sosyal Devlet, Üçüncü Bası, İstanbul:
Beta Yayınları, 1995.
GÖZLER, Kemal. Kurucu İktidar, Bursa: Ekin Yayınları, 1998.
___________. Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Yayınları, 2000.
___________. İdare Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 2003.
GÖZÜBÜYÜK, Şeref – TAN, Turgut. İdare Hukuku-Genel Esaslar, Ankara:
Turhan Kitabevi, 2001.
GÜNDAY, Metin. İdare Hukuku, İkinci Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, 1997.
GÜNEŞ, Turan. Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici
İşlemleri, Ankara: Sevinç Matbaası.
GÜRİZ, Adnan. Hukuk Felsefesi, AÜHFY, 1985.
___________. Kapitalist İdeoloji Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Siyasal Kitabevi,
1995.
GWARTNEY, James D. - STROUP, Richard L. Temel Ekonomi, çev.: Yıldıray
Arsan, İkinci Baskı, Ankara: Liberte Yayınları, 1999.
HAYEK, Friedrich August von. Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük – Sosyal
Adalet Serabı, çev.: Mustafa Erdoğan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
1995.
________________________. Kölelik Yolu, çev.: Turhan Feyzioğlu-Yıldıray Arsan,
İkinci Baskı, Ankara: Liberte Yayınları, 1999.
HEATON, Herbert. Avrupa İktisat Tarihi, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay-Osman
Aydoğuş, Ankara: Teori Yayınları, 1985.
HEILBRONER, Robert L. İktisat Düşünürleri, çev.: Ali Tartanoğlu, Ankara: Dost
Kitabevi Yayınları, 2003.
HİÇ, Mükerrem. Türkiye Ekonomisinin Analizi, İÜİFY, 1980.
KABOĞLU, İbrahim. Özgürlükler Hukuku, Altıncı Baskı, Ankara: İmge Kitabevi,
2002.
KANETİ, Selim. Vergi Hukuku, İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1986.
KAPANİ, Münci. Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları,
1997.
KARA, Uğur. Sosyal Devletin Yükselişi ve Çöküşü, Ankara: Maki Basım Yayın,
2004.
KARAHANOĞULLARI, Onur. Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim,
Ankara: Turhan Kitabevi, 2002.
KAZGAN, Gülten. Ekonomide Dışa Açık Büyüme, İstanbul: Altın Kitaplar
Yayınevi, 1985.
____________. İktisadî Düşünce, Onuncu Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
KEPENEK, Yakup – YENTÜRK Nurhan. Türkiye Ekonomisi, Dokuzuncu Baskı,
Ankara: Remzi Kitabevi, 1997.
KILIÇBAY, Ahmet. Türk Ekonomisi, Beşinci Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 1994.
KİLİ, Suna – GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Türk Anayasa Metinleri, İkinci Baskı, Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, 2000.
NEUMARK, Fritz. İktisadî Düşünce Tarihi, çev.: Ahmet Ali Özeken, İstanbul:
Güven Basımevi, 1943.
ÖDEN, Merih. Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara: Yetkin Yayınları,
2003.
ÖNCEL, Mualla - KUMRULU, Ahmet - ÇAĞAN, Nami. Vergi Hukuku, Yedinci
Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1999.
ÖRÜCÜ, Esin. Sosyal Refah Devletinde Bir Sosyal Kamu Hizmeti Konut, İstanbul:
Sulhi Garan Matbaası, 1972.
ÖZBUDUN, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, Sekizinci Baskı, Ankara: Yetkin
Yayınları, 2004.
ÖZTÜRK, Kazım. T.C. Anayasası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1963.
RUHİ, M. Emin. 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme,
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
SABAN, Nihal. Vergi Hukuku, İstanbul: Der Yayınları, 2003.
SABINE, George. Siyasal Düşünceler Tarihi-2, çev.: Özer Ozankaya, Ankara:
Sevinç Matbaası, 1969.
SAĞLAM, Fazıl. Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara: SBF Yayınları,
1982.
SARGIN, Fügen. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri
ve Sınırlı Aynî Haklardan Yararlanmaları, Ankara: Yetkin Yayınları, 1997.
SAVAŞ, Vural Fuat. Keynezyen İktisat Yıkılırken, İstanbul: Fatih Yayınevi, 1984.
______________. Anayasal İktisat, İstanbul: Beta Yayınları, 1989.
______________. İktisatın Tarihi, İstanbul: Avcıol Matbaası, 1998.
______________. Piyasa Ekonomisi ve Devlet, İkinci Baskı, Ankara: Liberte
Yayınları, 2000.
SERİM, Bülent. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Özelleştirme,
Ankara: İzgi Yayınları, 1996.
SEYİDOĞLU, Halil. Ekonomik Terimler-Ansiklopedik Sözlük, Ankara: Güzem
Yayınları, 1992.
SEZEN, Seriye. Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Ankara:
TODAİE Yayınları, 2003.
SMITH, Adam. Ulusların Zenginliği, çev.: Ayşe Yunus-Mehmet Bakırcı, İstanbul:
Alan Yayıncılık, 1985.
SOYSAL, Mümtaz. 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Altıncı Baskı, Ankara: Gerçek
Yayınevi, 1986.
ŞENEL, Alâeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,
1990.
TALAS, Cahit. Ekonomik Sistemler, Beşinci Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 1997.
TAN, Turgut. Planlamanın Hukukî Düzeni, Ankara: TODAİE Yayınları, 1976.
_________. Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara: TODAİE Yayınları, 1984.
TANÖR, Bülent. Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul: MAY Yayınları,
1978.
___________. İki Anayasa, İstanbul: Beta Yayınları, 1986.
TANÖR, Bülent - Yüzbaşıoğlu, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa
Hukuku, Altıncı Bası, İstanbul: Beta Yayınları, 2004.
TOBB Özelleştirme Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 1993.
TOKU, Neşet. John Locke ve Siyaset Felsefesi, Ankara: Liberte Yayınları, 2003.
TUNAYA, Tarık Zafer. Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Dördüncü Baskı,
İ.Ü.H.F.Y., 1980.
TÜRK DEMOKRASİ VAKFI “Türkiye’de Özelleştirme” Araştırma Raporu,
Ankara 1994.
ULAGAY, Osman. 24 Ocak Deneyimi Üzerine, İstanbul: Hil Yayınları, 1983.
ULUSOY, Ali. Kamu Hizmeti İncelemeleri, İstanbul: Ülke Kitapları, 2004.
ÜLKEN, Yüksel. Atatürk ve İktisat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.
WHEARE, K. C. Modern Anayasalar, çev.: Mehmet Turhan, İkinci Baskı, Ankara:
Değişim Yayınları, 1985.
YALÇIN, Aydın. İktisadî Doktrinler Tarihi, Ankara: AÜSBF Yayınları, 1983.
YAVUZ, Haluk. Siyasal Sistem Arayışları ve Yürütmenin Güçlendirilmesi,
Ankara: Seçkin Kitabevi, 2000.
YAY, Turan. Hayek’te İktisadî Düşünce, Bursa: Ezgi Kitabevi, 1993.
YAYLA, Atilla. Liberalizm, Üçüncü Baskı, Ankara: Liberte Yayınları, 2000.
__________. Liberal Bakışlar, İkinci Baskı, Ankara: Liberte Yayınları, 2000.
__________. Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi, Ankara: Liberte Yayınları,
2000.
__________. Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi, Ankara: Liberte Yayınları,
2001.
__________. Siyasî Düşünce Sözlüğü, İkinci Baskı, Ankara: Adres Yayınları, 2003.
YÜZBAŞIOĞLU, Necmi. Türk Anayasa Hukukunda Anayasallık Bloku, İÜHFY,
1993.
II- MAKALELER ve TEBLİĞLER
AKALIN, Güneri. “Anayasa Mahkemesi’nin Özel Okullarda %10 Ücretsiz Öğrenci
Okutulmasına İlişkin Kararının Eleştirisi ve Düşündürdükleri”, AİD, C.26, S.3,
(1993), ss.61-75.
____________. “Anayasamızın Piyasa Ekonomisi ile Uyumlaştırılması: Malî ve
Ekonomik Hükümler ile Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevlerin Yeniden
Düzenlenmesi”, Anayasa Yargısı, C.11, (1995), ss.71-87.
AKTAN, Coşkun Can. “Keynesyen İktisat (Talep Yönlü İktisat)”, Yeni İktisat
Okulları, ed.: Coşkun Can Aktan, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004 ss.11-29.
_______________. “Keynesyen İktisat Okulu’nun Eleştirisi”, Yeni İktisat Okulları,
ed.: Coşkun Can Aktan, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004, ss.21-52.
_______________. “Ekonomik Düzen Teorisi, Ekonomik Anayasa Hukuku ve Sosyal
Piyasa Ekonomisi”, Yeni İktisat Okulları, ed.: Coşkun Can Aktan, Ankara:
Seçkin Yayınları, 2004. ss.125-163.
_______________. “Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi”, Yeni İktisat
Okulları, ed.: Coşkun Can Aktan, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004, ss.165189.
ALDIKAÇTI, Orhan. “Sosyal Devlet”, Anayasa Yargısı, S. 14, (1997), ss. 70-85.
ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz. “Kamu Hizmeti – Kamu Yararı Açısından Özelleştirme
ve Anayasa Mahkemesi Kararları”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi
Sempozyumu II, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları,
2004, ss. 3-31.
AZRAK, Ülkü. “Sosyal Devlet ve 1961 Anayasasının Sistemi”, İÜHFM, C.27, S.1-4,
(1962), ss. 208-224.
BATTAL, Ahmet. “Anayasa Mahkemesinin Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması
Konusundaki Yaklaşımlar”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi
Sempozyumu I, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, 2001,
ss.43-87.
BULUT, Nihat. “Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu Mu?”, AÜHFD, C. 52, S. 2,
(2003), ss. 173-197.
ÇAĞAN, Nami. “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, AÜHFD,
C.37, S.1-4, (1980), ss.129-151.
__________. “Türk Anayasası Açısından Vergileme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, C.1,
(1984), ss.171-190.
ÇAL, Sedat. “Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının
İrdelenmesi” AÜHFD, C. 51 S. 2, (2002), ss. 163-197.
DURAN, Lütfi. “Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni-I”, AİD,
C.19, S.1, (1986), ss.3-22.
__________. “Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni-II”, AİD,
C.19, S.2, (1986), ss.3-28.
FER, Muslihittin. “Sosyal Devlet ve İnsan Hakları”, Danıştay Dergisi, Yıl 5, S. 1819, (1975), ss. 131-147.
GÖREN, Zafer. “Sosyal Devlet İlkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam
Kalitesi”, Anayasa Yargısı, C.7, (1997), ss.93-153.
GÖZLER, Kemal. “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal
Örneği”, Anayasa Yargısı, C.19, (2002), ss.326-354.
_____________. “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13. Maddesinin Yeni
Şekli Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 4,
(2001), www.anayasa.gen.tr/madde13.htm, (16.07.2004)
GÜLAN, Aydın. “Kamu Hizmetinin Dönüştürücü Etkisi Karşısında Tahkimin
Geleceği”, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve
Kamu Hizmeti, ed.: Ali Ulusoy, Ankara: Liberte Yayınları, 2001, ss.140-154.
GÜLSOY, Tevfik. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ölçü-Norm ve Siyasal Alanın
Sınırı Olarak Başlangıç İlkeleri”, Liberal Düşünce Dergisi, S.22, (2001),
ss.46-58.
GÜRBÜZ, Yaşar. “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarında Sosyal ve Ekonomik Haklar”,
Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler
(Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat 1982), ss.113-126.
HUBER, Ernst Rudolf. “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal
Devlet”, çev.: uğrul Ansay, AÜHFD, C.27, S.3-4, (1970), ss.27-51.
İZVEREN, Adil. “(Toplumsal Bir Aşama Olarak) Sosyal Devlet”, Danıştay Dergisi,
Yıl 5, S. 18-19, (1975), ss. 32-43.
KAPANİ, Münci. “Sosyal Bir Devletin Belirgin Özellikleri ve Ekonomik ve Sosyal
Alanlardaki Başlıca Ödevleri”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal
Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat 1982),
ss.355-360.
KARAKOÇ, Yusuf. “Türk Hukukunda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun
Yargısal Denetimi”, Anayasa Yargısı, C.13, (1996), ss.249-373.
KARAYALÇIN, Yaşar. “Devlet Borçları – ‘Devlet Malları Haczedilemez’ Kuralı”
Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Sempozyumu I, Ankara: Banka ve
Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, 2001, s.123-141.
KIRZNER, Israel. “Avusturya İktisat Okulu”, çev.: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat
Okulları, ed.: Coşkun Can Aktan, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004, ss.191206.
KORKUT, Levent. “Etkinlik, İktisadî Hukuk Okulu ve Türk Hukukundan Bir Örnek”,
Ekonomik Yaklaşım Dergisi, C.7, S.22, (1996), ss.5-21.
KUMRULU, Ahmet. “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, AÜHFD,
C.36, S.1-4, (1979), ss.147-162.
KURUÇ, Bilsay. “1961 Anayasası ve Planlı Ekonomi”, 27 Mayıs 1960 Devrimi
Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Ed.: Suna Kili. İstanbul: Boyut Kitapları,
1998, ss.71-84.
OĞUZ, Fuat. “Hukukun Ekonomik Analizi: Genel Bir Değerlendirme”, Piyasa
Dergisi, S.2, (2002), ss.3-23.
ÖNDER, İzzettin. “1961 Anayasası’nın Ekonomik Modeli”, 27 Mayıs 1960 Devrimi
Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Ed.: Suna Kili. İstanbul: Boyut Kitapları,
1998, ss.87-104.
RIVERO, Jean. “Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar ve
Ödevler”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler
(Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat 1982), ss.33-48.
ROTHBARD, Murray. “Ludwig von Mises: Avusturya Okulu’nun Lideri”, çev.: Atilla
Yayla, Piyasa Dergisi, S.11, (2004) ss.45-69.
RUHİ, M. Emin. “Gayrımenkul Kiralarının Sınırlandırılması Hakkında 4531 Sayılı
Yasaya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”,
AÜEHFD, C. 7, S. 1-2, (2003), ss. 217-238.
SAĞLAM, Fazıl. “2001 Yılı Anayasa Değişikliğinin Yaratabileceği Bazı Sorunlar ve
Bunların Çözüm Olanakları”, Anayasa Yargısı, C.19, (2002), ss. 288-310.
SAVAŞ, Vural Fuat. “Ekonomik Düzen ve Anayasa”, Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak 2001, Ankara: TBB Yayını, ss.876-890.
______________. “Yeni Anayasa İçin Ekonomik Anayasa Önerileri”, Anayasa
Yargısı, C.11, (1995), ss.215-226.
______________. “Anayasa Mahkemesi ve Özelleştirme: İktisadî Bir Yaklaşım”,
Liberal Düşünce Dergisi, S.10-11, (1998), ss.72-85.
______________. “Anayasalarda Ekonomik Hak ve Özgürlükler: T.C. Anayasaları
Örneği”, Anayasa Yargısı, C.6, (1989), ss.175-203.
SOYSAL, Mümtaz. “Anayasa Hukuku Açısından ‘Kapalılık’ ve ‘Açıklık’
Kavramları”, AÜSBFD, C.23, S.1, (1968), ss.261-274.
_____________. “Temel Nitelikleriyle 1961 ve 1982 Anayasaları (Karşılaştırmalı)”,
Anayasa Yargısı, S.1, (1984), ss.9-20.
TALAS, Cahit. “Sosyal Devlet-Sosyalist Devlet”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik
ve Sosyal Haklar ve Ödevler (Uluslararası Seminer), (İstanbul: 5-7 Şubat
1982), ss.343-354.
TAN, Turgut. “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, C.7, (1997), ss.161178.
__________. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa
Yargısı, C.8, (1991), ss.233-253.
__________. “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme
Yetkisi”, Anayasa Yargısı, C.3, (1987), ss.203-216.
__________. “Ekonomik Düzen ve Anayasa”, Uluslararası Anayasa Hukuku
Kurultayı, 9-13 Ocak 2001, Ankara: TBB Yayını, ss.857-876.
__________. “KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Sorunlar”, AİD, C.25, S.1, (1992), ss.2864.
__________. “Kamu Hizmeti İmtiyazından ‘Yap-İşlet-Devret’ Modeline”, AÜSBFD,
C.47, S.3-4, (1992), ss.307-325.
ÜSKÜL, Zafer. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Sosyal Devlet Kavramı”,
EİTİAD, C. 12, S. 2, (1972), ss. 241-252.
YAY, Turan. “Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi”,
Piyasa Dergisi, S.11, (2004), ss.1-29.
YILMAZ, Cevdet. “Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama
Yaklaşımları”, AİD, C.32, S.1, (1999), ss.85-101.
WOODS Jr, Thomas E. “Yitik Bir Masal: Endüstri Devrimi”, çev.: Emrah Akkurt,
Piyasa Dergisi, S.2, (2002), ss.43-47.
III- INTERNET KAYNAKLARI
www.anayasa.gen.tr
www.anayasa.gov.tr
www.canaktanweb.ogr.tr
www.liberal-dt.org.tr
www.oib.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm
www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/ozellestirme.htm
IV- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
E.1963/3, K.1963/67, K.T. 26.3.1963, AMKD S.1.
E.1963/127 K.1965/47, K.T.14.09.1965, AMKD S.3.
E.1963/136, K.1967/29, K.T. 26-27.9.1967, AMKD S.6.
E.1963/138, K.1964/71, K.T. 11.12.1964 AMKD S.2.
E.1963/172, K.1963/244, K.T. 12.6.1963, AMKD S.1.
E.1963/173, K.1965/40, K.T. 29.6.1965 AMKD S.4.
E.1963/337, K.1967/31, KT. 19-20.10.1967 AMKD S.6.
E.1968/26, K.1969/14, K.T. 18-9.2.1969, AMKD S.7.
E.1969/67 K.1970/22 K.T. 28.04.1970, AMKD S.8.
E.1970/12, K.1971/13, K.T. 2.2.1971, AMKD S.9.
E.1970/48, K.1972/3, K.T. 8-9.02.1972 AMKD S.10.
E.1972/2, K.1972/28, K.T. 23.5.1972, AMKD S.10.
E.1976/38, K.1976/46, K.T. 12.10.1976 AMKD S.14.
E.1984/6, K.1985/1, K.T.11.1.1985, AMKD S.21.
E.1984/9, K.1985/4, K.T. 18.2.1985 AMKD, S.21.
E.1984/14, K.1985/7, K.T. 13.6.1985, AMKD S.21.
E.1985/2, K.1985/16, K.T. 27.9.1985, AMKD S.21.
E.1985/16, K.1986/5, K.T. 4.3.1986, AMKD S. 22.
E.1985/31, K.1986/11, K.T. 27.3.1986, AMKD S.22.
E.1986/5, K.1987/7, K.T. 19.3.1987, AMKD S.23.
E.1986/18, K.1986/24, K.T. 09.10.1986, AMKD S.22.
E.1987/16, K.1988/8, K.T. 19.4.1988, AMKD S.24.
E.1988/19, K.1988/33, KT. 26.10.1988, AMKD S.24.
E.1988/34, K.1989/26, K.T. 21.6.1989, AMKD S.25.
E.1988/64, K. 1990/2, K.T. 01.02.1990, AMKD S.26.
E.1989/4, K.1989/23, K.T.16.05.1989, AMKD S.25.
E.1989/6, K.1989/42, K.T. 7.11.1989, AMKD S.25.
E.1989/23, K.1990/26, K.T. 25.10.1990, AMKD S.26.
E.1990/7, K.1990/11, K.T. 21.06.1990, AMKD S.26.
E.1990/4, K.1990/6, K.T. 12.4.1990, AMKD S.26.
E.1990/27, K.1991/2, K.T. 17.1.1991 AMKD S.27 C.1.
E.1992/13, K.1992/50, K.T. 21.10.1992, AMKD S.29 C.1.
E.1992/22, K.1992/40, K.T. 17.06.1992, AMKD S.31 C.1.
E.1993/3, K.1993/20, K.T.25.5.1993, R.G. 28.11.1995, 22477.
E.1993/8, K.1993/31, K.T. 22.9.1993 AMKD S.30 C.1.
E.1993/9, K.1993/21, K.T. 10.06.1993, AMKD S.29 C.1.
E.1993/26, K.1993/28, K.T. 16.9.1993, AMKD S.29 C.1.
E.1993/33, K.1993/40-2, K.T.06.11.1993, AMKD S.29 C.1.
E.1994/43, K.1994/42-2, K.T. 9.12.1994, AMKD S.31.
E.1994/49, K.1994/45-2, K.T. 7.7.1994, AMKD S.30 C.1.
E.1994/63, K.1994/60-2, K.T. 21.7.1994, AMKD S.30 C.1.
E.1994/64, K.1994/61-2, K.T. 21.7.1994, AMKD S.30 C.2.
E.1994/65, K.1994/62, K.T. 21.7.1994, AMKD S.30 C.2.
E.1994/66, K.1994/63-2, K.T. 21.7.1994, AMKD S.30 C.2.
E.1994/67, K.1994/64-2, K.T. 21.7.1994, AMKD S.30 C.2.
E.1994/70, K.1994/65-2, K.T. 22.12.1994, AMKD S.31.
E. 1994/71, K.1995/23, K.T. 28.6.1995, AMKD S.32 C.1.
E.1995/4, K.1995/28, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1.
E.1995/6, K.1995/29, K.T. 6.7.1995, AMKD S.32 C.1.
E.1995/38, K.1996/7, K.T. 24.5.1996, AMKD S.32.
E.1996/57, K.1997/3, K.T. 23.1.1997, AMKD, S.36 C.1.
E.1999/46, K.2000/25, K.T. 20.9.2000, AMKD S.38 C.1.
E.2000/26, K.2000/48, K.T. 16.11.2000, AMKD S.38 C.1.
E.2000/77, K.2000/49 K.T. 21.11.2000 AMKD S.38 C.1.
E.2001/36, K.2003/3, K.T. 16.1.2003, R.G. 21.11.2003-25296.
E.2001/303, K.2001/333, K.T. 19.07.2001, AMKD S.37.
E.2003/11, K.2004/49, K.T. 7.4.2004, R.G. 5.11.2004
E.2003/70, K.2005/14, K.T. 14.3.2005, R.G. 26.04.2005-25797
KISA LTMA LAR
a.g.e.
Adı geçen eser
a.g.m.
Adı geçen makale
AİD
Amme İdaresi Dergisi
AMKD
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
AÜHFD
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AÜEHFD
Erzincan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AÜSBFD
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Bkz.
Bakınız
C.
Cilt
Çev.
Çeviren
Der.
Derleyen
DÜHFY
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
E.
Esas Sayısı
Ed.
Editör
EİTİAD
Eskişehir İktisadî Ticarî İlimler Akademisi Dergisi
f.
Fıkra
IMF
International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
İDT
İktisadî Devlet Teşekkülü
İÜHFM
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
İÜHFY
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
İÜİFY
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları
K.
Karar Sayısı
KHK
Kanun Hükmünde Kararname
KİK
Kamu İktisadî Kuruluşu
KİT
Kamu İktisadî Teşebbüsü
K.K.
Kamulaştırma Kanunu
K.T.
Karar Tarihi
m.
Madde
OECD
Organisation for Economic Co-Operation and
Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
VII
ÖİB
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ÖYK
Özelleştirme Yüksek Kurulu
R.G.
Resmi Gazete
S.
Sayı
s.
Sayfa
ss.
sayfadan sayfaya
TKKOİ
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
TKKOK
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
vba.
Vurgu bana ait
vd.
Ve devamı
YİD
Yap-İşlet-Devret
YPK
Yüksek Planlama Kurulu
VIII
ÖZET
Ekonomik alandaki devlet-toplum ilişkilerinin tarihsel geçmişine baktığımızda,
devletlerin bu alandaki gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını görürüz.
Modern ulus-devletlerin oluşum süreciyle birlikte ekonomi ile devlet arasındaki
ilişkiler, daha sık, daha yoğun ve karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Özellikle sosyal
adalet anlayışının yaygınlık kazanmasıyla birlikte, devletin ekonomik alandaki
işlevlerinde önemli ölçüde artış meydana gelmiştir.
Ekonomik işleyişin hukuk kurallarına bağlanması zorunluluğu, temel hukukî
metinler olan Anayasaların ekonominin de temelini oluşturması sonucunu yaratmıştır.
Bu nedenle, devlet ile ekonomi arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturabilmek için,
Anayasal metinlere başvurulması gereklidir. Öte yandan; Anayasada yer alan ilke ve
kuralların somut ve net biçimde açıklığa kavuşturulabilmesi için Anayasa Mahkemesi
kararlarının da göz önünde tutulması zorunludur.
Anayasal ekonomik düzen üzerine gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Anayasanın
herhangi bir ekonomik politika modeli öngörmediğini ortaya koymaktadır. Siyasal
iktidarlar, Anayasanın belirlediği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, birbirinden farklı
ekonomi politikaları izleyebilirler.
Anayasanın ekonomi politikaları için belirlediği sınırlar ise, anayasal
ekonomik düzeni oluşturmaktadır. 1982 Anayasasının öngördüğü ekonomik düzeni
biçimlendiren en önemli unsur sosyal devlet ilkesidir. 1961 Anayasası ile
karşılaştırıldığında sosyal devlet anlayışının belirleyicilik etkisi azalmış olsa da; 1982
Anayasası devletin ekonomik alandaki varlık gerekçeleri ile işlevlerini, genellikle
sosyal devlet ilkesinin gerekleri ile ilişkilendirilerek formüle etmektedir. Bu özelliği
dolayısıyla Anayasa, ekonomik alanda müdahaleci bir devlet yapısı öngörmekte; birey
karşısında topluma ve toplumsal çıkarlara öncelik tanıyan bir anlayışı yansıtmaktadır.
Öte yandan Başlangıç kısmında yer alan ilkeler, ekonomik düzeni doğrudan
biçimlendirmeseler bile; ekonomik alana ilişkin yasal düzenlemeleri ekonomik
milliyetçilik dozu yüksek ve kolektivist bir anlayışla çerçevelemektedirler.
Çalışmamızın ortaya koyduğu üzere; sosyal devlet anlayışını esas alan ve
müdahaleci bir devlet yapısı öngören böyle bir düzeni, mülkiyet ve mübadeleye dayalı
temel göstergeler bakımından kapitalist ekonomik sistem dahilinde düşünmek
mümkündür. Yani, müdahaleci özellik göstermesine rağmen; anayasal ekonomik
düzenin yer aldığı sistem, özel mülkiyet ve serbest girişime dayalı kapitalist ekonomik
sistemdir.
ABSTRACT
When we look at the historical past of relations between government and
society, we can see that the governments never been indifferent to the development in
this field. The relations between economy and government became more frequent,
intense and complex by constitution process of modern national-governments.
Especially there has been an important increase on government function in the field of
economy together with social justice becoming prevalent.
Necessity of economic operations being bound to rules of law resulted that
constitutions form the basic of economy. Therefore in order to settle the relations
between government and economy, it is necessary to refer constitutional provisions.
On the other hand in order to come to light clearly the principles and the rules of
constitution it is necessary to consider the decision of Consitutional Court.
This study based on Constitutional economic order brings out the matter that
constitution doesn’t predict any economical political model. Political governments
may follow different economic policies, subject to the condition of limits which is
determined by Constitution.
The limits which are determined by Constitution forms economic order. The
most important component that predicts 1982 Constitution and forms economic order
is social state principle. Although it is compared to 1961 Constitution the determining
effect is decreased, 1982 Constitution formulates by associating the reasons of
government being in the economical field with the necessity of social state principle.
Because of this character Constitution predicts an interventionist state origin and
images a comprehension that gives priority to community and social benefits instead
of individuals. On the other hand the principles in the Initial Part although doesn’t
directly form economic order, frames legal arrangements related to economic field
upon nationalist and collectivist comprehension.
Our study po ints that is possible to consider such an order that is based on
social state and interventionist state origin comprehension in capitalist economical
system that basically indicates possession and permutation. In order words although it
shows permutative characteristics, constitutional economic order which takes place in
the system is capitalist economical system that is propped up to private ownership and
free enterprise.
Download